Тема 3: «Розничная купля-продажа»
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Тема 1: «Общие положения договорного права»

 

1.1 Понятие договора

 

    Обязательство — это ситуация, когда кредитор имеет право, а должник — обязанность.

    Договор — это соглашение двух или нескольких лиц, влекущее возникновение, изменение или прекращение гражданских прав или обязанностей.

    Сделка — разновидность юридического факта, это действие граждан или юр. лиц, направленное на установление, прекращение или изменение граждански прав или обязанностей

    Юр. факты делятся на действия (правовые акты, юридические поступки) и события (абсолютные, относительные).

    В литературе есть до 4 видов определения понятия «договор». Договор может рассматриваться как сделка, либо как правоотношение.

 

1.2 Содержание договора

 

    Содержанием договора являются договорные условия.

    Следствием из различения двух понятий договора является то, что содержанием договора как сделки являются договорные условия, а содержанием сделки как договора являются права и обязанности.

    Существенные условия — вид условий, при отсутствии одного из которых договор считается не заключенным. В ГК в ст. 432 говорится, что такие условия могут быть указаны в законе или иных правовых актах. Существенные условия подразделяются на две группы:

1) субъективно существенные — условия, которые должны быть согласованы по требованию одной из сторон;

2) объективно существенные — условия о предмете договора, а также условия, которые названы в качестве существенных или необходимых в законе или иных правовых актах.

    Комментарий: условие может быть существенным, даже если прямо оно существенным не названо. Но если есть императивное требование закона об обязательности условия — оно должно соблюдаться. Однако, бывают и "растворенные" императивности (не явные).

    При достижении соблюдения формы и исполнения всех существенных условий договор считается заключенным.

    Предмет является существенным условием любого договора. Для заключения смешанного договора определение и согласования договора обязательно. Предмет — это то, на что направлен интерес. При неясности чего хотят, предмет, по сути, не согласован. Легального определения предмета договора нет.

    Из п. 6 ст. 3 ГК следует, что иные правовые акты это указы президента и постановления правительства. Это означает, что органы исполнительной власти не могут формировать обязательные существенные условия для договоров.

    В литературе существует дискуссия о том, что считается предметом договора. Одни авторы считают предметом договора действия, а другие — имущество, по поводу которого заключается договор. Иная точка зрения гласит, что предмет включает и то, и другое. Например, Брагинский выделяет объекты первого рода (действия) и второго рода (имущество).

 

1.3 Форма договора

 

    Если форма по умолчанию отсутствует, то действовать нужно в соответствии с положением ГК по умолчанию. Всего есть две формы сделок — письменная (простая и нотариальная) и устная.

    Вопрос о виде формы важен при признании недействительным либо не заключенным. Разница содержится в законе.

    Письменная форма необходима для подтверждения.

    Существует два способа соблюдения простой письменной формы в соотв. с п. 2 ст. 434 ГК:

1) составление и подписание одного документа;

2) обмен документами посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

    В некоторых случаях закон требует подписания одного документа, исключая возможность второго варианта. Для некоторых договоров существует только второй вариант соблюдения формы (например, при продаже недвижимости).

    Участие нотариата требуется, если одна из сторон находится в "слабом положении" (например, договор ренты, где одной из сторон является пожилой человек, которого будут обеспечивать всем необходимым). Если нотариальная форма не соблюдения, сделка всегда является недействительной, а именно ничтожной.

    Оспаривать оспоримые сделки могут только лица, прямо указанные в законе. В ничтожных сделках оспорить могут любые заинтересованные лица.

Государственная регистрация — это не форма договора.

 

1.4 Виды и типы договоров

 

    Сделки бывают:

1) возмездные (интерес сторон направлен на получение встречного предоставления, не обязательно денежный) и безвозмездные;

2) реальные (необходимо передать вещь, например, договор займа, договор хранения) и консенсуальные (достаточно только соглашения);

3) односторонние (завещание) и двусторонние (дарение).

    В соотв. со ст. 423 ГК закрепляется презумпция возмездности договора. Если заключается договор, то такая презумпция действует по-умолчанию.

    Договоры можно классифицировать на односторонние (права только у одной стороны, а у другой только обязанности) и двусторонние (у обеих сторон и права и обязанности). Рассмотрим на примере договора куплю продажи продавец обязан передать товар, а покупатель обязан его получить. У покупателя есть право требовать товар, у продавца — деньги. Пример с договором займа — права есть и у кредитора (обязан вернуть деньги), и у должника (требование денег, причем у должника только обязанности).

    Виды (типы) договоров:

    1. Предварительный договор.

    2. Договор в пользу третьего лица.

    3. Публичный договор (ст. 426 ГК). В отношении этих договор ограничивается действие принципа свободы договора. Это выражается в том, что он должен заключаться с любым, кто обратится, при наличии технической возможности; должен заключаться на равных для всех условиях; такие договоры могут регулироваться специальными правилами, издаваемыми Правительством РФ.

    Они возникают в тех сферах, в которых характерен монополизм со стороны лиц оказывающих услуги/выполнение работы, либо где необходима защита граждан (связь, энергоснабжение, медицинское обслуживание, гостиничный сервис). О публичности таких договоров указано в ГК.

 

1.5 Заключение и расторжение договора

 

    Существует два варианта заключения договора:

1) когда волеизъявление сторон по согласованию существенных условий совпадают во времени, и они подписывают один документ, являющийся договором;

2) когда волеизъявление сторон по согласованию условий во времени не совпадают (по общему правилу молчание акцептом не является).

    Заключение договора можно разложить на следующие этапы:

1) согласование существенных условий;

2) придание договору необходимой формы;

3) регистрация сделки (факультативный; требуется в силу закона);

4) передача имущества (факультативный; в реальных договорах обязательно).

    Существует три варианта расторжения договора:

    1. По соглашению сторон.

    2. На основании решения суда о расторжении договора.

Основания для подачи иска о расторжении указываются в законе, либо договоре. В соотв. с п. 2 ст. 452 ГК перед подачей иска о расторжении истец должен обратиться к ответчику с предложением о расторжении договора. Только в случае отказа/молчания допускается подача иска о расторжении.

    3. На основании одностороннего отказа одной из сторон от договора. Такой вариант допускается только в случаях прямо указанных в законе, либо договоре (п. 3 ст. 450 ГК).

 

1.6 Виды обязательств

 

    В зависимости от факта порождающего обязательственного отношения

1) договорные (большая часть ГК);

2) из причинения вреда (деликтные обязательства, около 18% ГК):

• имуществу;

• здоровью;

3) из неосновательного обогащения;

4) из односторонних действий (обещание награды, возникающие из проведения игр и пари).

 

1.7 Расположение договоров во второй части ГК

 

    Первая групп. В начале содержатся нормы договоров о передачи имущества в собственность (купля-продажа, мена, дарение, рента).

    Вторая группа — договоры, направленные на передачу имущества во временное владение и/или пользование (все виды аренды, ссуда, коммерческий наем жилого помещения).

    Третья группа — договоры, направленные на выполнение работ (все виды подряда.

    Четвертая группа — договоры, направленные на оказание услуг (все виды перевозки, хранения и прочее).

    Далее нормальный классификационный период не работает. Завершается договорная часть регулированием договоров, направленных на передачу денег.

Договор простого товарищества не подходит ни в одном из этих блоков. Его рассматривают отдельно. Равным образом выделяют отдельно договор франчайзинга и коммерческой рецессии.

 

Тема 2: «Общие положения о купле-продаже»

 

2.1 Понятие и виды правового регулирования

 

    Договор купли-продажи — это соглашение, в соответствии с которым одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

    Договор является двусторонним, консенсуальным, возмездным, взаимным.

    ГК рассматривает куплю-продажу как родовое понятие, объединяющее отдельные разновидности отношений по возмездной передаче имущества. В зависимости от разных оснований выделяются следующие виды договора купли-продажи:

1) договор розничной купли-продажи;

2) договор поставки;

3) договор поставки для государственных нужд;

4) контрактация;

5) договор энергоснабжения;

6) договор купли-продажи недвижимости;

7) договор продажи предприятия.

    Первые два вида определяются по субъектному составу. Третий вид определяется по особой цели. Контрактация — это поставка с/х сырья. В шестом виде договор определяют по поставке энергии.

    В начале ГК даются общие положения, применимые к любому из семи видов.

    Для случаев, не подпадающих под один из этих семи видов, применяются общие нормы о купле-продаже. Общие положения применяются и когда нет специальной нормы. Если нет и этого, применяются общие положения о сделках и договорах.

    Глава 30 ГК (§1) содержит как общие положения о купле-продаже, так и специальные правила об отдельных видах договора купли-продажи. В первую очередь применяются специальные правила. Общие положения в большинстве своем носят диспозитивный характер. В соотв. с п. 2 ст. 454 ГК законами могут закрепляться специальные правила купли-продажи ценных бумаг и валютных ценностей, которые могут иметь большую юридическую силу, чем общие положения ГК о купле-продаже. В п. 3 ст. 454 ГК закрепляется, что в случаях, предусмотренных в ГК и в иных законах, особенности купли-продажи товаров отдельных видов могут определяться законами и иными правовыми актами. Эти особенности призваны дополнять и конкретизировать положения ГК.

    Говоря о правовом регулировании купли-продажи нужно учитывать два международных акта:

    1. Конвенция ООН "О договорах международной купли-продажи товаров" 1980 г. (Венская конвенция) — она применяется к отношениям организаций по купле-продаже, находящихся в разных государствах. Эти положения применяются, если государства, в которых работают эти организации. являются участниками конвенции, если либо стороны прямо предусмотрели, либо если организации прямо определили в договоре применение конвенции между собой. Эта конвенция не применяется для купли-продажи товаров, которые приобретаются для личного, семейного, домашнего использования, она не применяется для купли-продажи фондовых бумаг, водного и воздушного транспорта, электроэнергии, товаров продаваемых с аукциона или в порядке исполнительного производства.

    2. Специальные правила толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС). В этих правилах даются понятия и толкования наиболее часто используемых в практике купли-продажи терминов. Это является понятийным аппаратом. Эти правила могут применяться не только в международной купле-продаже, но точно также они могут применяться и в случаях внутренней купле-продаже товаров. Многим терминам на практике дается трехбуквенная аббревиатура (три латинские буквы, либо слова с приставкой "franco"). Существует несколько редакций этих правил. Для прямой отсылки следует определить точную редакцию применяемых правил.

    Конструкция изложения материала в §1 гл. 30 ГК: в начале дается понятие условия, затем дается норма позволяющая восполнить пробел, а затем заключается санкция за неисполнение такой нормы.

 

2.2 Предмет договора купли-продажи

 

    Предметом договора купли-продажи могут быть любые вещи кроме денег. при этом должны соблюдаться правила об их оборотоспособности. Запрещается продажа гуманитарной помощи, органов и тканей человека, участков лесного фонда.

    Можно продавать не только реально существующие вещи, но и которые появятся в будущем. ГК допускает продажу вещей, которые будут созданы или приобретены продавцом в будущем, если иное не указано в законе, либо не вытекает из характера товара (например, договор контрактации). Предметом договора купли-продажи могут быть также имущественные права. Общие положения о купле-продаже применяются в продаже имущественных прав, если иное не вытекает из содержания или характера этих прав (например, продажа прав другому лицу).

 

2.3 Стороны договора. Особенности формы и государственной регистрации

 

    Продавцом по общему правилу является собственник вещи или обладатель имущественного права, но есть случаи, прямо указанные в законе, когда продавцом может быть и не собственник вещи (например, продажа ломбардом, комиссионером, хранителем, организатором публичных торгов и прочее).

    Продавцом и покупателем могут быть любые дееспособные субъекты.

    В общих положения о купле-продаже специальных правил нет. Для конкретных видов договора купли-продажи такие правила могут существовать.     Например, о форме договора доставки специально нормы нет, но в общих положениях указано, что форма должна быть простой письменной.

    Письменная форма под страхом недействительности договора закрепляется для продажи недвижимости, предприятия и внешнеэкономического договора.

    При продаже недвижимости, включая предприятия, требуется гос. регистрация, но не договора, а перехода права собственности.

 

2.4 Содержание договора

 

    В первую очередь следует отметить существенные условия.

    Существенным условием договора купли-продажи является условие о предмете (товаре). В соотв. с п. 3 ст. 455 ГК это условие считается согласованным, если договор позволяется определить наименование и количество товаров. Для некоторых видов купли-продажи перечень существенных условий расширен. Для розницы в продаже недвижимости/предприятия существенным является условие о цене. Для любого договора о продаже товара в кредит с условием о рассрочке к существенным относятся условия о цене товара, порядке, размерах и сроках платежей.

    В том случае, если цены договора нет, то это восполняется при помощи ст. 424 ГК (об использовании разумной цены, которая определяется из тех цен, которые взимаются за аналогичный товар в этой местности). Если в договоре отсутствуют сроки исполнения договора, это не проблема, но если срок не существенное условие. В ст. 314 ГК содержится норма о восполнении пробела со сроком исполнения договора.

 

Лекция 2 от 07.09.15

 

    В зависимости от того, кто продавец и покупатель, выделяют розницу и поставку. Третий вид продажи — поставка для гос. нужд (е выделяют по субъектному составу).

    Следующие виды купли-продажи:

1) контрактация — продажа с/х продукции, когда она была произведена (не перепродажа);

2) энергоснабжение — предметом договора является энергия (кроме тепловой);

3) продажа недвижимости;

4) продажа предприятия — выделяют из-за особого наличия кредиторов.

    Знать статьи 314 и 424 ГК.

 

Обычные условия

 

    1. Условие о цене товара. Цена может быть указана в виде конкретной денежной суммы, либо в договоре может содержаться порядок её определения.

    При определении цены товара учитывает вес нетто (без упаковки) и брутто (с упаковкой/тарой). По общему правилу определяется вес нетто, если иное прямо не указано в договоре. Также есть весу полунетто и нетто-брутто.

    В ГК нет нормы о соответствии цены реальной рыночной стоимости. Иногда за завышенную цену можно применить норму о кабальности сделки.

    2. Условие об ассортименте. Ассортимент — это определенной соотношение однородных товаров по видам, моделям, размерам, цветам или иным признакам. Ассортимент включает в себя два компонента: перечень вещей и их количественное соотношение. Порядок определения ассортимента содержится в ст. 467 ГК. Последствия нарушения этого условия в ст. 468 ГК.

    3. Условие о комплектности. Комплектность — это наличие в товаре всех необходимых составных частей. Если комплектность в договоре не раскрывается, то она определяется обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. От комплектности и ассортимента нужно отличать понятие комплекта. Комплект — это набор разнородных товаров, которые не связаны друг с другом. Условия о комплекте определяются только договором (например, комплект средств для гигиены в аптеке, и покупка этого товара определяется волей покупателя).

    4. Условие о таре и упаковке. Тара и упаковка — это средства, материалы, устройства, обеспечивающие сохранность и безопасность товара. Упаковка обеспечивает защищает товар от окружающей среды, повреждений и потерь, она призвана облегчать процесс обращения товара. Тара — это элемент упаковки, изделие для размещения товара.

    Продавец обязан передать товар в таре и упаковке кроме двух случаев:

1) когда это прямо указано в договоре или вытекает из существа обязательства;

2) когда товар не требует затаривания или упаковки.

    Порядок определения этого условия указан в ст. 481 ГК. Последствия неисполнения этого условия в ст. 482 ГК.

    5. Условие о качестве товара. Понятие качества объединяет в себе две характеристики:

1) наличие в предмете всех необходимых свойств;

2) возможность выступать в торговом обороте.

    Порядок определения различается для продавцов, которые занимаются предпринимательской деятельность, и для продавцов которые не занимаются такой деятельность.

    Если продавец не занимается предпринимательской деятельностью, то в том случае, если в договоре условия о качестве не сформулированы, товар должен соответствовать либо целям приобретения (которые известны продавцу) или целям, для которых такой товар обычно используется. В том случае, если продавец занимается предпринимательской деятельностью, товар должен соответствовать обязательным требованиям, указанным в законах, либо эти требования могут устанавливаться в соответствии с такими законами (см. ст. 469 ГК). Когда продавец является предпринимателем, он может принимать повышенные требования к качеству.

    В настоящее время действует ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.02 N184-ФЗ. В данном документе различаются национальные стандарты и просто стандарты. Национальные стандарты утверждаются уполномоченными государственными органами. Стандарты являются документами, которые применяются в добровольном порядке. От стандартов нужно отличать технические регламенты. Технические регламенты определяются ратифицированными международными договорами, либо ФЗ, либо иными правовыми актами. Технические регламенты закрепляют обязательные для исполнения требования. Понятие ГОСТ было актуально до 2002 года (это маркетинговый ход, с юридической точки зрения оно значения не имеет). ГОСТы до 2002 года следует различать:

1) направленные производство продукции, подпадающей под определенные требования закона;

2) не ложатся на сферу, требующего императивную направленность (т.е. применяются в добровольном порядке).

    Сертификация — это форма подтверждения соответствия какого-либо объекта требованиям технического регламента, стандарта или условиям договора. Этой сертификацией занимаются юр. лица и предприниматели, имеющие соответствующую аккредитацию.

    Задание: посмотреть перечень действующих технических регламентов.

    Гарантия. Продавец должен гарантировать качество товара. Различают законную и договорную гарантии. Законная гарантия означает:

1) товар должен соответствовать по требованиям качества в момент передачи его покупателю;

2) он должен быть пригодным для целей, в которых товар такого рода обычно используется в течение разумного срока.

    Правила о законной гарантии являются императивными.

    В силу договорной гарантии товар должен соответствовать требованиям по качеству в течение определенного времени, указанного в договоре. Этот срок называется гарантийным. Установление гарантийного срока — это право продавца.

    Законная гарантия применяется:

1) при отсутствии договорной гарантии;

2) при наличии договорной гарантии, если объем договорной гарантии меньше, чем законной;

3) если гарантийный срок меньше срока действия законной гарантии.

    Срок законной гарантии указывается в п. п. 1 и 5 ст. 477 ГК. Срок законной гарантии равен разумному сроку, но не может превышать двух лет.

    Принципиальное различие между режимами законной и договорной гарантии — в распределении бремени доказывания (см. ст. 476 ГК).

    Срок годности и срок службы. Срок службы — это понятие используется в законе о защите прав потребителей. Оно применяется в розничной продаже.

Первое различие между этими сроками:

1) гарантийный срок — это период, в течение которого товар должен соответствовать требованиям по качеству, а предъявленные требования по качеству должны быть удовлетворены за счет продавца либо изготовителя;

2) срок годности — это срок, по истечении которого товар считается непригодным для использования по назначению (см. п. 1 ст. 472 ГК);

3) срок службы — это период, в течение которого изготовитель/исполнитель обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара/работы по назначению и нести ответственность за существенные недостатки, возникшие по его вине (см. ст. 5 ФЗ "ОЗПП").

    Гарантийный срок не может быть больше срока годности.

    Второе отличие данных сроков:

1) гарантийный срок может быть установлен как изготовителем, так и продавцом;

2) два остальных срока могут определяться только изготовителем.

    Третье отличие:

1) установление гарантийного срока — это право продавца;

2) установление срока годности — это обязанность изготовителя;

3) установление срока службы может быть как обязанность, так и правом изготовителя (в зависимости от вида товара).

    Срок годности ставится на продукты, лекарства, парфюмерию и т.д. Срок службы устанавливается на товары длительного использования, в т.ч. на материалы, которые по истечении определенного времени могут представлять опасность для жизни и здоровья, причинять ущерб имуществу или окружающей среде.

    Четвертое различие этих сроков:

1) гарантийный срок может устанавливаться на любые товары;

2) срок годности устанавливается , как правило, на потребляемые товары;

3) срок службы устанавливается на товары длительного использования (не потребляемые товары).

    Пятое отличие — касается только сроков годности и службы. Продажа товара с истекшим сроком службы не запрещается. Иное правило действует для срока годности — продавец обязан продать товар с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению до истечения срока годности, если иное не указано в договоре.

    Шестое отличие заключается в том, что действуют разные правила определения и исчисления.

    Правила исчисления гарантийного срока в ст. 471 ГК. Этот срок начинает течь с момента передачи товара покупателю. Срок годности может определяться либо периодом времени (который исчисляется с даты изготовления), либо датой, до наступления которой товар пригоден к использованию (об этом указано в ст. 473 ГК). Правила по исчислению срока годности являются императивными. Срок службы может исчисляться не только периодами времени, но и иными единицами измерения (например, километрами).

 

2.5 Права и обязанности сторон, последствия их неисполнения

 

2.5.1 Основные обязанности продавца

 

    Главная обязанность продавца — передать покупателю товар. Это обязанность является сложной (включает в себя ряд компонентов). Компоненты:

    1. Передаче подлежит товар, указанный в договоре. Товар должен передаваться вместе со всеми принадлежностями и относящимися к товару документами. Под документами имеются в виду не только инструкции, но и сертификаты качества. Последствия неисполнения этого компонента — ст. ст. 463 и 464 ГК.

    2. Передача должна быть осуществлена в срок, указанный в договоре или по правилам ст. 314 ГК. Подробнее по данному компоненту см. ст. 457 ГК.

    3. Обязанности при передаче товара. Передача должна быть осуществлена определенным способом. От способа зависит момент исполнения обязанности по передаче товара. Существует три способа передачи:

а) доставка товара;

б) предоставление товара в распоряжение покупателя — общий способ (указанный в положениях о купле-продаже), характеризуется следующими признаками:

• товар готов к передаче;

• об этом знает покупатель;

• покупатель знает, где товар предоставлен к распоряжению;

[чей холодильник был, когда сгорел — холодильник принадлежал покупателю, реально его не передали, но собственником стал покупатель; если вина магазина — претензии к магазину]

в) сдача товара перевозчику или организация связи для доставки.

    Могут быть и иные способы, указанные в договоре.

    Первый и третий способ применяются, если это прямо указано в договоре.

    Товар считается предоставленным в распоряжение, если он готов к передаче к установленному сроку в надлежащем месте. Товар не признается готовым к передаче, если он не идентифицирован путем маркировки либо иным образом.

    Условие, когда товар готов перейти в распоряжение: покупатель уведомлен о готовности товара к передаче.

    Второй способ является базовым во всех случаях, когда товар передается в месте его нахождения (если иное не указано в договоре).

    Обязанность по передаче товара считается исполненной:

• в момент вручения товара покупателю либо указанному покупателем лицу — при первом способе;

• в момент предоставления в распоряжение покупателю — при втором способе;

• в момент сдачи товара перевозчику или организации связи— при третьем способе.

    В момент исполнения обязанности передачи товара определяется момент, когда переходит риск случайной гибели или случайного повреждения. Если товар был передан во время нахождения в пути, риски переходят с момента заключения договора (если иное не указано в договоре). Изучить ст. 459 ГК (ситуация о знании продавцом об испорченном/поврежденном товаре). Кроме того, с момента, когда обязанность по передаче считается исполненной, по общему диспозитивному правилу к покупателю переходит право собственности (если иное не указано в законе либо в договоре).

    4. Товар должен быть свободным от прав третьих лиц. Эвикция — это истребование имущества у покупателя третьими лицами помимо его воли по основаниям, возникшим до заключения договора (например, покупка краденой машины). Последствия эвикции содержатся в ст. 460 ГК.

    5. Должно быть соблюдено условие о количестве товара. Последствие правил нарушения о количестве в ст. 466 ГК.

    6. Должно быть соблюдено условие об ассортименте. Последствие нарушения в ст. 468 ГК.

    7. Должно быть соблюдено условие о комплектности и комплекте. Последствия нарушения в ст. 480 ГК.

    8. Должно быть соблюдено правило о таре и упаковке. Последствия нарушения в ст. 482 ГК.

    9. Должно быть соблюдено условие о качестве товара. Во всех случаях передача некачественной вещи нарушенный интерес приобретателя может удовлетворяться одним из следующих требований (право выбора конкретного вида требования принадлежит покупателю):

1) право на соразмерное уменьшение покупной цены

2) безвозмездное устранение недостатков в разумной срок;

3) возмещение своих расходов на устранение недостатков;

4) отказ от договора и требование о возврате уплаченной суммы;

5) требование о замене товара.

    Особенность заключается в том, что четвертое и пятое права возникают только если недостатки по качеству являются существенными. Перечень нарушения требований к качеству являющихся существенными дается в п. 2 ст. 475 ГК. Она перечисляет все случаи существенных проблем с качеством:

а) неустранимые недостатки;

б) недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени;

в) если недостатки проявляются вновь после их устранения, а также если ни выявляются неоднократно.

    Требование об устранении проблем с качеством подлежит удовлетворению при одновременном наличии двух условий:

а) неоговоренные недостатки возникли до передачи товара или по причинам, возникшим до этого момента;

б) проблемы с качеством должны быть обнаружены либо в течение гарантийного срока, либо в течение срока действия законной гарантии.

 

2.5.2 Обязанности покупателя

 

    1. Своевременно принять переданный товар. Покупатель освобождается от этой обязанности, когда он вправе потребовать замены товара, либо когда он вправе отказаться от принятия товара.

    2. Покупатель обязан своевременно известить продавца о ненадлежащем исполнении договора по количеству, ассортименту, качеству, комплектности, по таре и упаковке. Извещение должно состояться либо в срок указанный в договоре, либо в разумный срок после его обнаружения. При неисполнении этой обязанности продавец вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения отдельных требований покупателя. Про эту обязанность говорится в ст. 483 ГК.

    3. Покупатель обязан своевременно оплатить товар по соответствующей цене, совершить за свой счет действия, обычно предъявляемые для осуществления платежа. Последствия просрочки в оплате перечисляются в п.п. 3-5 ст. 486 ГК. Там говорится про три возможных права продавца:

• право потребовать проценты;

• право отказаться от договора либо потребовать оплаты;

• право потребовать оплаты.

    Ст. 395 ГК говорит о начислении процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами.

    Различают следующие формы оплаты товара:

1) единовременная оплата непосредственно до или после передачи товара — данная форма оплаты является диспозитивным правилом;

2) предварительная оплата товара — товар оплачивается полностью или частично до передачи товара (правила об этой форме в ст. 487 ГК);

3) оплата товара, проданного в кредит — оплата производится через определенное время после передачи товара (в соотв. с. п. 5 ст. 488 ГК до полной оплаты товар признается находящимся в залоге у продавца, если иное не указано в договоре).

    Продажа товаров в кредит может быть двух видов:

1) без рассрочки;

2) в рассрочку.

В договоре с условием о рассрочке дополнительными существенными условиями являются цена, порядок, сроки и размеры платежей

 

Тема 4: «Поставка товаров»

 

4.1 Общая характеристика

 

    По договору поставки поставщик (продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность) обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним или иным подобным использованием.

    Данный договор выделяется по двум признакам:

1) особый субъектный состав — поставщиком всегда является лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность;

2) цели использования не должны быть связаны с личным использованием.

    Нужно учитывать, что под целями, не связанными с личным использованием, нужно понимать покупку товаров для обеспечения деятельности покупателя в качестве организации. Однако в том случае, если товар покупается у продавца, осуществляющего продажу товаров в розницу, такой договор должен квалифицироваться как договор розничной купли-продажи (п. 5 П/П ВС РФ от 22 октября 1997 г. N18).

    В ст. 507 ГК закрепляются особые правила, регулирующие порядок разрешения при договорных спорах. Суть правила в том, что сторона, предложившая заключить договор и получившая от другой стороны предложение о согласовании этих условий, должна в течение 30 дней со дня получения новой оферты по своему выбору либо принять меры по согласованию соответствующих условий, либо письменно уведомить другую сторону об отказе от его заключения. В противном случае сторона обязана возместить нанесенные убытки неисполнением этих обязанностей.

    Существенные условия — наименование и количество.

    Из ст. 506 следует, что срок является существенным условием этого договора, однако Пленум ВАС РФ в п. 7 П/П N18, что пи отсутствии этого условия срок поставки определяется по правилам ст. 314.

 

4.2 Права и обязанности сторон

 

    Главная обязанность поставщика — обязанность о передаче товара. В ГК данная обязанность конкретизируется в аспекте сроков, порядка поставки, количества, качества и комплектности товаров.

    1. Обязанность поставщика передачи товара. Передача должна быть осуществлена в установленный срок или сроки. В договоре может предусматриваться поставка отдельными партиями. Сроки поставки таких партий называются периодами поставки. Наряду с периодами поставки может быть закреплен график поставки (декадный, суточный, часовой — ст. 508 ГК).

    2. Товар должен быть поставлен в установленном порядке и способом. В договоре может предусматриваться, что отгрузка товара осуществляется непосредственно покупателю либо иным получателям, которые могут быть указаны как напрямую в договоре, либо они могут указываться в отгрузочной разнорядке (требования разнорядки в ст. 509).

    Есть два способа поставки:

1) доставка — именно этот способ является общим диспозитивным правилом;

2) выборка товаров — это получение товара в месте нахождения поставщика (правила о выборке содержатся в ст. 515).

    3. Должно быть соблюдено условие о количестве (в противном случае покупатель вправе приобрести не поставленные товары у других лиц с отнесением на поставщика всех необходимых разумных расходов на их приобретение) — в ст. 511 закрепляются специальные диспозитивные правила восполнения недопоставки;

    4. Товар должен быть надлежащего качества (в этом случае применяются общие положения о купле-продаже с учетом того, что эти правила не применяются, если поставщик, получивший уведомление покупателя без промедления заменит товар — о качестве см. ст. 518 ГК;

    5. Должен быть поставлен комплектный товар.

    Обязанности покупателя (получателя):

    1. Проверить и принять товар. В соотв. со ст. 513 покупатель обязан проверить количество и качество, обязан осмотреть товар и незамедлительно письменно уведомить поставщика обо всех выявленных несоответствиях и недостатках. При безосновательном отказе от приема поставщик вправе потребовать полной оплаты товара.

    2. В случае правомерного отказа от товара обеспечить его сохранность и незамедлительно уведомить об этом поставщика.

    3. Обязанность по оплате. По общему диапозитивному правилу расчеты осуществляются платежными поручениями (если иное не указано в договоре).

    4. Возвратить поставщику тару и упаковку (ст. 517 ГК).

 

4.3 Особенности ответственности

 

    Абстрактные убытки возникают при ситуации, когда у поставщика товары не купили, а рыночная цена упала.

    Конкретные убытки для поставщика — это разница между ценой договора и ценой продажи. Абстрактные убытки поставщика — это разница между ценой договора и текущей цены на товар.

    Конкретные убытки для покупателя — это цена реальной покупки минус цена договора. Абстрактные убытки покупателя — текущая цена минус цена договора.

    Ст. 524 ГК — в случае если в разумный срок после расторжения договора вследствие нарушения обязательства покупатель купил у другого лица по более высокой, а продавец соответственно продал по более низкой, но разумной цене товар взамен указанного в договоре, убытки подлежат возмещению в виде разница договорной ценой и ценой, совершенной взамен сделки (конкретные убытки). Если сделка не совершена, а на товар имеется текущая цена, то возмещается разница между договорной ценой и текущей ценой на момент расторжения договора.

    Текущая цена — это цена, обычно взымавшаяся при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар вместе, где должна была быть осуществлена передача товара. Если в этом месте не существует текущей цены, то может быть использована текущая цена, применявшаяся в другом месте, которая может служить разумной заменой с учетом разницы в расходах по транспортировке (абстрактные убытки).

    И то, и другое — упущенная выгода.

 

4.4 Особенности изменения и расторжения договора

 

    В ст. 523 ГК закрепляется возможность одностороннего вне судебного изменения или расторжения договора при его существенном нарушении. В этой статье дается перечень случаев, которые квалифицируются как существенные нарушения. Для поставщика существенными признаются:

1) поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;

2) неоднократное нарушение сроков поставки.

    Для покупателя существенными являются:

1) неоднократное нарушение сроков оплаты;

2) неоднократная не выборка товаров.

    Этот перечень может быть расширен в договоре.

    Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения соответствующего уведомления.

 

Тема 7: «Контрактация»

 

    По договору контрактации производитель с/х продукции обязуется передать выращенную, произведенную им с/х продукцию заготовителю (лицу, осуществляющему закупки такой продукции) для переработки или продажи.

Квалифицирующие признаки — особый субъектный состав и предмет.

    Особые черты данного договора:

    1. Особый предмет — это с/х продукция, которая должна быть выращена производителем, и она не должна подвергаться переработке. Например, соки, сыр и масло не могут быть предметом контрактации. Продавцом должен быть именно производитель.

    2. Исходя из содержания ст. 537 ГК многие авторы делают вывод, что ассортимент является существенным условием этого договора.

Задание: ст. 536 ГК изучить самостоятельно.

    3. В соотв. со ст. 538 ГК производитель как слабая сторона несет ответственность только при наличии вины, заготовитель же отвечает на общих основаниях.

 

Тема 8: «Энергоснабжение»

 

8.1 Понятие, правовая природа

 

    По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим её потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергосетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. Договор является публичным.

    Вопрос о правовой природе договора является спорным. Первая точка зрения, высказанная Агаковым — это договор подряда. Вторая точка зрения принадлежит ученым Корнееву и Шафиру, которые считали, что это самостоятельный договорный вид. Третья позиция нашла отражение в действующем ГК — это разновидность купли/продажи или поставки.

    Особенности предмета договора. Из ГК вытекает, что предметом данного договора является энергия (кроме тепловой), прежде всего, электрическая энергия.

    В литературе нет единства по поводу квалификации энергии. Первая точка зрения — это не вещь и не право, поэтому сторонники этой позиции считают, что к энергоснабжению нельзя применять правила купли/продажи. Вторая позиция — это особая вещь, сторонниками такого подхода являются Красавчиков. Сергеев, Елисеев. Третья позиция — это не вещь, но товар; её сторонниками являются Елеев и Корнеев.

    Субъекты. Если абонентом является гражданин, использующий энергию для бытового потребления, у договора есть особенности, связанные с заключением и обязанностями сторон. В соотв. со ст. 17 ФЗ "О лицензировании…" лицензированию подлежит деятельность по продаже электроэнергии гражданам, а также деятельность по эксплуатации электросетей, кроме случаев, когда такая деятельность осуществляется для обеспечения нужд юр. лица или предпринимателя.

    Особенности правового регулирования. К этому договору в первую очередь применяются специальные законы либо иные правовые акты. Это вытекает из п. 4 ст. 539 ГК. Кроме того, к отношениям с участием граждан также применяется ФЗ "ЗоПП", однако этот закон не имеет приоритета по отношению к специальным законам об энергоснабжении.

 

8.2 Формы, содержание, особенности заключения

 

    В отношении формы действуют общие положения о сделках. Существенные условия — условия о предмете. Второе существенное условие — режим подачи энергии (это вытекает из п. 1 ст. 541 ГК). Для договоров, заключаемых гражданами, использующих энергию для бытового потребления, условия о количестве не является существенным. Если же абонентом является юр. лицо или гражданин, использующий энергию в иных целях, то условие о количестве является существенным (п. 1 Обзора в Письме Президиума ВАС от 17 февраля 1998 г. N30).

 

Лекция 5 от 21.09.15

 

8.3 Порядок заключения

 

    Договор с гражданином, использующим энергию для личного бытового потребления, в соотв. с п. 1 ст. 540 ГК считается заключенным с момента первого подключения к сети. Некоторые авторы считают эту особенность основанием для реальности этого договора. Эта позиция является ошибочной, и эта особенность не меняет консенсуальной природы данного договора.

    Договор с гражданином считается заключенным на неопределенный срок.

    Договор с юр. лицами, а также договор с гражданами, использующими энергию не для бытового потребления может заключаться как на определенный, так и не на определенный срок. В первом случае он считается продленным на тот же срок на тех же условиях, если до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении нового договора.

 

8.4 Права и обязанности сторон

 

    Обязанности энергоснабжающией организации:

    1. Подавать энергию абоненту в количестве, указанном в договоре с соблюдением согласованного режима подачи.

    2. Обеспечить соответствие качества энергии требования гос. стандартов и иных обязательных правил. Требования к качеству могут определяться в договоре. При нарушении этой обязанности абонент может отказаться от оплаты такой энергии, однако в соотв. с п. 2 ст. 542 ГК энергоснабжающая организация вправе требовать возмещения стоимости того, что абонент неосновательно сберег вследствие использования этой энергией.

    Обязанности абонента:

1. Абонент обязан оплачивать принятую энергию.

2. Абонент обязан соблюдать установленный режим потребления энергии.

3. Абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых энергетических сетей и оборудования.

4. Абонент обязан немедленно сообщать энергоснабжающей организации об авариях, пожарах, неисправностях приборов учета энергии и об иных нарушениях, возникающих при пользовании энергией.

5. Получить согласие энергоснабжающей организации на передачу принятой энергии другому лицу (субабоненту).

    В данном договоре права корреспондируют обязанностям.

 

8.5 Ответственность. Особенности изменения и расторжения

 

    В соотв. с п. 1 ст. 547 ГК сторона, нарушавшая обязательство, обязана возместить лишь причиненный реальный ущерб.

    По общему правилу энергоснабжающая организация несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение независимо от вины. Однако, если перерыв в подаче энергии допущен из-за регулирования режима потребления на основании правового акта, ответственность наступает только при наличии вины (п. 2 ст. 547 ГК).

    Особенности изменения. Перерыв в подаче, прекращение или ограничение в подаче энергии по общему правилу допускается по соглашению сторон, однако возможны случаи, когда это происходит в одностороннем порядке без согласования с абонентом:

    1) когда такие действия совершаются с предупреждением абонента:

• в случаях, когда удостоверенное органом Госэнергонадзора неудовлетворительное состояние энергоустановок абонента угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопасности граждан;

• в случае нарушения абонентом - юр. лицом обязанностей по оплате энергии (для некоторых юр. лиц действует специальный льготный порядок ограничения подачи энергии, определенный Правительством);

    2) когда такие действия совершаются без предупреждения абонента:

• в случае необходимости принять неотложные меры по предотвращению или ликвидации аварии, при этом абонент должен быть незамедлительно уведомлен об этом.

    Расторжение договора в одностороннем внесудебном порядке по договору, где абонентом является гражданин, использующий энергию для бытового потребления — такое право принадлежит абоненту при условии уведомления и полной оплаты использованной энергии. Если абонентом является юр. лицо право отказа от договора принадлежит энергоснабжающей организации по основаниям, закрепленным в ст. 533 ГК (поставка). Данное правило существенно дополняется в иных правовых актах.

 

8.6 Правовое регулирование иных договор о снабжении энергией и иными ресурсами

 

    ГК исходит из того, что договоры о снабжении товарами, иными чем энергия, не являются договорами энергоснабжения, однако к ним применяются правила об энергоснабжении в субсидиарном порядке (ст. 548 ГК). В подобных договорах приоритет по сравнению с нормами ГК об энергоснабжении имеют специальные правовые акты.

 

Тема 11: «Договор мены»

 

    Договор мены — это соглашение, в соответствии с которым каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороне один товар в обмен на другой. Главное отличие от купли-продажи — характер встречного предоставления.

    По классификации договоров он консенсуальный, возмездный, двусторонний. Бесспорным является отнесение к предмету договора вещей. Не могут быть предметом договора работы и услуги (об этом говорится в п. 1 Обзора практики от 24 сентября 2002 г. N69).

    Относительно имущественных прав мнения ученых разделились. Некоторые авторы считают, что имущественные права могут быть предметом договора мены, некоторые считают, что не могут. Судебная практика придерживается второй позиции (п. 3 Обзора практики N69).

    Отношения мены регулируются главой 31 ГК. Субсидиарно применяются правила о купле-продаже, если это не противоречит специальным правилам о мене и существу мены.

    Задание: посмотреть Информационное письмо "Обзор практики разрешения споров, связанных с договором мены" Президиума ВАС от 24 сентября 2002 г. N69.

    Каждая из сторон признается и продавцом, и покупателем (п. 2 ст. 567 ГК).

    Не являются меной:

1) обмен товаров надлежащего качества по договору розницы (ст. 502 ГК);

2) обмен жилых помещений, находящихся в государственном/муниципальном жилищном фонде (такой договор регулируется правилами жилищного кодекса).

    Специальных правил о форме договора нет. Применяются правила о купле-продаже и общие положения о форме сделок.

    С 1 марта 2013 г. договоры, по которым в мену передается недвижимость, не подлежат гос. регистрации, однако гос. регистрация перехода права собственности.

    Товары, подлежащие обмену, могут быть как равноценными, так и не равноценными. Ст. 568 ГК закрепляет диспозитивные правила, по которому товары предполагаются равноценными, если из договора прямо не вытекает иное). При не равноценности товаров должны оплачиваться разницы в ценах.

    В соотв. со ст. 570 ГК право собственности на обмениваемые товары переходит одновременно после исполнения обязанности передать товары обеими сторонами. Иное может быть указано в законе или договоре.

    По существенным условиям специальных норм нету. Существенными условиями являются наименование и количество.

    Задание: изучить ст. 569 ГК (о порядке передачи товаров) и ст. 571 (об эвикции).

 

Лекция 6 от 28.09.15

 

Тема 12: «Дарение»

 

12.1 Общая характеристика

 

    По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность, либо имущественное право себе или к третьему лицу, либо освобождает или обязуется освободить её от имущественной обязанности перед собой или третьим лицом.

    Символическая плата не исключается квалификации такого договора как договора дарения. На правовой режим приданого правила о дарении не распространяются.

    Этот договор, как правило, является односторонним (в реальной форме). Принятие дара не является обязанностью одаряемого.

    Договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя — ничтожен. К такого рода дарению применяются правила о наследовании. Об этом говорится в п. 3 ст. 572 ГК. Но это не означает, что такое соглашение нужно квалифицировать как завещательное распоряжение.

    Предметом дарения может быть:

1) вещь;

2) имущественное право;

3) освобождение от имущественной обязанности.

    Вопрос о соотношении прощения долга и освобождения от имущественной обязанности является спорным. Некоторые авторы считают, что прощение долга — это есть дарение (Меллер, Шершеневич, Тумаковский, Брагинский). Другая точка зрения гласит, что прощение долга — это другая сделка, отличная от дарения (Победоносцев, Шилохвост).

    Освобождение от обязанности перед третьим лицом возможно в двух формах:

1) посредством перевода дарителем на себя долга одаряемого (возможно при соблюдении правил о переводе долга);

2) посредством исполнения за одаряемого его обязанностей перед третьим лицом.

 

12.2 Субъекты, формы и государственная регистрация дарения

 

    По субъектам специальные ограничения отсутствуют. Им могут быть любые дееспособные субъекты гражданского права. Если дарения совершается представителем, то в соотв. с п. 5 ст. 576 ГК в доверенности должен быть назван одаряемый и предмет дарения. В противном случае доверенность является недействительной.

    Права одаряемого по консенсуальному договорe дарения не переходят наследникам, в отличие от обязанностей дарителя. Эти правила являются диспозитивными (ст. 581) ГК).

    Нужно учитывать нормы ГК о запрещении или ограничении дарения (ст. ст. 575-576 ГК). Запрещается дарение кроме обычных подарков стоимостью до 3000₽:

1) от имени малолетних и недееспособных их законными представителями;

2) работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, иных аналогичных организаций от граждан, находящихся в этих учреждениях на лечении, содержании или воспитании супругами и родственниками этих граждан;

3) государственным служащим и служащим органов муниципальных образований, служащим Банка России в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей;

4) в отношениях между коммерческими организациями.

    Во всех случаях запрещено дарение во всех трех формах. Однако, при прощении долга все эти правила не действуют.

    Ограничения (ст. 576 ГК). Если вещь принадлежит на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления, то дарение возможно только с согласия собственника. Это правило не действует на обычные подарки небольшой стоимости (иное может быть указано в законе).

    Дарение имущества, находящегося в общей совместной собственности, допускается только с согласия всех участников совместной собственности.

    Форма договора зависит от предмета договора, его субъектного состава, стоимости дара, а также от того, является ли договор реальным или консенсуальным. Если предметом договора является недвижимое имущество, должна быть соблюдена письменная форма. Договор, заключаемый после 1 марта 2013 г. не требует гос. регистрации. Если предметом договора выступает движимое имущество, то в том случае, если это консенсуальный вариант дарения, он должен быть заключен в письменной форме под страхом недействительности.

    Если дарителем является юр. лицо, и стоимость дара превышает 3000₽, такой договор тоже должен заключаться в письменной форме под страхом недействительности.

    Во всех иных случаях реального договора дарения, сопровождающегося передачей дара одаряемому, допускается устная форма. Передача осуществляется посредством вручения, либо символическая передача, либо вручение правоустанавливающего документа.

    Существенным условием является условие о предмете. Консенсуальный договор должен содержать указания на конкретный предмет дарения. В соотв. с п. 2 ст. 572 ГК договор, предусматривающий обещание подарить все свое имущество или его часть, является ничтожным. Кроме того, консенсуальный договор дарения должен содержать ясно выраженные намерения безвозмездно исполнить договор, и указание на конкретного одаряемого.

 

12.3 Особенности расторжения. Отмена дарения

 

    Расторжение не исполненного консенсуального договора возможно по инициативе как одаряемого, так и дарителя.

    Одаряемый вправе в любое время до передачи дара отказаться от договора. Если договор заключен в письменной форме, то отказ также должен быть совершен в письменной форме. Если договор был заключен в письменной форме. Даритель вправе требовать от одаряемого возмещения реального ущерба, даритель вправе расторгнуть консенсуальный договоров по основаниям, указанным в ст. 577 ГК:

1) если после заключения договора имущественная или семейная положение, либо состояние здоровья дарителя изменилось настолько, что его исполнение в новых условиях приведет к существенному снижению уровня его жизни;

2) если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя, кого-либо из членов его семьи или близких родственников, либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения.

    Отмена дарения возможна во внесудебном и судебном порядке. Такая отмена возможна как в отношении консенсуальных, так и реальных договоров. Даритель может инициировать внесудебную отмену дарения:

1) если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя, кого-либо из членов его семьи, близких родственников, умышленно причинил дарителю телесные повреждения;

2) если даритель пережил одаряемого, и право на отмену в этом случае указано в договоре.

    В судебном порядке дарение может быть отменено:

1) по требованию дарителя, если обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для дарителя большую не имущественную ценность создает угрозу её безвозвратной утраты;

2) по требованию наследников дарителя, в случае умышленного лишения жизни дарителя одаряемым;

3) по требованию заинтересованного лица, если дарение совершено ИП или юр, лицом в нарушение положения пункта закона о несостоятельности за счет средств, связанных с предпринимательской деятельностью в течение 6 месяцев до объявления такого лица банкротом.

    В соотв. с п. 5 ст. 578 ГК одаряемый обязан вернуть вещь только если она сохранилась в натуре.

    Правило об отказе и отмене дарения не применяются для подарков небольшой стоимости.

    Правила об ответственности — ст. 580 ГК.

    Задание: изучить ст. 582 ГК.

 

Тема 13: «Рента»

 

13.1 Общая характеристика

 

    Понятие. По договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает другой стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы, либо предоставление средств на его содержание в иной форме.

    Договор является алеаторным, реальным, односторонним, возмездным.

    В соотв. с п. 1 ст. 585 ГК имущество под выплату ренты может передаваться за плату или бесплатно. Бесплатность не означает безвозмездность (а это означает, что нет платы за имущество).

    Правовое регулирование. Отношения регулируются гл. 33 ГК. Если это не противоречит существу договора, субсидиарно также применяются правила о купле-продаже в части оплаты и передачи имущества в том случае, если имущество под выплату ренты передается за плату. В том случае, если имущество передается бесплатно, то применяются правила о договоре дарения.

    Рента выплачивается либо в течение срока жизни получателя ренты (в таком случае — это пожизненна рента), либо рента выплачивается бессрочно (в этом случае — это постоянная рента). Права получателя ренты по договору постоянной ренты могут передаваться путем уступки, переходить в порядке правопреемства, по наследству и при реорганизации.

    Особой разновидностью договора пожизненной ренты является договор пожизненного содержания с иждивением. По договору с пожизненного содержания с иждивением передается недвижимость, кроме этого плательщик ренты обязан обеспечить потребности в жилище, питании, одежде, а если этого требует состояние здоровья гражданина, то и уход за этим лицом.

    Субъекты. Плательщиком может быть любой гражданин или юр. лицо. Получателем в договоре пожизненной ренты могут быть только граждане. В договоре постоянной ренты получателем могут быть граждане и некоммерческие организации.

    Непосредственным получателем пожизненной ренты может быть как собственник имущества, так и третье лицо (если договор в пользу третьего лица).

    Форма — нотариальная.

    Существенные условия. Для всех видов ренты существенным будет условие о предмете. Для договоров, предусматривающих передачу движимого имущества, к существенным относится условие, закрепляющее обязанность плательщика ренты предоставить обеспечение исполнения обязательства, либо застраховать в пользу получателя ренты риск ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств (п. 2 ст. 587 ГК).

    В случае, если по этому договору передается недвижимое имущество, то договор, заключаемый после 1 марта 2013 г. не требуют гос. регистрации. Требуется регистрация перехода права собственности.

 

13.2 Гарантии прав получателя ренты

 

    Для любого договора ренты за просрочку выплаты уплачиваются проценты по ст. 395 ГК, если иной размер процентов не указан в договоре (по средней ставке процента по вкладам физ. лиц, определяемой ЦБ РФ в зависимости от субъекта).

    Гарантии для договоров ренты, по которым передается недвижимость:

    1. Рента обременяет такое имущество. Поэтому в случае отчуждения этого имущества обязательства плательщика переходят на приобретателя имущества. Первоначальный плательщик при этом несет субсидиарную ответственность, если законом или договором не предусматривается солидарная ответственность.

    2. Получатель ренты приобретает право залога на имущество, переданное под выплату ренты. Здесь возникает залог в силу закона, и при переходе прав на недвижимое имущество будет одновременно осуществляться переход прав в отношении залога.

    Гарантии для договоров, по которым передается движимое имущество:

    1. Наличие дополнительных существенных условий (см. ранее).

    2. В случае если плательщик не выполнит обязанности, зафиксированные в этом дополнительном существенном условии, а также при утрате обеспечения или ухудшении его условий по обстоятельства, за которые получатель ренты не отвечает, последний вправе расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков, вызванных расторжением.

    Гарантии прав получателя ренты для договоров пожизненного содержания с иждивением:

    1. Отчуждение или обременение имущества возможно только лишь с предварительного согласия получателя ренты.

    2. Плательщик ренты обязан принимать необходимые меры для того, чтобы в период предоставления содержания использование имущества не приводило к снижению его стоимости.

    Задание: зафиксировать сравнительную таблицу по видам ренты.

 

13.3 Выкуп ренты

 

    Ст. ст. 592-594 ГК. Выкуп ренты — это одностороннее прекращение договора как по требованию плательщика, так и по требования получателя, при котором происходит единовременная выплата выкупной цены плательщика получателем.

    Если имущество передавалось бесплатно, то цена будет равна годовой сумме ренты платежей + цена переданного имущества согласно правилам п. 3 ст. 424 ГК. Если имущество передавалось за плату, то итоговая цена будет равна лишь годовой сумме рентных платежей.

    Порядок выкупа по требованию плательщика:

1) плательщик должен заявить об этом в письменной форме;

2) заявление о выкупе должно быть сделано не менее чем за 3 месяца (больший срок может быть указан в договоре);

3) в договоре может предусматриваться, что право на выкуп не может быть осуществлено при жизни получателя ренты, либо в течение иного срока, который не может быть больше 30 лет.

    Основания, по которым право требовать выкупа приобретает получатель, указаны в ст. 593 ГК.

 

Тема 14: «Общие положения об аренде»

 

14.1 Общая характеристика

 

    По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование, или во временное пользование.

    Передача вещи в аренду всегда влечет временное отчуждение собственником права пользования этой вещью, поэтому, например, использование для рекламных целей конструктивного элементы здания крыши не является договором аренды (п. 1 Обзора практики по аренде Информационного Письма Президиума ВАС РФ от 11 января 2002 г. N66).

    Квалификация договора: консенсуальный, возмездный, взаимный.

    ГК особо выделяет следующие вида аренды:

1) прокат;

2) аренду транспортных средств;

3) аренду зданий и сооружений;

4) аренду предприятий;

5) финансовую аренду (лизинг).

    Специальные правила ГК об этих договорах имеют приоритет по сравнению с общими положениями об аренде.

    В качестве предмета договора могут выступать индивидуально-определенные не потребляемые вещи. В законе могут определяться виды имущества, сдача которого в аренду не допускается или ограничивается (например, запрещается сдача в аренду оборудования, которое используется для производства алкогольной продукции). Также в законах определяются особенности сдачи в аренду земельных участков и других обособленных природных объектов.

    Субъекты. Любые дееспособные физ. лица и юр. лица.

    Форма договора. В письменной форме без страха недействительности должны заключаться договоры аренды на срок более года, договоры одной из сторон которых является юр. лицо (независимо от срока), договоры аренды проката транспортных средств и лизинга.

    В письменной форме под страхом недействительности должны заключаться договоры аренды здания, сооружения и предприятия.

    Если договор в дальнейшем предусматривает переход права собственности к арендатору, то он должен быть заключен в форме, предусмотренной для договора купли-продажи соответствующего имущества (это касается лишь формы договора).

    В соотв. с п. 2 ст. 609 ГК договор аренды недвижимости подлежит гос. регистрации. Исключение из этого правила предусматривается для:

1) договоров аренды транспортных средств, объектов недвижимости (ст. ст. 633, 643 ГК);

2) для договоров аренды зданий и сооружений на срок меньше года (п. 2 ст. 651 ГК);

3) для договоров аренды земельных участков на срок меньше одного года (п. 2 ст. 26 ЗК).

    Задание к семинару: тема 1 из методички и первые 10 задач в тетради решить письменно.

 

Лекция 7 от 06.10.15

 

    В письменной форме без страха недействительности должны быть заключены договоры аренды на срок более года, договоры одной из стороны которых является юр. лицо вне зависимости от срока, а также договоры проката, аренды транспортных средств и лизинга. В письменной форме под страхом недействительности должны заключаться договоры аренды зданий, сооружений и предприятия.

    Если договор предусматривает в последующем переход права собственности к арендатору, он должен заключаться в форме, которая предусмотрена для договора купли-продажи соответствующего имущества.

    Гос. регистрации подлежат договоры аренды недвижимости, если иное не указано в законе. Регистрация не требуется для договоров аренды транспортных средств, которые являются объектами недвижимости. Не требуется регистрация для договоров аренды зданий и сооружений, если договор аренды заключается на срок меньше одного года. Не требуется регистрация для договоров аренды земельных участков, которые заключаются на срок менее года (п. 2 ст. 26 ЗК).

    Существенные условия. Единственным существенным условием является условие об объекте аренды. В договоре должны быть указаны данные, которые позволяют установить имущество, подлежащее передаче в качестве объекта аренды.

    Для некоторых видов аренды перечень существенных условий расширен. Для аренды зданий, сооружений и предприятий существенным условием также является размер арендной платы. Срок аренды не является существенным условием; если он не определен, то договор считается заключенным на неопределенный срок (ст. 610 ГК).

 

14.2 Права и обязанности

 

14.2.1 Обязанности арендодателя

 

    1. Своевременно предоставить арендатору имущество без неоговоренных недостатков:

1) состояние имущества должно соответствовать условиям договора и назначению этого имущества;

2) по общему правилу должны быть предоставлены все принадлежности и относящиеся к нему документы (последствия неисполнения в п. 2 ст. 611 ГК);

3) имущество должно быть предоставлено в разумный срок, либо в срок, указанный в договоре (последствия неисполнения указаны в п. 3 ст. 611 ГК);

4) имущество должно быть передано без недостатков, за которые отвечает арендодатель (последствия неисполнения указан в ст. 612 ГК).

    2. Предупредить арендатора о всех правах третьих лиц на это имущество. Последствия неисполнения этой обязанности указаны в ст. 613 ГК.

    3. Содержать арендованное имущество в форме своевременного производства капитального ремонта за свой счет, если иное не предусмотрено в правовых актах или договоре. Последствия неисполнения указан в п. 1 ст. 616 ГК.

 

14.2.2 Обязанности арендатора

 

    1. Своевременно вносить плату за пользование имуществом. Плата может быть устанавливаться как все имущество в целом, так и отдельно по каждой из его составных частей в денежной или в иной форме. Варианты иной формы:

1) доля полученных в результате использования имущества продукции, плодов и доходов;

2) предоставление арендатором определенных услуг;

3) передача арендатором арендодателю вещи в собственность или в аренду;

4) возложение на арендатора затрат на улучшение имущества.

    Возможно сочетание этих форм оплаты, а также использование иных форм оплаты.

    Возложение на арендатора расходов по оплате коммунальных услуг не является арендной платой. См. п. 12 Обзора практики N66.

    Если иное не указано в договоре, размер платы может изменяться в порядке, указанном в договоре или соглашениях сторон, но не чаще одного раза в год. В законах могут предусматриваться иные минимальные сроки пересмотра арендной платы.

    Если иное не указано в договоре, то в соотв. с п. 5 ст. 614 ГК в случае существенного нарушения сроков оплаты арендодатель вправе потребовать досрочного внесения платы, но не более чем за два срока подряд.

    2. Пользоваться имуществом в соответствии с условиями договора, а если такие условия не определены, то в соответствии с назначением имущества.

    3. Совершать только с согласия арендодателя действия распорядительного характера, а именно:

1) сдавать имущество в субаренду (поднаем);

2) предавать свои права и обязанности другому лицу (перенаем);

3) предоставлять имущество в безвозмездное пользование;

4) отдавать арендные права в залог;

5) вносить арендные права в уставный капитал или паевый фонд.

    Действия правила о согласии арендодателя может быть исключено только в правовых актах.

    Во всех случаях, кроме перенайма, ответственным по договору перед собственником остается арендатор.

    4. Арендатор обязан содержать арендованное имущество, а именно поддерживать его в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы на содержание имущества, если иное не указано в законе или договоре.

    5. При прекращении договора вернуть имущество. Последствия невозвращения указаны в ст. 622 ГК.

    Судьба улучшений в первую очередь зависит от их отделимости. Отделимые улучшения являются собственностью арендатора, если иное не указано в договоре. По неотделимым улучшениям: если они сделаны с согласия арендодателя, то арендатор имеет право на возмещение их стоимости (если иное не указано в договоре). Если они сделаны без согласия, их стоимость не подлежит возмещению, если иное не указано в законе.

 

14.3 Порядок прекращения договора

 

    Варианты:

1) соглашение сторон;

2) решение суда;

3) в силу одностороннего вне судебного отказа от договора (в случаях прямо указанным законом или договором).

    В ГК есть отдельная норма для расторжения договора.

    Договор аренды может быть расторгнут досрочно:

    1. В судебном порядке по требованию одной из сторон по основаниям, указанным в ст. ст. 619-620 ГК.

    Обязательным условием предъявления соответствующего иска арендодателем является обязательное письменное предупреждение арендатора о необходимости исполнения обязательств в разумный срок.

    2. Во внесудебном порядке в соответствии с условиями заключенного договора. Основания для такого одностороннего внесудебного расторжения указываются в договоре. Они могут быть связаны с нарушениями договора, возможно одностороннее расторжение и при отсутствии нарушений (см. п. 27 Обзора Практики N66).

    Если договор заключен на неопределенный срок, каждая из сторон вправе отказаться от договора, предупредив другую сторону при аренде движимого имущества за месяц, при аренде недвижимости — за три месяца. Иные сроки могут быть указаны в законе или в договорах.

    В ст. 621 ГК действуют специальные правила о преимущественном праве арендатора о заключении договора на неопределенный сроки возобновлении договора на неопределенный срок (ст. 621 ГК).

    Задание: посмотреть п. 31-32 Обзора практики N66.

 

Тема 15: «Прокат»

 

    По договору проката арендодатель, осуществляющий сдачу имущества в аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельности обязуется предоставить арендатору движимое имущество за плату во временное владение и пользование.

    К отношениям проката, в которых арендатором является потребитель, применяется закон о защите прав потребителя.

    Форма договора — письменная без страха недействительности.

    Особенности договора:

1) особый субъектный состав;

2) предметом выступает только движимое имущество;

3) имущество по общему правилу используется для потребительских целей (иное может вытекать из договора либо существа обязательства);

4) публичный договор (п. 3 ст. 626 ГК);

5) имущество не может быть предоставлено только во временное пользование;

6) срок договора до одного года (п. 1 ст. 627 ГК) — правила о возобновлении договора на неопределенный срок и о преимущественном праве на возобновление договора не применяются;

7) арендодатель обязан осуществлять не только капитальный, но и текущий ремонт — арендная плата возможна только в виде твердой суммы платежей, взыскание долгов по арендной плате производится в бесспорном порядке на основе исполнительной надписи нотариуса (любые действия распорядительного характера вообще запрещены);

8) арендатор вправе отказаться от договора в любое время, письменно предупредив об этом арендодателя не менее чем за 10 дней, при этом арендодатель обязан возвратить соответствующую часть арендной платы.

 

Тема 20: «Общие положения договора о подряде»

 

20.1 Общая характеристика отграничения подряда от смежных договоров

 

    По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать её результат заказчику, а заказчик обязуется принять работу и оплатить её.

    Договор является консенсуальным, двусторонним, возмездным.

    Когда мы заказываем вещь, чтобы её сделали, мы можем заключить как договор купли-продажи, так и подряда.

    Следует разграничивать договор подряда, например, с трудовым договором, или договором оказания услуг.

    Соотношение договора подряда и трудового договора

    1. Предметом трудового договора является выполнение работником трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации или должности), предметом же договора подряда является конечный результат труда.

    2. В трудовых отношениях работник подчиняется в процессе работы правилам внутреннего трудового распорядка. За нарушение этих правил он может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. В договоре подряда это отсутствует, т.к. это там не нужно.

    3. По трудовому договору работодатель обязан организовывать труд работника, обеспечивать ему условия труда, предусмотренные в трудовом законодательстве.

    Когда судья анализирует договор, он учитывает множество факторов, присутствующих в реальности.

    Подрядчик несет полную материальную ответственность за свою работу.     Работник несет ограниченную материальную ответственность в размерах своего заработка.

 

Отличия подряда от договора возмездного оказания услуг

 

    1. Услуга — это не передаваемое, неразрывно связанное с деятельностью исполнителя благо.

    2. В работах присутствует овеществленный результат, в услугах он отсутствует.

    3. В подряде результат выполнения работ является самостоятельным объектом права, а результат услуг объектом права не является.

 

Отличия подряда от договора купли-продажи

 

    Оба договора направлены на возмездную передачу определённого объекта в собственность. Их отличия друг от друга:

    1. Вещи, определенные родовыми признаками, могут быть предметом только договора купли-продажи. В подряде предмет всегда индивидуален.

    2. Предмет договора купли-продажи — это передача вещи, предмет подряда — это изготовление и передача вещи. Таким образом, в подряде регулируется процесс выполнения работы, а также осуществление контроля за этими работами. В ст. 3 Венской конвенции закрепляется другой подход: подрядом считается договор, исполняемый иждивением заказчика, когда он предоставляет существенную часть материалов, необходимых для исполнения договора. В п. 1 ст. 704 ГК такие договоры признаются подрядом.

 

Особенности правового регулирования

 

    ГК рассматривает подряд как родовое понятие, объединяющее отдельные разновидности обязательств по возмездному выполнения работ. В зависимости от предмета и особенностей субъектного состава ГК особо выделяет следующие виды договора подряда: бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд.

 

20.2 Структура договорных связей. Распределение рисков между сторонами

 

    1. Простая структура: заказчик и подрядчик.

    2. Сложная структура — заказчик, генеральный подрядчик и субподрядчик. В соответствии с диспозитивным правилом ст. 706 ГК привлечение субподрядчика допускается без специального согласования с заказчиком.

    Генеральный подрядчик отвечает перед заказчиком за действия субподрядчиков, а перед субподрядчиком отвечает за действия заказчика.

    Когда заказчик не заплатил генеральном подрядчику, тот в свою очередь не может оплатить работу субподрядчика, но несет ответственность за эту оплату.

    3. Генеральный подряд с солидарной ответственностью генерального подрядчика и субподрядчика.

    4. Прямая структура с множественностью лиц на стороне подрядчика (ст. 707 ГК). Это договор с множественностью лиц. При неделимости предмета договора подрядчики несут солидарную ответственность. При делимости предмета, а также случаях, указанных в законе или договоре, ответственность долевая.

    5. Смешанная структура. Заказчик заключает договор с генеральным подрядчиком, и параллельно с этим он заключает договор прямого подряда. В соотв. с п. 4 ст. 706 ГК такой вариант возможен только с согласия генерального подрядчика.

    6. Вариант с множественностью генеральных подрядчиков.

    В рамках данного договора может возникнуть три вида рисков:

    1. Риск невозможности исполнения работ императивно лежит на подрядчике. Это вытекает из того, что оплачивается лишь конечный результат. Исключение из этого правила составляют случаи вины заказчика в неисполнении (см. п. 2 ст. 713, п. 2 ст. 718 ГК).

    2. Риск случайной гибели или повреждения используемого для исполнения договора имущества несет предоставившая их сторона. Это правило является диспозитивным.

    3. Риск случайной гибели или повреждения предмета договора подряда до приемки заказчиком несет подрядчик.

    Риск случайной гибели материалов нужно отличать от ответственности подрядчика за несохранность имущества, предоставленного заказчиком (ст. 714 ГК).

 

20.3 Форма и содержание договора

 

    В общих положениях специальных правил о форме договора подряда нет. В большинстве случаев это письменная форма.

    Существенными условиями являются: условие о предмете, сроки выполнения работ (а именно начальный и конечный срок — п. 1 ст. 708 ГК).

    Вопрос о том, что является предметом договора подряда, является неоднозначным. Первая позиция — предметом является работа, вторая — предметом является результат работы, третья — единым предметом выступают работа и её результат. В ст. 726 и 741 ГК рассматривается в качестве предмета именно результат.

    Обычные условия. Цена по общему правилу является обычным условием, при её отсутствии применяется норма ст. 424 ГК. Цена по этому договору включает в себя две части — компенсация издержек и вознаграждение подрядчика. Цена обычно определяется путем составления сметы. Существует два вида смет — приблизительная и твердая. Порядок пересмотра цен определен в п. 5 и 6 ст. 709 ГК (посмотреть эту норму). Если фактические расходы подрядчика оказались меньше, подрядчик сохраняет право на полную оплату только если заказчик не докажет, что полученная экономия повлияла на качество выполненной работы (ст. 710 ГК).

 

20.4 Права и обязанности сторон

 

Обязанности подрядчика

 

    1. Выполнить по заданию заказчика надлежащим образом работу. По общему правилу работы выполняются иждивением подрядчика. По общему правилу подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения работы. Работы должны быть выполнены в сроки и с надлежащим качеством. Качество должно соответствовать условиям договора. При отсутствии и неполноте условий требованиям, обычно предъявляемым к работам такого рода, если подрядчик является предпринимателем, то работа должна соответствовать обязательным требованиям к работе, предусмотренным правовым актом либо добровольно принятым повышенным требованиям.

    2. Сдать работу заказчику.

    3. Передать информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора (ст. 726 ГК).

    4. Использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчётливо (ст. 713 ГК).

    5. Немедленно предупредить заказчика об обстоятельствах, указанных в ст. 716 ГК (посмотреть самостоятельно).

 

Права подрядчика

 

    1. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить, при нарушении заказчиком своих обязанностей, которые препятствуют исполнению договора; когда имеются обстоятельства, очевидно свидетельствующие о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в нужный срок (п. 1 ст. 719 ГК).

    2. Удерживать сделанную работу, а также принадлежащее заказчику имущество оказавшееся у подрядчика в связи с выполнением работ, до уплаты заказчиком сумм, причитающихся подрядчику в связи с выполнением договора (ст. 712 ГК).

 

Обязанности заказчика

 

    1. Обязанность по содействию.

    2. С участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу. При обнаружении недостатков немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик вправе ссылаться на недостатки, обнаруженные при приемке только если они оговорены в акте либо ином документе, подтверждающем приемку. Нужно различать скрытые и явные недостатки. Скрытые — это такие недостатки, которые не могут быть определены при обычном способе приемки, либо те, которые были скрыты подрядчиком. Заказчик может требовать устранения явных недостатков только если они были обнаружены и отражены в акте сдачи-приемки работ.

    В случае, если заказчик уклоняется от приемки работы, то в соответствии с п. 6 ст. 720 ГК подрядчик имеет право продать результат работы при условии двукратного предупреждения заказчика.

    3. Оплатить работу подрядчика.

    4. При обнаружении после приемки скрытых недостатков известить об этом подрядчика в разумный срок (п. 4 ст. 720 ГК).

 

Права заказчика

 

    1. Во всякое время проверять ход и качество работы, не вмешиваясь при этом в деятельность подрядчика.

    2. Если во время выполнения работы станет очевидно, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении в назначенный срок этого требования отказаться от договора, либо поручить исправление другому лицу за счет подрядчика.

 

20.5 Ответственность сторон

 

    Ответственность подрядчика за надлежащее качество:

    1. Во-первых, нужно определить какие это недостатки — явные или скрытые.

    2. При решении проблемы необходимо учитывать специальные правила приемки работ, указанные в ст. 720 ГК. По этим правилам неуказание в акте приемки работ явных недостатков приводит к лишению заказчика права требовать устранения этих явных недостатков.

    3. В случае некачественного выполнения работ в соответствии со ст. 723 ГК заказчик вправе требовать:

1) безвозмездного устранения недостатков;

2) соразмерного уменьшения цены;

3) возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика на устранение указано в договоре подряда;

4) право на отказ от договора — возникает только если недостатки являются существенными и неустранимыми, либо если они не устранены в разумный срок.

    4. В договоре подряда нет права требования замены вещи, поскольку предмет договора подряда всегда является индивидуально-определенным. Значение имеют сроки, в который обнаружены эти недостатки. В ст. 724 ГК различаются гарантийный срок и срок обнаружения ненадлежащего качества работы. Этот срок равен разумному сроку, который не может превышать двух лет. Иной срок может указываться в законе или в договоре. Правовое значение обоих этих сроков в том, что если иное не указано в законе или договоре требования, связанные с ненадлежащим качество могут быть предъявлены только если недостатки выявлены в эти сроки.

    5. Исковая давность на требования, связанные с некачественным выполнением работы. По договору подряда закрепляется сокращенный срок исковой давности в один год. В отношении зданий/сооружения действует общий срок исковой давности. Существует три варианта начала течения срока исковой давности по договору подряда:

1) Общее правило — на основании положений 1-ой части ГК, т.е. с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. По явным недостаткам — это дата приемки работ, по скрытым — момент из реального обнаружения.

2) При приемке работы по частям исковая давность начинает течь со дня приемки работы в целом (п. 2 ст. 725 ГК).

3) Специальное правило, действующее при наличии гарантийного срока (п. 3 ст. 725 ГК): если в пределах гарантийного срока сделано заявление по поводу недостатков, срок начинает течь со дня такого заявления. Если заявления о недостатках не было, то давность начинает течь исходя из общего правила.

 

​Лекция 9 от 15.02.16

 

20.6 Расторжение договора

 

    По общему диспозитивному правилу заказчик в любое время может во внесудебном одностороннем порядке отказаться от договора, при этом он должен пропорционально оплатить выполненные работы. Кроме этого он обязан возместить убытки, но в пределах разницы между ценой договора и частью цены, фактически оплаченной за работу (ст. 717 ГК).

    Другие основания для отказа по инициативе заказчика: п. 5 ст. 709, п. 2 ст. 715, п. 3 ст. 715, п. 3 ст. 723 ГК. Все эти основания связаны с отступлениями от договора со стороны подрядчика.

    Основания для одностороннего отказа по инициативе подрядчика: п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 716, п. 6 ст. 709 ГК.

 

Тема 21: «Бытовой подряд»

 

    Этот договор продолжает тенденцию купли-продажи и аренды (отношение, связанное с потребителями, регулируется особенным образом). Здесь нормы сформулированы исход из соображений защитить более слабую сторону.

    По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина-заказчика определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

    Особенности договора:

    1. На первом месте здесь находится цель выполнения работ — личные потребности заказчика. По субъектному составу заказчиком всегда является гражданин. Подрядчиком может быть предприниматель или юридическое лицо.

    2. Этот договор является публичным.

    3. Исходя из конструкции к этому договору в полной мере субсидиарно применяется законодательство о защите прав потребителей. Кроме того, сюда включаются правила бытового обслуживания населения.

    4. Подрядчик не вправе включать навязывать включение в договор дополнительных работ или услуг.

    5. Заказчик вправе в любое время отказаться от договора, уплатив только произведенные расходы и пропорциональную часть цены за выполненную работу и иные произведенные расходы.

    В случае ненадлежащего выполнения или не выполнения работы у заказчика также есть право потребовать безвозмездного повторного выполнения работы (в общих положениях о подряде такого правила нет). Кроме того, он может потребовать возмещения понесенных расходов на исправление недостатков (по общим положениям о подряде такое право предоставляется только если об этом прямо указано в договоре).

    Срок для обнаружения недостатков по ст. 737 ГК не может превышать двух лет (для недвижимости пяти лет) со дня принятия работы. При обнаружении существенных недостатков по п. 2 ст. 737 ГК претензии могут быть предъявлены в пределах срока службы или в течение 10 лет, если срок службы не установлен.

    В случае неявки заказчика или иного уклонения от приемки подрядчик вправе с письменным предупреждением через два месяца после предупреждения продать результат за разумную цену (необходимая сумма удерживается, а разница вносится на депозит нотариуса). В общих положениях о подрядах количество предупреждений равно двум.

 

Тема 28: «Перевозка»

 

28.1 Перевозка в системе транспортных обязательств. Особенности правового регулирования

 

    Отличия от транспортной экспедиции и буксировки:

    1. Перевозка отличается тем, что пространственное перемещение грузов, пассажиров и багажа осуществляется с использованием транспортных средств.     2. Грузы, пассажиры и багаж находятся на или в транспортных средствах. Если перемещение осуществляется с помощью тяги или толкания, то это будет буксировка.

    Перевозка регламентируется гл. 40 ГК. Отношения перевозки в большей степени регламентируются специальными транспортными уставами, кодексами и иными ФЗ. К ним относятся: Воздушный кодекс, Кодекс торгового мореплавания и т.д. Кроме этого, существует большое количество правил, которые изданы Правительством РФ в соответствии со специальными ФЗ (например, Правила перевозки грузов на поездах, Правила перевозки пассажиров).

 

28.2 Виды перевозок

 

    1. В зависимости от вида транспорта:

1) железнодожные;

2) автомобильные;

3) речные (внутренневодные);

4) морские;

5) воздушные.

    2. В зависимости от числа транспортных организаций, участвующих в перевозке:

1) перевозка в местном сообщении — осуществляет одна транспортная организация в пределах её действия);

2) перевозка в прямом сообщении — осуществляется по одному и тому же транспортному документу несколькими транспортными организациями одного вида транспорта;

3) перевозка в прямом смешанном сообщении — осуществляется по единому транспортному документу транспортными организациями разных видов транспорта.

    3. В зависимости от того, что перевозят — перевозка грузов, пассажиров, багажа, грузобагажа и почты;

    4. Различают обычные и чартерные перевозки. Договор фрахтования (чартер) — это договор, в силу которого одна сторона (фрахтовщик) обязуется предоставить другой стороне (фрахтователю) всю или часть вместимости транспортного средства на один или несколько рейсов для перевозки грузов, пассажиров и багажа. Чартер — это консенсуальный вариант перевозки. Чартерные перевозки осуществляются на воздушном, водном и морском транспорте. От чартера нужно отличать тайм-чартер и бербоут-чартер, которые являются арендными договорами.

    5. Особо выделяют транспортом общего пользования. Это перевозка, осуществляемая коммерческой организацией на основании специальной лицензии, по условиям которой организация обязана осуществлять перевозки по обращению любого гражданина или юридического лица. Договор перевозки транспортом общего пользования является публичным договором.

 

​Лекция 13 от 21.03.16

 

29.3 Специфика договора перевозки груза. Перевозочные документы

 

    Заключение договора перевозки подтверждается составлением и выдачей следующие перевозочных документов:

    1. Транспортная накладная. Применяется на всех видах транспорта. Она составляется в определенной форме и вместе с грузом сдается перевозчику.

    2. Коносамент. Применяется при морской перевозке. Накладная сопровождает груз на всем пути следования. Отдается грузополучателю во время прибытия на станцию. Используются две основные системы:

    2.1 Система коносамента. Коносамент выдается перевозчиком по требованию отправителя груза. Он является ценной бумагой и выполняет несколько функций:

• расписка перевозчика, подтверждающая приемку груза;

• подтверждение договора перевозки;

• это товарораспорядительный документ, позволяющий его владельцу распоряжаться грузом.

    Коносамент может быть любым (именным, ордерным и т.д.).

    2.2 Система чартера. Чартер не является товарораспорядительным документом и сам по себе не подтверждает сдачу груза. Поэтому коносамент выдается вне зависимости от того, на каком договоре основана перевозка. Система чартера действует также при речной и воздушной перевозке.

    При речной перевозке заключение договора подтверждают транспортная накладная и оформленные на её основании дорожная ведомость и квитанции.

    При воздушной перевозке договор удостоверяется грузовой накладной.

    При автомобильной перевозке товарного характера договор удостоверяется накладной, как правило, в 4 экземплярах, если перевозится груз не товарного характера — актом замера или актом взвешивания.

    При ж/д перевозке договор подтверждается транспортной накладной и выданной на её основании квитанцией о приеме груза.

    3. Иной документ на груз, предусмотренный Транспортным уставом или Кодексом.

    При морской перевозке наличие договора может подтверждаться чартером, коносаментом или другими письменными доказательствами.

 

29.4 Права и обязанности сторон

 

    Главная обязанность перевозчика — доставить груз в пункт назначения. Главная обязанность грузоотправителя — оплатить провозную плату.

    Провозная плата устанавливается соглашением сторон, если иное не указан в правовых актах. В правовых актах могут устанавливаться льготы или преимущества по провозной плате. Понесенные транспортной организацией расходы из-за таких льгот компенсируются за счет бюджетов соответствующего уровня.

    Перевозчик имеет право на удержание переданных ему для перевозки грузов и багажа в обеспечение причитающихся провозной платы и других платежей по перевозке. Это правило является диспозитивным.

    Погрузка и выгрузка — ключевой элемент договора. Обязанности по погрузке и выгрузке могут исполняться обеими сторонами. При морской перевозке срок в течение которого перевозчик предоставляет судно для перевозки и держит его под погрузкой без дополнительных к фрахту платежей называется "сталийное время". Соглашением сторон может закрепляться вознаграждение фрахтователю за окончание погрузки до истечения сталийного времени (диспач). По окончанию сталийного времени соглашением сторон может закрепляться дополнительное время ожидания (контрсталийное время). За простой судна в течение контрсталийного времени уплачивается демередж. За задержку судна сверх этого времени фрахтователь возмещает убытки.

 

29.5 Претензии и иски по перевозкам грузов. Особенности ответственности

 

    Претензионный порядок. При перевозке грузов до предъявления к перевозчику иска, вытекающего из договора перевозки груза, обязательно предъявление ему претензии. Претензионный порядок расшифровывается в транспортных уставах и кодексах. Данный порядок касается документов, прилагаемых к претензии, и сроков предъявления претензии. В настоящее время он применяется в двух случаях: когда это предусмотрено правовым актом, либо соглашением сторон.

    Исковой порядок. Иск предъявляется в случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, либо при неполучение от перевозчика ответа в 30-дневный срок.

    По этому договору предусматривается сокращенный срок исковой давности — один год. Момент начала течения этого срока определяется в Транспортных уставах и Кодексах. В большинстве момент начала течения связывается с наступлением события, связанного с предъявлением претензии, однако, например, при воздушной перевозке срок начинает течь со дня после подачи претензии (происходит смещение претензии по временной шкале).

    Особенности ответственности. Положения об ответственности могут закрепляться в Транспортных уставах и кодексах, а также соглашениях сторон. Обстоятельства, являющиеся основанием для возникновения ответственности, должны подтверждаться актами (коммерческий акт). С формальной точки зрения есть базовые моменты, которые должны там присутствовать (кто составляет, где, место, дата, основания составления и прочие).

    Перевозчик отвечает за не подачу транспортных средств в соответствии с принятой заявкой или иным договором. Основания для освобождения от ответственности — непреодолимая сила, прекращение или ограничение перевозки грузов в определенных направлениях, иные основания, предусмотренные Транспортными уставами и Кодексами.

    Перевозчик отвечает за утрату, недосдачу и повреждение груза. Основания для освобождения от ответственности — обстоятельства, которые перевозчик не смог предотвратить, и устранение которых от него не зависело. Бремя доказывания возлагается на перевозчика.

    Перевозчик обязан возместить реальный ущерб в случае утраты или недосдачи груза в размере стоимости утраченного или недостающего груза. В случае повреждения груза размера ущерба определяется суммой, на которую понизилась его стоимость, при невозможности восстановления поврежденного груза — в размере его стоимости.

    В случае утраты груза, который сдавался к перевозке с объявлением его ценности, то размер ущерба определяется из размера объявленной ценности. В таком случае перевозчик обязан возвратить стоимость провозной платы, если это входит в перевозку груза. Следует отличать почтовую перевозку от перевозки — при почтовой перевозке предусмотрено возмещение двухкратной стоимости доставки (если отсутствует страховка).

 

29.6 Договор перевозки пассажира и багажа

 

    По данному договору перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа — также доставить багаж в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение багажа лицу. Пассажир обязуется уплатить плату за проезд, а при сдаче багажа — и за провоз багажа. Договор по классификации является возмездным и двусторонним, при перевозке пассажиров — консенсуальный, а при перевозке багажа — реальный.

    Заключение договора о перевозке пассажира удостоверяется билетом, сдача багажа — багажной квитанцией. Их форма определяется в порядке, указанном в Транспортных уставах и Кодексах.

    Основные обязанности сторон указаны в определениях этих договоров.

    Основные обязанности пассажира — уплатить провозную плату, соблюдать правила перевозки, хранить проездной билет и предъявлять его по требованию уполномоченных лиц. Пава пассажира:

1) перевозить детей бесплатно или на иных льготных условиях (для каждого вида перевозки есть свои правила) — порядок реализации определяется в Транспортных уставах и Кодексах;

2) право на бесплатный провоз ручной клади — нормы определяются в соответствующих Транспортных уставах и Кодексах.

 

​Лекция 14 от 28.03.16

 

    Обязанности перевозчика:

    Во-первых, перевозчик отвечает за задержку отправления или опоздания в пункт назначения. За это предусматривается штраф в размере, определяемом в Уставах и Кодексах. В некоторых случаях общий размер штрафа не может превышать размера провозной платы. Есть основания, освобождающие перевозчика от ответственности (наличие непреодолимой силы и т.д.), причем бремя доказывания ложится на перевозчика.

    Во-вторых, перевозчик отвечает за утрату или повреждение багажа.

    В-третьих, перевозчик отвечает за вред, причиненный жизни и здоровью пассажира. Порядок компенсации за вред определяется гл. 59 ГК.

    Пассажир отвечает за искажение наименования багажа, сведений о его свойствах (если требуются специальные меры предосторожности), а также за отправку предметов, которые запрещено перевозить.

    Претензионный порядок действует только при внутренней водной перевозке пассажиров.

 

Тема 31: «Буксировка»

 

31.1 Общие положения

 

    По договору буксировки владелец одного судна (буксировщик) обязуется за вознаграждение буксировать плавучий объект на определенное расстояние, либо в течение определенного времени, либо для выполнения определенного маневра. В отличие от перевозки:

1) объектом перемещения выступает не груз, а плавучий объект;

2) перемещение осуществляется с помощью тяги или толкания.

    Договор взаимный, возмездный, может быть консенсуальным или реальным. Различают три вида буксировки:

1) речную (регулируется Кодексом внутреннего водного транспорта);

2) морскую (регулируется Кодексом торгового мореплавания);

3) портовую (регулируется КТМ).

 

31.2 Речная буксировка

 

    По договору ручной буксировки одна сторона (буксировщик) обязуется своевременно и в сохранности отбуксировать судно или иной плавучий объект в порт назначения с соблюдением условий буксировки и сдать его получателю, а другая сторона (отправитель) обязуется предъявить буксируемый объект для буксировки и оплатить её.

    Заключение договора подтверждают транспортная накладная, дорожная ведомость и квитанция о приеме объекта буксировки. Организационные предпосылки такие же, как и у перевозки. Экипаж буксируемого объекта подчиняется капитану буксирующего судна, поэтому ответственность за вред буксируемого объекта несет буксировщик.

 

31.3 Морская и портовая буксировка

 

    Все правила КТМ являются диспозитивными. Соотношение:

 

Признак Морская буксировка Портовая буксировка
1. Цель буксировки Буксировка на определенное расстояние Буксировка для выполнения маневров на акватории порта
2. Форма договора Письменная Возможна устная форма, однако соглашение обязанностей по управлению буксировкой должно быть заключено в письменной форме
3. Управление буксировкой По общему правилу осуществляет капитан буксирующего судна Осуществляет капитан буксируемого плавучего объекта (это правило является диспозитивным)

4. Ответственность за ущерб объекту

По общему правилу несет владелец буксирующего судна По общему правилу несет владелец буксируемого плавучего объекта

В обоих случаях буксировщик освобождается от ответственности, если докажет, что ущерб был причинен не по его вине.

 

​Лекция 15 от 04.04.16

 

Тема 32: «Заем. Кредит»

 

32.1 Общая характеристика займов

 

    По договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги, либо другие вещи, определенные родовыми признаками, а заёмщик обязуется вернуть займодавцу такую же сумму денег или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

    Договор по классификации реальный, односторонний (потому что обязанности только у заемщика), может быть возмездный и безвозмездным (в зависимости от того, уплачиваются ли проценты на сумму займа как плата за его предоставление). Договор предполагается беспроцентным, случаи:

1) стороны договора это граждане, сумма займа не превышает при этом 10 МРОТ, и договор не связан с предпринимательской деятельностью;

2) предметом договора выступают не деньги, а иные вещи, определенные родовым признаками.

    Презумпция безвозмездности действует, если иное не указано в договоре.

Предметом договора могут выступать не только деньги, но и иные вещи, определяемые родовыми признаками (зерно для с/х производителей, горючие материалы). Иностранная валюта и валютные ценности могут быть предметом, но с учетом специального законодательства.

    По субъектам ограничений нет (им может быть любой дееспособный субъект). Если займодавцем выступает юридическое лицо, то выдаваемые деньги не должны быть привлеченными. В таких ситуациях у займодавца должна быть специальная банковская лицензия.

    В ГК есть специальное правовое регулирование, если заемщиком выступает РФ или субъект РФ.

    Нотариальная форма допустима, если об этом требуют стороны.

    Будет весьма благожелательным написание расписки собственоручно с подробным указанием данных, позволяющих удостоверить личность человека (полное имя, паспортные данные, ИНН и иные данные идентификации).

    По ст. 808 ГК договор должен быть заключен в письменной форме, если:

1) сумма займа превышает 10 МРОТ;

2) если займодавцем является юридическое лицо.

    Подтверждение договора может быть представлено распиской или иным документом, подтверждающим передачу займа. Не соблюдение письменной формы не влечет недействительности договора.

    Заемные отношения также могут оформляться ценными бумагами, векселем и облигацией.

    Существенное условие в этом договоре одно — предмет.

 

32.2 Права, обязанности и ответственность по договору займа

 

    I. Обязанности заемщика:

    1. Если договор возмездный — уплачивать проценты на сумму займа. Если размер процентов не определён, то этот размер определяется ставкой рефинансирования на день уплаты долга или его части. Если иное не указано в договоре, проценты уплачиваются ежемесячно до дня возврата займа. Эти проценты являются платой за пользование деньгами, их нужно отличать от процентов как меры ответственности. В некоторых договора предусматривается повышение таких процентов за просрочку уплаты, которые не регулируются ст. 395 ГК.

    2. Ключевая обязанность — возвратить займодавцу полученную сумму займа. Если порядок возврата не определен в договоре, то действует правило ст. 810 ГК. Сумма займа должна быть возвращена в течение 30 дней с момента предъявления требования. Сумма считается возвращенной в момент передачи ее займодавцу либо в момент зачисления денег на его банковский счет.

    II. Ответственность заёмщика — при не возврате суммы займа в качестве меры ответственности уплачиваются проценты в размере по ст. 395 ГК.

    III. Права займодавца:

    1. Требовать уплаты процентов.

    2. Потребовать досрочного возврата займа в двух случаях:

1) при невыполнении обязанностей по обеспечению займа либо при ухудшении условий по этому обеспечению;

2) при не выполнении условий о целевом использовании.

 

32.3 Кредит

 

    Кредитный договор — это соглашение, по которому кредитная организация (кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, указанных в договоре, а заёмщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

    Правило о субсидиарности положений о займе к кредиту содержится в ст. 819 ГК.

    Отличия кредитного договора от займа:

1) договор кредита всегда является консенсуальным (заимодавец обязуется предоставить предмет в будущем);

2) предметом договора кредита являются только деньги;

3) договор всегда является возмездным (это следует из определения);

4) кредитором может быть только банк или иная кредитная организация;

5) договор является двусторонним;

6) по ст. 820 ГК кредитная договор должен быть заключен в письменной форме под страхом недействительности;

7) стороны наделены правом отказаться полностью или частично от предоставления или получения кредита, кредитор вправе отказать при наличии обстоятельств очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная сумма займа не будет возвращена в срок, а также в случае нарушения заемщиком обязанности целевого использования кредита (это правило императивно).

    По диспозитивному правилу ст. 821 ГК заемщик вправе отказаться с обязательным предварительным уведомлением кредитора до срока предоставления кредита.

 

32.4 Товарный и коммерческий кредит

 

    Изучить самостоятельно (ст. ст. 822 и 823 ГК). Речь идет о предоставлении имущества определенного родовыми признаками. Это ситуация, когда идет отсрочка уплаты (например, отсрочка уплаты по договору купли-продажи при отсрочке уплаты в сторону продавца). Особых правил здесь нет.

 

Тема 34: «Банковский вклад»

 

    Есть учебное пособие Качановой о банковском вкладе. На кафедре нужно взять скан.

 

Тема 35: «Банковский счет»

 

    Взять пособие Ю.С. Поварова и изучить самостоятельно.

 

Тема 36: «Расчеты»

 

    См. пособие С.В. Мартышкина.

 

36.1 Общая характеристика

    Расчетные правоотношения — это денежное обязательство, в силу которого плательщик уплачивает получателю определенную денежную сумму в наличном или безналичном порядке.

    Вопрос о правовой природе расчетных отношений является дискуссионным. Есть две позиции:

1) эти отношения, не смотря на вспомогательный характер, являются самостоятельными (сторонники Новоселова и Медведев);

2) Ефимова считает, что основания для выделения расчетных отношений в самостоятельный институт отсутствуют.

    Есть два вида расчетов — наличные и безналичные. Наличные расчет производятся наличными деньгами, безналичные расчеты производятся через кредитные организации или ЦБ РФ через банковские счета открытые на основании договора банковского счета или на основании договора корреспондентского счета (который открывается банком в другом банке или в ЦБ РФ).

    Основанием для проведения расчетов является расчетный документ. Расчетный документ — это оформленное в виде документа на бумажном носителе или в виде электронного платежного документа распоряжение плательщика или получателя средств. При безналичных расчетах в качестве участников рассматриваются плательщики и получатели денег, а также обслуживающие их банки и банки-корреспонденты.

    Расчеты граждан, не связанные с предпринимательской деятельностью, могут проводится как наличными деньгами, так и в безналичном порядке без ограничения суммы. Расчеты между юр. лицами и между предпринимателями могут осуществляться наличными деньгами с соблюдением предельных размеров, которые определяются центральным банком.

    В настоящее время в соответствии с Указание ЦБ РФ от 07.12.2013 г. N3773-У предельный размер расчетов в рамках одного договора составляет 100000₽. Это делается в целях обеспечения контроля государства за движением денег (в фискальных интересах). Последние несколько лет предлагается ограничить размер наличными расчетами и между физ. лицами (крупные покупки будут только по безналичному расчету). В КоАП предусмотрен серьезный штраф за нарушение указанного правила. Ранее это обходили при помощи разбивки одного крупного договора на множество мелких, которые оплачивались подряд.

 

​Лекция 17 от 25.04.16

 

    Формы безналичных расчётов отличаются в базовом варианте по движению документов и какие формы используются. Основные формы безналичных расчетов: расчеты платежным поручениями, расчеты по аккредитиву, расчеты по инкассо, расчеты чеками. В ст. 862 ГК указывается, что допускаются расчеты в иных формах, предусмотренных законом, банковскими правилами и обычаями делового оборота.

    Положением ЦБ РФ N383-П среди форм безналичных расчетов также указаны расчеты в форме перевода электронных денежных средств, а расчеты по инкассо подразделяются на расчеты инкассовыми поручениями и расчеты в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое дебетование).

    Регулирует эти отношения ГК. Основные нормы существуют в иных нормативных актах:

1) ФЗ "О банках и банковской деятельности";

2) ФЗ от 27 июня 2011 г. N161-ФЗ "О национальной платежной системе" — именно в этом законе содержится правовое регулирование расчетов электронными денежными средствами;

3) Базовый нормативный акт — Положение ЦБ РФ от 19 июня 2012 г. N383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств";

4) Положение регламентирующее расчеты наличными средствами без кассовых машин;

5) Положение о безналичных расчетах между физическими лицами;

6) "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с использованием аккредитивной и инкассовой форм расчетов" сообщенный Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 15 января 1999 г. N39.

 

36.2 Формы расчетов платежными поручениями

 

    Параметры разграничения:

1) кто совершает первый шаг, после которого деньги оказываются у получателя;

2) какие платежные документы используются при этих расчетах.

    Платежное поручение — при данной форме расчетов банк по поручению плательщика за счет средств, находящихся на его счете обязуется перевести определенную денежную сумму на счет указанного плательщиком лица в этом или ином банке в установленный срок.

    Платежные поручения принимаются банком вне зависимости наличия денег на расчетном счете, однако они исполняются только при наличии средств, если иное не предусмотрено между банком и плательщиком.

    Расчетный документ в этом случае — расчетное поручение, оно может приниматься как в бумажном, так и в электронном виде. Платежное поручение действительно в течение 10 дней со дня, следующего за днем его составления.

    Порядок осуществления расчетов при этой форме:

1) предъявление плательщиком платежного поручения и необходимых расчетных документов, установленных форм и содержания;

2) при необходимости банк может уточнить содержание поручения;

3) перечисление банком плательщика денежной суммы банку получателя с соблюдением правил об очередности списания денег, предусмотренных ст. 855 ГК;

4) информирование плательщиком получателя об исполнении поручения.

    Схема:

1) инициатива со стороны плательщика — он направляет поручение в банк;

2) документ совершается по жесткой форме;

3) если на расчетном счете есть необходимые денежные средства или банк предоставляет кредитную линию, то происходит писание денег на счет получателя;

4) происходит зачисление средств на корреспондентский счет;

5) происходит зачисление средств на счет получателя.

    Ответственность может быть возложена на банк, привлеченный для исполнения поручения плательщика.

 

36.3 Расчеты по аккредитиву

 

    Плательщик – именуется должник, получатель — кредитор. Банк на стороне плательщика именуется эмитент, банк на стороне кредитора — банк-исполнитель.

    Можно выделить два этапа:

    1. Оформление (эмиссия), выпуск аккредитива (отношения возникают между должником, плательщиком и эмитентом) — аккредитив предоставляется получателю.

    Смысл аккредитива заключается в смещении действия по платежу с плательщика на банк. Эта формы выгодна для получателя.

Именно в аккредитиве должны быть указаны документы, при предоставлении которых в исполняющий банк платеж должен быть осуществлен.

    2. Происходит предоставление документов, указанных в аккредитиве, и в случае соответствия документов всем условиям аккредитива, то происходит перечисление денег.

    Банк-исполнитель забирает деньги с корреспондентского света банка-эмитента (базовый вариант). Второй вариант — банк эмитент заблаговременно перечисляет средства на счет банка-исполнителя (например, по договору поставки покупатель является должником и поставщик кредитором по обязательству об оплате — они договариваются, что платеж осуществляется при предоставлении в банк товарной накладной, и в аккредитиве эти условия закрепляются, а банк-эмитент забирает образцы подписей для проведения данной операции; поставщик отгружает товар покупателю, накладная представляется в исполняющий банк, он сравнивает по форме накладную, убеждается, что накладная составлена в соответствии с условиями аккредитива, и перечисляет необходимые средства). Третий вариант банк-исполнитель берет на себя обязательство по исполнению этого аккредитива.

    Аккредитив может быть связан с кредитным договором. Это выгодная форма расчетов для банков, за которые они получают вознаграждение. Кроме этого это безопасная форма расчета, потому что она позволяет получить средства от должника даже при блокировании его счетов, поскольку по факту деньги выплачивает банк.

 

Лекция 18 от 27.04.16

 

    При данной форме расчетов банк-комитент, действующий по поручению плательщика в открытие аккредитива и в соответствии с его указанием обязуется произвести платежи получателю средств или оплатить, акцептовать, учесть переводной вексель, либо дать полномочия другому исполняющему банку, произвести платежи получателю средств, или оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель.

    I. Прежде всего, аккредитив должен быть эмитирован (выпущен). Условия выпуска аккредитива определяются в договоре между банком-эмитентом и плательщиком, и в выпускаемом аккредитиве должны быть указаны условия, при наличии которых совершается платеж.

    II. Расчет по аккредитиву сходны с расчетами платежными поручениями. Отличие в том, что аккредитивное расчетное обязательство является условным. Деньги перечисляются при условии предоставления получателем средств, всех документов, подтверждающих выполнение всех условий аккредитива.

    Есть несколько вариантов списания денег. В базовом варианте банк-исполнитель имеет право на безакцептное списание денег с корреспондентского счета банка-эмитента. Есть еще два варианта. Вариант с большими гарантиями получателю — при этом варианте банк заблаговременно перечисляет сумму на счет банку-исполнителю. Иной вариант — банк-исполнитель платит из той суммы, которую он заблаговременно получил от банка-эмитента. Третий вариант отличается тем, что банк-исполнитель принимает на себя обязательство исполнить платеж.

    Порядок списания денег зависит от вида аккредитива. Различают две разновидности: покрытый (депонированный) и непокрытый (гарантированный). При покрытом банк-эмитент обязан перечислить сумму аккредитива покрытия за счет плательщика либо предоставленного ему кредита в распоряжение исполняющего банка, при непокрытом — исполняющему банку предоставляется право списывать всю сумму аккредитива с ведущегося у него корреспондентского счета банка-эмитента.

    Особая разновидность аккредитива — это подтвержденный аккредитив, когда исполняющий банк принимает на себя дополнительное обязательство произвести платеж в соответствии с условиями аккредитива.

Различают также отзывный и безотзывный аккредитивы (отзывный банк-эмитент может отменить, безотзывный — нет).

    Об ответственности банка см. 872 ГК. По общему правилу банк-эмитент отвечает перед плательщиком, но есть два исключения, которые применяются к покрытому и подтвержденному аккредитиву — при покрытом и подтвержденном аккредитиве банк необоснованно отказывает в платеже получателю, к ответственности привлекается исполняющий банк; то же действует и при неправильном производстве платежа.

    Про закрытие аккредитива говорится в ст. 873 ГК.

 

36.4 Расчет по инкассо

 

    При данной форме расчетов банк-эмитент обязуется по поручению клиента осуществить самостоятельно или с привлечением исполняющего банка за счет клиента действия по получению от плательщика платежа и (или) акцепта платежа. Данная форма расчета противоположна расчетам по платежному поручению и аккредитиву.

    Инкассация — дословно, когда получатель приезжает за деньгами.

    Здесь фигурируют два расчетных документа — платежное требование и инкассовое поручение.

    Инкассовое поручение используется чаще всего в публично-правовых отношениях, оплата по ним производится в бесспорном порядке. Они применяются:

1) когда бесспорный порядок закреплен в законодательстве (например, налоговая инспекция или таможенный орган вправе в бесспорном порядке списать денежные средства с налогоплательщика);

2) для взыскания по исполнительным документам;

3) в иных случаях, предусмотренных договорами.

    Платежное требование используется в частноправовых отношениях. Существует два варианта исполнения платежных требований:

1) когда платежное требование исполняется в безакцептном порядке (безакцептный порядок может предусматриваться либо в законе, либо в договоре между плательщиком и получателем);

2) когда платежное требование требует акцепта плательщика (платеж в таких случаях производится либо при наличии акцепта, либо при молчании плательщика в течение определенного срока).

    Вопрос о соотношении бесспорного и безакцептного порядка рассмотрен в С. 27 пособия Поварова Ю. С.

    Прямое дебетование – это расчеты с использование платежных требований с акцептом или безакцептном порядке.

    В том случае, если безакцептный порядок предусматривается в договоре между плательщиком и получателем, плательщик должен уведомить свой банк о предоставляемом праве на безакцептное списание, и банк должен подтвердить факт принятия этого уведомления.

    На практике такое условие может быть указано в договоре поставки (с безакцептным порядком), и в результате получатель оказывается "на первом месте". Второй шаг для реализации этого права — сделать так, чтобы плательщик отправил в банк уведомление о списании поставщиком без акцепта.

    Инкассовое поручение может быть скомбинировано с исполнительным листом и вступившим в силу законным решением суда. Инкассовое поручение предоставляется в четырех экземплярах, исполнительный лист — в одном.

    Порядок осуществления расчетов по инкассо:

1) предоставление получателем инкассового поручения или платежного требования и всех необходимых сопутствующих документов;

2) представление документов к платежу — при бесспорном и безакцептном порядке банк плательщика, банк плательщика списывает деньги с расчетного счета плательщика без его согласия (при необходимости акцептования платежное требование отправляется па согласование плательщику).

    Ответственность банков при инкассовых операциях содержится в ст. 874 ГК.

 

36.5 Расчеты чеками

 

    Изучить самостоятельно на основании § 5 гл. 46 ГК РФ.

 

Тема 37: «Страхование»

 

37.1 Общие положения и основные понятия

 

    Данные отношения регулируются гл. 48 ГК, страховым законодательством (прежде всего ФЗ от 8 ноября 1992 г. "Об организации страхового дела"), Указами Президента, Постановлениям Правительства РФ, актами федеральных органов исполнительной власти.

    Те термины, используемые в указанном ФЗ, в отличие от ГК, используются в широком смысле. Существует "Обзор практики по страхованию" — Письмо Президиума ВАС РФ от 28 ноября 2003 г. N75.

    Участники страховых отношений — к ним относятся:

1) страхователи, застрахованные лица и выгодоприобретатели;

2) субъекты страхового дела — страховые организации, общества взаимного страхования, страховые брокеры и страховые актуарии (их деятельность подлежит лицензированию, кроме актуариев, которые подлежат аттестации);

3) страховые агенты.

    Страхователи — это юридические лица и дееспособные физические лица, заключившие со страховщиками договоры страхования либо являющиеся страхователями в силы закона.

    Застрахованное лицо — это физическое лицо, чья жизнь или здоровье застрахованы по договору личного страхования, или лицо, чьи риск и ответственности за причинение вреда застрахован. О замене застрахованного лица см. ст. 955 ГК.

    Выгодоприобретатель — это лицо, в пользу которого страхователь заключил договор (см. ст. ст. 939 и 956 ГК).

    Страховщик — это юридическое лицо, созданное для осуществления страхования, перестрахования, взаимного страхования и получившее лицензию в установленном порядке.

    Страховой агент — это физические лица или российские коммерческие организации, представляющие страховщика. Полномочия страховых агентов устанавливаются договором со страховщиком.

    Страховые актуарии — это физические лица, постоянно проживающие на территории РФ, имеющие квалификационный аттестат и осуществляющие деятельность по расчетам страховых тарифов, страховых резервов страховщика и оценке его инвестиционных проектов.

    Страховой интерес — это объективно обусловленный имущественный интерес в страховании. Под страхом ничтожности запрещается страхование следующих интересов:

1) противоправные интересы;

2) убытки от участия в играх, лотереях и пари;

3) расходы, к которым лицо может быть принуждено в целях освобождения из заложников.

    Страховой риск — это предполагаемое событие, на случай наступления которого производится страхование. Событие должно обладать признаками вероятности и случайности наступления.

    Страховой случай — это совершившееся событие, с наступлением которого возникает обязанность произвести страховую выплату.

    Страховая сумма — это денежная сумма, исходя из которой определяются размеры страховой премии и взносов, и страховой выплаты при наступлении страхового случая. При этом страховая сумма по сути это максимальная сумма, которая может быть выплачена по договору страхования. Страховая сумма определяется по соглашению сторон. По договорам личного страхования и договорам страхования гражданской ответственности размер страховой суммы определяется только соглашением. В договорах страхования имущества или предпринимательского риска страховая сумма не может быть больше страховой стоимости (ст. 947 ГК).

    Страховая стоимость — это действительная стоимость имущества или предпринимательского риска. Для предпринимательского риска страховую стоимость составляет размер убытков, которые страхователь понес бы при наступлении страхового случая. Основания для оспаривания страховой стоимости содержатся в ст. 948 ГК.

    Страхование сверх страховой стоимости превышения не допускается. В части превышения договор является ничтожным, причем уплаченная излишне часть страховой премии не возвращается.

    Страховая выплата — это денежная сумма, выплачиваемая при наступлении страхового случая.

    Страховое возмещение — это страховая выплата при имущественном страховании в пределах страховой суммы.

    Страховая премия — это плата за страхование.

страховой взнос — это часть страховой премии при её внесении в рассрочку (ст. 954 ГК).

    Страховой тариф — это ставка страховой премии с единицей страховой суммы с учетом объекта страхования и характера страхового случая.

 

37.2 Формы страхования

 

    Существует обязательное и добровольное страхование. Обязательное страхование в силу закона осуществляется в обязательном порядке. Однако и при обязательном страховании тоже требуется заключение договора.

    Для страховщиков заключение договоров на предложенных страхователем условиях не является обязательным. В законах может возлагаться на страхователей обязанность страховать жизнь, здоровье и имущество определенных в законе лиц на случай причинения вреда. Например, должны страховаться жизнь и здоровье военнослужащих, сотрудников полиции и прокуроров, судебных приставов; жизнь здоровье и имущество судей.

    На гражданина не может возлагаться обязанность по страхованию своей жизни и здоровья.

    В законе может предусматриваться обязанность по страхованию риска своей гражданской ответственности, которая может наступить за причинение вреда или за нарушение договора (ОСАГО, где страхуется не машина, а ответственность за причинение вреда).

    Особой разновидностью обязательного страхования является обязательное государственное страхование — это закреплённое в законе обязательное страхование жизни, здоровья и имущества гос. служащих (например, членов Совета Федерации и Государственной Думы, работники налоговых органов). Для обязательного государственного страхования страхователями выступают федеральные органы исполнительной власти. Страхование осуществляется либо на основании непосредственных правовых актов такого органа, либо договора страхования.

    К обязательному государственному страхованию правила гл. 48 ГК применяются если иное не предусмотрено в специальных правовых актах.

 

37.3 Формы и виды страхования

 

    Формы: добровольное и обязательное.

    Виды: имущественное (страхование имущества, страхование гражданско-правовой ответственности и страхование предпринимательских рисков) и личное.

    1. Понятие договора имущественного страхования содержится в п. 1 ст. 929 ГК.

    Имущество страхуется как в пользу страхователя, так и выгодоприобретателя. Главное чтобы они имели основанный на правовом акте или договоре интерес в сохранении имущества (в противном случае договор является недействительным).

    Особая разновидность договора страхования имущества — страхование за счет кого следует, когда страхователю выдаётся страховой полис па предъявителя.

    2. Страхование гражданско-правовой ответственности. Различают страхование ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и ответственности других лиц, и страхование ответственности по договору.

    Страхование ответственности по договору допускается только в случаях, указанных в законе (например, рента, обязательный аудит, адвокатская деятельность).

    3. Страхование предпринимательского риска. По этому договору страхуется риск убытков от предпринимательской деятельности и за нарушение своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменение условий этой деятельности по независящим от предпринимателя обстоятельствам. Страхуется только риск самого страхователя.

    Понятие личного страхования дается в ст. 934 ГК.Это публичный договор. По общему правилу договор заключается в пользу застрахованного лица, однако возможно заключение в пользу иного выгодоприобретателя.

    Кроме этих двух видов существуют и специальные виды страхования, например, морское страхование, страхование банковских вкладов, медицинское страхование. Правила гл. 48 ГК применяются к таким видам страхования, если в специальных законах об этих видах не закреплено иное.

    Двойное страхование — это страхование одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков по разным договорам страхования.

    Сострахование — это страхование одного и того же объекта несколькими страховщиками по одному договору (один объект, один договор, несколько страховщиков).

    Перестрахование — это полное или частичное страхование страховщиком риска выплаты страхового возмещения или страховой суммы у другого страховщика.

    Взаимное страхование — это страхование гражданами и юридическими лицами своих имущественных интересов на взаимное основе путем объединения в общество взаимного страхования. В России они распространения не получили.

 

37.4 Общая характеристика договора страхования

 

    По классификации договор: возмездный, взаимный, двусторонний, алеаторный (рискован). Вопрос о реальности / консенсуальности является спорным. Эти споры связаны с моментом заключения договора. Договор страхования считается заключенным в момент уплаты страховой премии либо внесения первого взноса, и на основании этого некоторые авторы считают, что этот договор может быть и реальным, и консенсуальным.

    Форма договора — письменная под страхом недействительности (кроме обязательного государственного страхования). Договор может быть заключен путем составления одного документа, может быть заключен путем вручения страховщиком страхователю на основании его заявления страхового полиса, возможно применение стандартных форм.

    Существенные условия перечисляются в ст. 942 ГК.

    Условия договора могут быть определены в стандартных правилах страхования, принятых страховщиком. Такие правила действуют, если в договоре или в полисе прямо указано на их применение, либо сами правила изложены в одном документе с договором или полисом, либо приложены к нему.

    Права и обязанности сторон. Обязанности страхователя (выгодоприобретателя) в ст. ст. 944-945 ГК: уведомить страховщика о наступлении страхового случая (последствия неисполнения этой обязанности указаны в ст. 961 ГК).

    Обязанность страховщика: выплатить страховое возмещение (ответственность по ст. 395 ГК).

    Основания для освобождения от ответственности по любому договору страхования перечисляются в п. 1 ст. 964 ГК. Это правило диспозитивно (например, освобождение от ответственности возможно в случае ядерного взрыва, военных действий, иных волнений), если иное не указано в договоре.

    Основания для освобождения от выплаты по договору имущественного страхования перечисляются в п. 2 ст. 964 ГК. Также страховщик освобождается от выплаты по любому договору, если страховой случай наступил вследствие умысла выгодоприобретателя или застрахованного лица. Есть только два исключения из этого правила:

1) при виновном причинении вреда жизни или здоровью по договору страхования гражданской ответственности;

2) по договору личного страхования при самоубийстве при условии, что договор действовал не менее двух лет.

    Суброгация — это переход к страховщику, выплатившему страховое возмещение, права требования в пределах выплаченной суммы, которое страхователь / выгодоприобретатель имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования (цессия на основании закона — ст. 965 ГК).

    Срок исковой давности по этому договору сокращен и составляет два года.

 

Тема 1: «Общие положения договорного права»

 

1.1 Понятие договора

 

    Обязательство — это ситуация, когда кредитор имеет право, а должник — обязанность.

    Договор — это соглашение двух или нескольких лиц, влекущее возникновение, изменение или прекращение гражданских прав или обязанностей.

    Сделка — разновидность юридического факта, это действие граждан или юр. лиц, направленное на установление, прекращение или изменение граждански прав или обязанностей

    Юр. факты делятся на действия (правовые акты, юридические поступки) и события (абсолютные, относительные).

    В литературе есть до 4 видов определения понятия «договор». Договор может рассматриваться как сделка, либо как правоотношение.

 

1.2 Содержание договора

 

    Содержанием договора являются договорные условия.

    Следствием из различения двух понятий договора является то, что содержанием договора как сделки являются договорные условия, а содержанием сделки как договора являются права и обязанности.

    Существенные условия — вид условий, при отсутствии одного из которых договор считается не заключенным. В ГК в ст. 432 говорится, что такие условия могут быть указаны в законе или иных правовых актах. Существенные условия подразделяются на две группы:

1) субъективно существенные — условия, которые должны быть согласованы по требованию одной из сторон;

2) объективно существенные — условия о предмете договора, а также условия, которые названы в качестве существенных или необходимых в законе или иных правовых актах.

    Комментарий: условие может быть существенным, даже если прямо оно существенным не названо. Но если есть императивное требование закона об обязательности условия — оно должно соблюдаться. Однако, бывают и "растворенные" императивности (не явные).

    При достижении соблюдения формы и исполнения всех существенных условий договор считается заключенным.

    Предмет является существенным условием любого договора. Для заключения смешанного договора определение и согласования договора обязательно. Предмет — это то, на что направлен интерес. При неясности чего хотят, предмет, по сути, не согласован. Легального определения предмета договора нет.

    Из п. 6 ст. 3 ГК следует, что иные правовые акты это указы президента и постановления правительства. Это означает, что органы исполнительной власти не могут формировать обязательные существенные условия для договоров.

    В литературе существует дискуссия о том, что считается предметом договора. Одни авторы считают предметом договора действия, а другие — имущество, по поводу которого заключается договор. Иная точка зрения гласит, что предмет включает и то, и другое. Например, Брагинский выделяет объекты первого рода (действия) и второго рода (имущество).

 

1.3 Форма договора

 

    Если форма по умолчанию отсутствует, то действовать нужно в соответствии с положением ГК по умолчанию. Всего есть две формы сделок — письменная (простая и нотариальная) и устная.

    Вопрос о виде формы важен при признании недействительным либо не заключенным. Разница содержится в законе.

    Письменная форма необходима для подтверждения.

    Существует два способа соблюдения простой письменной формы в соотв. с п. 2 ст. 434 ГК:

1) составление и подписание одного документа;

2) обмен документами посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

    В некоторых случаях закон требует подписания одного документа, исключая возможность второго варианта. Для некоторых договоров существует только второй вариант соблюдения формы (например, при продаже недвижимости).

    Участие нотариата требуется, если одна из сторон находится в "слабом положении" (например, договор ренты, где одной из сторон является пожилой человек, которого будут обеспечивать всем необходимым). Если нотариальная форма не соблюдения, сделка всегда является недействительной, а именно ничтожной.

    Оспаривать оспоримые сделки могут только лица, прямо указанные в законе. В ничтожных сделках оспорить могут любые заинтересованные лица.

Государственная регистрация — это не форма договора.

 

1.4 Виды и типы договоров

 

    Сделки бывают:

1) возмездные (интерес сторон направлен на получение встречного предоставления, не обязательно денежный) и безвозмездные;

2) реальные (необходимо передать вещь, например, договор займа, договор хранения) и консенсуальные (достаточно только соглашения);

3) односторонние (завещание) и двусторонние (дарение).

    В соотв. со ст. 423 ГК закрепляется презумпция возмездности договора. Если заключается договор, то такая презумпция действует по-умолчанию.

    Договоры можно классифицировать на односторонние (права только у одной стороны, а у другой только обязанности) и двусторонние (у обеих сторон и права и обязанности). Рассмотрим на примере договора куплю продажи продавец обязан передать товар, а покупатель обязан его получить. У покупателя есть право требовать товар, у продавца — деньги. Пример с договором займа — права есть и у кредитора (обязан вернуть деньги), и у должника (требование денег, причем у должника только обязанности).

    Виды (типы) договоров:

    1. Предварительный договор.

    2. Договор в пользу третьего лица.

    3. Публичный договор (ст. 426 ГК). В отношении этих договор ограничивается действие принципа свободы договора. Это выражается в том, что он должен заключаться с любым, кто обратится, при наличии технической возможности; должен заключаться на равных для всех условиях; такие договоры могут регулироваться специальными правилами, издаваемыми Правительством РФ.

    Они возникают в тех сферах, в которых характерен монополизм со стороны лиц оказывающих услуги/выполнение работы, либо где необходима защита граждан (связь, энергоснабжение, медицинское обслуживание, гостиничный сервис). О публичности таких договоров указано в ГК.

 

1.5 Заключение и расторжение договора

 

    Существует два варианта заключения договора:

1) когда волеизъявление сторон по согласованию существенных условий совпадают во времени, и они подписывают один документ, являющийся договором;

2) когда волеизъявление сторон по согласованию условий во времени не совпадают (по общему правилу молчание акцептом не является).

    Заключение договора можно разложить на следующие этапы:

1) согласование существенных условий;

2) придание договору необходимой формы;

3) регистрация сделки (факультативный; требуется в силу закона);

4) передача имущества (факультативный; в реальных договорах обязательно).

    Существует три варианта расторжения договора:

    1. По соглашению сторон.

    2. На основании решения суда о расторжении договора.

Основания для подачи иска о расторжении указываются в законе, либо договоре. В соотв. с п. 2 ст. 452 ГК перед подачей иска о расторжении истец должен обратиться к ответчику с предложением о расторжении договора. Только в случае отказа/молчания допускается подача иска о расторжении.

    3. На основании одностороннего отказа одной из сторон от договора. Такой вариант допускается только в случаях прямо указанных в законе, либо договоре (п. 3 ст. 450 ГК).

 

1.6 Виды обязательств

 

    В зависимости от факта порождающего обязательственного отношения

1) договорные (большая часть ГК);

2) из причинения вреда (деликтные обязательства, около 18% ГК):

• имуществу;

• здоровью;

3) из неосновательного обогащения;

4) из односторонних действий (обещание награды, возникающие из проведения игр и пари).

 

1.7 Расположение договоров во второй части ГК

 

    Первая групп. В начале содержатся нормы договоров о передачи имущества в собственность (купля-продажа, мена, дарение, рента).

    Вторая группа — договоры, направленные на передачу имущества во временное владение и/или пользование (все виды аренды, ссуда, коммерческий наем жилого помещения).

    Третья группа — договоры, направленные на выполнение работ (все виды подряда.

    Четвертая группа — договоры, направленные на оказание услуг (все виды перевозки, хранения и прочее).

    Далее нормальный классификационный период не работает. Завершается договорная часть регулированием договоров, направленных на передачу денег.

Договор простого товарищества не подходит ни в одном из этих блоков. Его рассматривают отдельно. Равным образом выделяют отдельно договор франчайзинга и коммерческой рецессии.

 

Тема 2: «Общие положения о купле-продаже»

 

2.1 Понятие и виды правового регулирования

 

    Договор купли-продажи — это соглашение, в соответствии с которым одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

    Договор является двусторонним, консенсуальным, возмездным, взаимным.

    ГК рассматривает куплю-продажу как родовое понятие, объединяющее отдельные разновидности отношений по возмездной передаче имущества. В зависимости от разных оснований выделяются следующие виды договора купли-продажи:

1) договор розничной купли-продажи;

2) договор поставки;

3) договор поставки для государственных нужд;

4) контрактация;

5) договор энергоснабжения;

6) договор купли-продажи недвижимости;

7) договор продажи предприятия.

    Первые два вида определяются по субъектному составу. Третий вид определяется по особой цели. Контрактация — это поставка с/х сырья. В шестом виде договор определяют по поставке энергии.

    В начале ГК даются общие положения, применимые к любому из семи видов.

    Для случаев, не подпадающих под один из этих семи видов, применяются общие нормы о купле-продаже. Общие положения применяются и когда нет специальной нормы. Если нет и этого, применяются общие положения о сделках и договорах.

    Глава 30 ГК (§1) содержит как общие положения о купле-продаже, так и специальные правила об отдельных видах договора купли-продажи. В первую очередь применяются специальные правила. Общие положения в большинстве своем носят диспозитивный характер. В соотв. с п. 2 ст. 454 ГК законами могут закрепляться специальные правила купли-продажи ценных бумаг и валютных ценностей, которые могут иметь большую юридическую силу, чем общие положения ГК о купле-продаже. В п. 3 ст. 454 ГК закрепляется, что в случаях, предусмотренных в ГК и в иных законах, особенности купли-продажи товаров отдельных видов могут определяться законами и иными правовыми актами. Эти особенности призваны дополнять и конкретизировать положения ГК.

    Говоря о правовом регулировании купли-продажи нужно учитывать два международных акта:

    1. Конвенция ООН "О договорах международной купли-продажи товаров" 1980 г. (Венская конвенция) — она применяется к отношениям организаций по купле-продаже, находящихся в разных государствах. Эти положения применяются, если государства, в которых работают эти организации. являются участниками конвенции, если либо стороны прямо предусмотрели, либо если организации прямо определили в договоре применение конвенции между собой. Эта конвенция не применяется для купли-продажи товаров, которые приобретаются для личного, семейного, домашнего использования, она не применяется для купли-продажи фондовых бумаг, водного и воздушного транспорта, электроэнергии, товаров продаваемых с аукциона или в порядке исполнительного производства.

    2. Специальные правила толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС). В этих правилах даются понятия и толкования наиболее часто используемых в практике купли-продажи терминов. Это является понятийным аппаратом. Эти правила могут применяться не только в международной купле-продаже, но точно также они могут применяться и в случаях внутренней купле-продаже товаров. Многим терминам на практике дается трехбуквенная аббревиатура (три латинские буквы, либо слова с приставкой "franco"). Существует несколько редакций этих правил. Для прямой отсылки следует определить точную редакцию применяемых правил.

    Конструкция изложения материала в §1 гл. 30 ГК: в начале дается понятие условия, затем дается норма позволяющая восполнить пробел, а затем заключается санкция за неисполнение такой нормы.

 

2.2 Предмет договора купли-продажи

 

    Предметом договора купли-продажи могут быть любые вещи кроме денег. при этом должны соблюдаться правила об их оборотоспособности. Запрещается продажа гуманитарной помощи, органов и тканей человека, участков лесного фонда.

    Можно продавать не только реально существующие вещи, но и которые появятся в будущем. ГК допускает продажу вещей, которые будут созданы или приобретены продавцом в будущем, если иное не указано в законе, либо не вытекает из характера товара (например, договор контрактации). Предметом договора купли-продажи могут быть также имущественные права. Общие положения о купле-продаже применяются в продаже имущественных прав, если иное не вытекает из содержания или характера этих прав (например, продажа прав другому лицу).

 

2.3 Стороны договора. Особенности формы и государственной регистрации

 

    Продавцом по общему правилу является собственник вещи или обладатель имущественного права, но есть случаи, прямо указанные в законе, когда продавцом может быть и не собственник вещи (например, продажа ломбардом, комиссионером, хранителем, организатором публичных торгов и прочее).

    Продавцом и покупателем могут быть любые дееспособные субъекты.

    В общих положения о купле-продаже специальных правил нет. Для конкретных видов договора купли-продажи такие правила могут существовать.     Например, о форме договора доставки специально нормы нет, но в общих положениях указано, что форма должна быть простой письменной.

    Письменная форма под страхом недействительности договора закрепляется для продажи недвижимости, предприятия и внешнеэкономического договора.

    При продаже недвижимости, включая предприятия, требуется гос. регистрация, но не договора, а перехода права собственности.

 

2.4 Содержание договора

 

    В первую очередь следует отметить существенные условия.

    Существенным условием договора купли-продажи является условие о предмете (товаре). В соотв. с п. 3 ст. 455 ГК это условие считается согласованным, если договор позволяется определить наименование и количество товаров. Для некоторых видов купли-продажи перечень существенных условий расширен. Для розницы в продаже недвижимости/предприятия существенным является условие о цене. Для любого договора о продаже товара в кредит с условием о рассрочке к существенным относятся условия о цене товара, порядке, размерах и сроках платежей.

    В том случае, если цены договора нет, то это восполняется при помощи ст. 424 ГК (об использовании разумной цены, которая определяется из тех цен, которые взимаются за аналогичный товар в этой местности). Если в договоре отсутствуют сроки исполнения договора, это не проблема, но если срок не существенное условие. В ст. 314 ГК содержится норма о восполнении пробела со сроком исполнения договора.

 

Лекция 2 от 07.09.15

 

    В зависимости от того, кто продавец и покупатель, выделяют розницу и поставку. Третий вид продажи — поставка для гос. нужд (е выделяют по субъектному составу).

    Следующие виды купли-продажи:

1) контрактация — продажа с/х продукции, когда она была произведена (не перепродажа);

2) энергоснабжение — предметом договора является энергия (кроме тепловой);

3) продажа недвижимости;

4) продажа предприятия — выделяют из-за особого наличия кредиторов.

    Знать статьи 314 и 424 ГК.

 

Обычные условия

 

    1. Условие о цене товара. Цена может быть указана в виде конкретной денежной суммы, либо в договоре может содержаться порядок её определения.

    При определении цены товара учитывает вес нетто (без упаковки) и брутто (с упаковкой/тарой). По общему правилу определяется вес нетто, если иное прямо не указано в договоре. Также есть весу полунетто и нетто-брутто.

    В ГК нет нормы о соответствии цены реальной рыночной стоимости. Иногда за завышенную цену можно применить норму о кабальности сделки.

    2. Условие об ассортименте. Ассортимент — это определенной соотношение однородных товаров по видам, моделям, размерам, цветам или иным признакам. Ассортимент включает в себя два компонента: перечень вещей и их количественное соотношение. Порядок определения ассортимента содержится в ст. 467 ГК. Последствия нарушения этого условия в ст. 468 ГК.

    3. Условие о комплектности. Комплектность — это наличие в товаре всех необходимых составных частей. Если комплектность в договоре не раскрывается, то она определяется обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. От комплектности и ассортимента нужно отличать понятие комплекта. Комплект — это набор разнородных товаров, которые не связаны друг с другом. Условия о комплекте определяются только договором (например, комплект средств для гигиены в аптеке, и покупка этого товара определяется волей покупателя).

    4. Условие о таре и упаковке. Тара и упаковка — это средства, материалы, устройства, обеспечивающие сохранность и безопасность товара. Упаковка обеспечивает защищает товар от окружающей среды, повреждений и потерь, она призвана облегчать процесс обращения товара. Тара — это элемент упаковки, изделие для размещения товара.

    Продавец обязан передать товар в таре и упаковке кроме двух случаев:

1) когда это прямо указано в договоре или вытекает из существа обязательства;

2) когда товар не требует затаривания или упаковки.

    Порядок определения этого условия указан в ст. 481 ГК. Последствия неисполнения этого условия в ст. 482 ГК.

    5. Условие о качестве товара. Понятие качества объединяет в себе две характеристики:

1) наличие в предмете всех необходимых свойств;

2) возможность выступать в торговом обороте.

    Порядок определения различается для продавцов, которые занимаются предпринимательской деятельность, и для продавцов которые не занимаются такой деятельность.

    Если продавец не занимается предпринимательской деятельностью, то в том случае, если в договоре условия о качестве не сформулированы, товар должен соответствовать либо целям приобретения (которые известны продавцу) или целям, для которых такой товар обычно используется. В том случае, если продавец занимается предпринимательской деятельностью, товар должен соответствовать обязательным требованиям, указанным в законах, либо эти требования могут устанавливаться в соответствии с такими законами (см. ст. 469 ГК). Когда продавец является предпринимателем, он может принимать повышенные требования к качеству.

    В настоящее время действует ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.02 N184-ФЗ. В данном документе различаются национальные стандарты и просто стандарты. Национальные стандарты утверждаются уполномоченными государственными органами. Стандарты являются документами, которые применяются в добровольном порядке. От стандартов нужно отличать технические регламенты. Технические регламенты определяются ратифицированными международными договорами, либо ФЗ, либо иными правовыми актами. Технические регламенты закрепляют обязательные для исполнения требования. Понятие ГОСТ было актуально до 2002 года (это маркетинговый ход, с юридической точки зрения оно значения не имеет). ГОСТы до 2002 года следует различать:

1) направленные производство продукции, подпадающей под определенные требования закона;

2) не ложатся на сферу, требующего императивную направленность (т.е. применяются в добровольном порядке).

    Сертификация — это форма подтверждения соответствия какого-либо объекта требованиям технического регламента, стандарта или условиям договора. Этой сертификацией занимаются юр. лица и предприниматели, имеющие соответствующую аккредитацию.

    Задание: посмотреть перечень действующих технических регламентов.

    Гарантия. Продавец должен гарантировать качество товара. Различают законную и договорную гарантии. Законная гарантия означает:

1) товар должен соответствовать по требованиям качества в момент передачи его покупателю;

2) он должен быть пригодным для целей, в которых товар такого рода обычно используется в течение разумного срока.

    Правила о законной гарантии являются императивными.

    В силу договорной гарантии товар должен соответствовать требованиям по качеству в течение определенного времени, указанного в договоре. Этот срок называется гарантийным. Установление гарантийного срока — это право продавца.

    Законная гарантия применяется:

1) при отсутствии договорной гарантии;

2) при наличии договорной гарантии, если объем договорной гарантии меньше, чем законной;

3) если гарантийный срок меньше срока действия законной гарантии.

    Срок законной гарантии указывается в п. п. 1 и 5 ст. 477 ГК. Срок законной гарантии равен разумному сроку, но не может превышать двух лет.

    Принципиальное различие между режимами законной и договорной гарантии — в распределении бремени доказывания (см. ст. 476 ГК).

    Срок годности и срок службы. Срок службы — это понятие используется в законе о защите прав потребителей. Оно применяется в розничной продаже.

Первое различие между этими сроками:

1) гарантийный срок — это период, в течение которого товар должен соответствовать требованиям по качеству, а предъявленные требования по качеству должны быть удовлетворены за счет продавца либо изготовителя;

2) срок годности — это срок, по истечении которого товар считается непригодным для использования по назначению (см. п. 1 ст. 472 ГК);

3) срок службы — это период, в течение которого изготовитель/исполнитель обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара/работы по назначению и нести ответственность за существенные недостатки, возникшие по его вине (см. ст. 5 ФЗ "ОЗПП").

    Гарантийный срок не может быть больше срока годности.

    Второе отличие данных сроков:

1) гарантийный срок может быть установлен как изготовителем, так и продавцом;

2) два остальных срока могут определяться только изготовителем.

    Третье отличие:

1) установление гарантийного срока — это право продавца;

2) установление срока годности — это обязанность изготовителя;

3) установление срока службы может быть как обязанность, так и правом изготовителя (в зависимости от вида товара).

    Срок годности ставится на продукты, лекарства, парфюмерию и т.д. Срок службы устанавливается на товары длительного использования, в т.ч. на материалы, которые по истечении определенного времени могут представлять опасность для жизни и здоровья, причинять ущерб имуществу или окружающей среде.

    Четвертое различие этих сроков:

1) гарантийный срок может устанавливаться на любые товары;

2) срок годности устанавливается , как правило, на потребляемые товары;

3) срок службы устанавливается на товары длительного использования (не потребляемые товары).

    Пятое отличие — касается только сроков годности и службы. Продажа товара с истекшим сроком службы не запрещается. Иное правило действует для срока годности — продавец обязан продать товар с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению до истечения срока годности, если иное не указано в договоре.

    Шестое отличие заключается в том, что действуют разные правила определения и исчисления.

    Правила исчисления гарантийного срока в ст. 471 ГК. Этот срок начинает течь с момента передачи товара покупателю. Срок годности может определяться либо периодом времени (который исчисляется с даты изготовления), либо датой, до наступления которой товар пригоден к использованию (об этом указано в ст. 473 ГК). Правила по исчислению срока годности являются императивными. Срок службы может исчисляться не только периодами времени, но и иными единицами измерения (например, километрами).

 

2.5 Права и обязанности сторон, последствия их неисполнения

 

2.5.1 Основные обязанности продавца

 

    Главная обязанность продавца — передать покупателю товар. Это обязанность является сложной (включает в себя ряд компонентов). Компоненты:

    1. Передаче подлежит товар, указанный в договоре. Товар должен передаваться вместе со всеми принадлежностями и относящимися к товару документами. Под документами имеются в виду не только инструкции, но и сертификаты качества. Последствия неисполнения этого компонента — ст. ст. 463 и 464 ГК.

    2. Передача должна быть осуществлена в срок, указанный в договоре или по правилам ст. 314 ГК. Подробнее по данному компоненту см. ст. 457 ГК.

    3. Обязанности при передаче товара. Передача должна быть осуществлена определенным способом. От способа зависит момент исполнения обязанности по передаче товара. Существует три способа передачи:

а) доставка товара;

б) предоставление товара в распоряжение покупателя — общий способ (указанный в положениях о купле-продаже), характеризуется следующими признаками:

• товар готов к передаче;

• об этом знает покупатель;

• покупатель знает, где товар предоставлен к распоряжению;

[чей холодильник был, когда сгорел — холодильник принадлежал покупателю, реально его не передали, но собственником стал покупатель; если вина магазина — претензии к магазину]

в) сдача товара перевозчику или организация связи для доставки.

    Могут быть и иные способы, указанные в договоре.

    Первый и третий способ применяются, если это прямо указано в договоре.

    Товар считается предоставленным в распоряжение, если он готов к передаче к установленному сроку в надлежащем месте. Товар не признается готовым к передаче, если он не идентифицирован путем маркировки либо иным образом.

    Условие, когда товар готов перейти в распоряжение: покупатель уведомлен о готовности товара к передаче.

    Второй способ является базовым во всех случаях, когда товар передается в месте его нахождения (если иное не указано в договоре).

    Обязанность по передаче товара считается исполненной:

• в момент вручения товара покупателю либо указанному покупателем лицу — при первом способе;

• в момент предоставления в распоряжение покупателю — при втором способе;

• в момент сдачи товара перевозчику или организации связи— при третьем способе.

    В момент исполнения обязанности передачи товара определяется момент, когда переходит риск случайной гибели или случайного повреждения. Если товар был передан во время нахождения в пути, риски переходят с момента заключения договора (если иное не указано в договоре). Изучить ст. 459 ГК (ситуация о знании продавцом об испорченном/поврежденном товаре). Кроме того, с момента, когда обязанность по передаче считается исполненной, по общему диспозитивному правилу к покупателю переходит право собственности (если иное не указано в законе либо в договоре).

    4. Товар должен быть свободным от прав третьих лиц. Эвикция — это истребование имущества у покупателя третьими лицами помимо его воли по основаниям, возникшим до заключения договора (например, покупка краденой машины). Последствия эвикции содержатся в ст. 460 ГК.

    5. Должно быть соблюдено условие о количестве товара. Последствие правил нарушения о количестве в ст. 466 ГК.

    6. Должно быть соблюдено условие об ассортименте. Последствие нарушения в ст. 468 ГК.

    7. Должно быть соблюдено условие о комплектности и комплекте. Последствия нарушения в ст. 480 ГК.

    8. Должно быть соблюдено правило о таре и упаковке. Последствия нарушения в ст. 482 ГК.

    9. Должно быть соблюдено условие о качестве товара. Во всех случаях передача некачественной вещи нарушенный интерес приобретателя может удовлетворяться одним из следующих требований (право выбора конкретного вида требования принадлежит покупателю):

1) право на соразмерное уменьшение покупной цены

2) безвозмездное устранение недостатков в разумной срок;

3) возмещение своих расходов на устранение недостатков;

4) отказ от договора и требование о возврате уплаченной суммы;

5) требование о замене товара.

    Особенность заключается в том, что четвертое и пятое права возникают только если недостатки по качеству являются существенными. Перечень нарушения требований к качеству являющихся существенными дается в п. 2 ст. 475 ГК. Она перечисляет все случаи существенных проблем с качеством:

а) неустранимые недостатки;

б) недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени;

в) если недостатки проявляются вновь после их устранения, а также если ни выявляются неоднократно.

    Требование об устранении проблем с качеством подлежит удовлетворению при одновременном наличии двух условий:

а) неоговоренные недостатки возникли до передачи товара или по причинам, возникшим до этого момента;

б) проблемы с качеством должны быть обнаружены либо в течение гарантийного срока, либо в течение срока действия законной гарантии.

 

2.5.2 Обязанности покупателя

 

    1. Своевременно принять переданный товар. Покупатель освобождается от этой обязанности, когда он вправе потребовать замены товара, либо когда он вправе отказаться от принятия товара.

    2. Покупатель обязан своевременно известить продавца о ненадлежащем исполнении договора по количеству, ассортименту, качеству, комплектности, по таре и упаковке. Извещение должно состояться либо в срок указанный в договоре, либо в разумный срок после его обнаружения. При неисполнении этой обязанности продавец вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения отдельных требований покупателя. Про эту обязанность говорится в ст. 483 ГК.

    3. Покупатель обязан своевременно оплатить товар по соответствующей цене, совершить за свой счет действия, обычно предъявляемые для осуществления платежа. Последствия просрочки в оплате перечисляются в п.п. 3-5 ст. 486 ГК. Там говорится про три возможных права продавца:

• право потребовать проценты;

• право отказаться от договора либо потребовать оплаты;

• право потребовать оплаты.

    Ст. 395 ГК говорит о начислении процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами.

    Различают следующие формы оплаты товара:

1) единовременная оплата непосредственно до или после передачи товара — данная форма оплаты является диспозитивным правилом;

2) предварительная оплата товара — товар оплачивается полностью или частично до передачи товара (правила об этой форме в ст. 487 ГК);

3) оплата товара, проданного в кредит — оплата производится через определенное время после передачи товара (в соотв. с. п. 5 ст. 488 ГК до полной оплаты товар признается находящимся в залоге у продавца, если иное не указано в договоре).

    Продажа товаров в кредит может быть двух видов:

1) без рассрочки;

2) в рассрочку.

В договоре с условием о рассрочке дополнительными существенными условиями являются цена, порядок, сроки и размеры платежей

 

Тема 3: «Розничная купля-продажа»

 

3.1 Понятие, квалифицирующие признаки, стороны, особенности правового регулирования

 

    Договор розничной купли-продажи — это соглашение, в соответствии с которым продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего и иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.

    Квалифицирующими признаки этого договора являются:

1) характер деятельности данного продавца;

2) назначение товара (имеется в виду использование товара).

    Данный договор является публичным, имущественные права не могут быть предметом этого договора.

    Субъектный состав. Продавцом может быть ИП или юр. лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу. НКО также может быть продавцом (если она занимается приносящей доход деятельностью).

 

Лекция 3 от 12.09.15

 

    Покупателем может быть любой гражданин или юр. лицо (покупка товара для обеспечения своей деятельности).

    Понятие "покупатель" и понятие "потребитель" в ЗОПП не совпадают. Потребителем может быть только физическое лицо (юр. лицо им быть не может).

    Чаще всего публичный договор является договором присоединения.

    Особенность именно розницы — большая часть, которые её регулируют, являются императивными (для обеспечения защиты более слабой стороны). Если покупателем является гражданин, то по отношениям сторон наряду с ГК субсидиарно применяются ЗОПП и иные правовые акты, принятые в соотв. с ним.

 

3.2 Форма и порядок заключения договора

 

    Правило ст. 493 ГК. По общему правилу этой статьи договор считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара (иное может быть указано в законе либо договоре).

    Отсутствие у покупателя таких документов не лишает его возможности ссылаться на показания свидетелей в подтверждение/заключение договора.

    Вопрос о форме договора является спорным. По нему есть несколько точек зрения:

    1. Договор, как правило, заключается устно, если моменты его заключения и исполнения совпадают. При этом подходе чеки не расцениваются как письменная форма договора. Их назначение — подтверждать оплату товара.

    2. Драгинский и Бердянский говорят о безусловном письменном характере данного договора. Акцепт, как правило, совершается в виде конклюдентных действий. Характер оферты исключает возможность устной формы у этого договора.

    Правила о публичной форме в рознице отличаются от всех иных договоров:

    • Предложение товара в рекламе, каталогах и описаниях товаров, обращенное к неопределенному кругу лиц, признается публичной офертой, если оно содержит все существенные условия. По общему правилу ст. 437 такое предложение рассматривается как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.

    • Выставление вместе продажи товара, демонстрация их образцов или предоставление сведений о продаваемых товарах в месте их продажи признается публичной офертой независимо от указания существенных условий (кроме случаев, когда продавец прямо указывает, что этот товар не предназначен для продажи).

    Существенные условия данного договора — предмет и цена.

 

3.3 Права и обязанности сторон

 

    На продавца возлагается дополнительная обязанность по информированию покупателя о товаре, кроме того, продавцы должны выполнять обязанности, возлагаемые на них специальными правовыми актами.

    Обязанности, закрепленные в специальных правовых актов, являются вне договорными. Они имеют публично-правовой характер.

    У покупателя есть право на обмен товара на аналогичный товар других размеров, фасона, расцветки. Если необходимый товар для обмен отсутствует, то покупатель имеет право возвратить товар и получить за него уплачиваемую цену. Реализация этого права возможна при одновременном наличии следующих условий:

1) это право существует 14 дней с момента передачи товара (более длительный срок может быть объявлен продавцом);

2) товар должен быть непродовольственным, этот товар не должен быть в перечне определенных правовых актов (см. Постановление Правительства от 19 января 1998 г. N55);

3) товар не должен быть в употреблении;

4) есть доказательства покупки товара у этого продавца.

    Особенности прав покупателя при продаже ему некачественного товара:

1) право на отказ от договора возникает при всяком (а не только при существенном) нарушении требований к качеству;

2) существенность нарушений требований к качеству имеет значение для допустимости предъявления требования о замене только для технически сложных и дорогостоящих товаров;

3) безвозмездное устранение недостатков должно быть сделано не в разумный срок, а незамедлительно (право требовать ремонта).

    Задание: изучить правила о возмещении разницы в цене закрепленные в ст. 504 ГК при возникновении споров с некачественным товаром.

    В ЗоПП закрепляется большое количество норм, дополняющих ГК при продаже некачественного товара.

 

3.4 Особенности ответственности при продаже в розницу

 

    Меры ответственности:

1) в виде возмещения реального ущерба;

2) в виде возмещения упущенной выгоды;

3) неустойка;

4) проценты по ст. 395 ГК;

5) компенсация морального вреда — за нарушение неимущественных прав.

    Права покупателя защищены в рознице в большей степени, чем в обычной купле-продаже:

    1. По ст. 505 возмещение убытков и уплата неустойки не освобождают продавца от исполнения обязанности в натуре, а по общему правилу ст. 396 возмещение ущерба и уплата неустойки освобождают от ответственности;

    2. Продавец, не исполнивший, либо ненадлежащим образ исполнивший информационную обязанность, отвечает за недостатки, которые возникли после передачи, если покупатель докажет, что недостатки возникли из-за отсутствия информации.

    • Особенности ответственности по ЗоПП:

    3. Неустойки, указанные в законе или договоре, являются штрафными (императивное правило; п. 2 ст. 13 ЗоПП).

    4. В ст. 23 ЗоПП закрепляется законная неустойка за нарушение законных требований потребителя, связанных с некачественностью товара в размере 1% от цены товара за каждый день просрочки. В ст. 20-22 этого де закона закрепляются сроки удовлетворения требований. Такая неустойка также взыскивается, если продавец не предоставляет не период ремонта аналогичный товар по требованию потребителя.

    5. Требования об уплате неустойки по п. 5 ст. 13 ЗоПП подлежат удовлетворению в добровольном порядке. В случае неисполнения этого правила суд взыскивает с продавца штраф в размере 50% от суммы, присужденной в пользу потребителя.

    6. Продавец обязан компенсировать моральный вред не только при нарушении неимущественных прав или материальных благ, но также и при нарушении имущественных прав (ст. 15 ЗоПП). Размер морального вреда не зависит от суммы убытков и неустоек (так указано в законе, но на практике это зависит от усмотрения судьи).

    7. Условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с нормативными правилами, являются недействительными. За это продавец может быть привлечен к административной ответственности.

    8. Существует две процессуальные особенности судебной защиты прав потребителя:

• согласно ст. 17 ЗоПП судебные иски предъявляются либо по месту нахождения ответчика, либо по выбору истца, либо по месту заключения/исполнения договора;

• в соответствии с налоговым кодексом иски по защите прав потребителем не требуют уплаты гос. пошлины.

 

3.5 Специальные виды договора розничной купли-продажи

 

    В зависимости от специфики исполнения обязанностей выделяются:

1) договор продажи товара с условием о принятии покупателем в определенный срок (ст. 499 ГК);

2) договор продажи товара с условием о доставке покупателю (ст. 496 ГК).

    В зависимости от специфики заключения договора:

1) договор продажи товара по образцам, а также иные случаи заключения договоров с помощью дистанционного способа продажи (ст. 497 ГК) — использовать ст. 26.1 ЗоПП;

2) договор о продаже товаров с использованием автоматов (ст. 498 ГК).

    Особая разновидность — договор найма продажи. Это договор, предусматривающий, что для перехода собственности на товар, покупатель является нанимателем переданного ему товара (ст. 501 ГК).

 

Тема 4: «Поставка товаров»

 

4.1 Общая характеристика

 

    По договору поставки поставщик (продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность) обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним или иным подобным использованием.

    Данный договор выделяется по двум признакам:

1) особый субъектный состав — поставщиком всегда является лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность;

2) цели использования не должны быть связаны с личным использованием.

    Нужно учитывать, что под целями, не связанными с личным использованием, нужно понимать покупку товаров для обеспечения деятельности покупателя в качестве организации. Однако в том случае, если товар покупается у продавца, осуществляющего продажу товаров в розницу, такой договор должен квалифицироваться как договор розничной купли-продажи (п. 5 П/П ВС РФ от 22 октября 1997 г. N18).

    В ст. 507 ГК закрепляются особые правила, регулирующие порядок разрешения при договорных спорах. Суть правила в том, что сторона, предложившая заключить договор и получившая от другой стороны предложение о согласовании этих условий, должна в течение 30 дней со дня получения новой оферты по своему выбору либо принять меры по согласованию соответствующих условий, либо письменно уведомить другую сторону об отказе от его заключения. В противном случае сторона обязана возместить нанесенные убытки неисполнением этих обязанностей.

    Существенные условия — наименование и количество.

    Из ст. 506 следует, что срок является существенным условием этого договора, однако Пленум ВАС РФ в п. 7 П/П N18, что пи отсутствии этого условия срок поставки определяется по правилам ст. 314.

 

4.2 Права и обязанности сторон

 

    Главная обязанность поставщика — обязанность о передаче товара. В ГК данная обязанность конкретизируется в аспекте сроков, порядка поставки, количества, качества и комплектности товаров.

    1. Обязанность поставщика передачи товара. Передача должна быть осуществлена в установленный срок или сроки. В договоре может предусматриваться поставка отдельными партиями. Сроки поставки таких партий называются периодами поставки. Наряду с периодами поставки может быть закреплен график поставки (декадный, суточный, часовой — ст. 508 ГК).

    2. Товар должен быть поставлен в установленном порядке и способом. В договоре может предусматриваться, что отгрузка товара осуществляется непосредственно покупателю либо иным получателям, которые могут быть указаны как напрямую в договоре, либо они могут указываться в отгрузочной разнорядке (требования разнорядки в ст. 509).

    Есть два способа поставки:

1) доставка — именно этот способ является общим диспозитивным правилом;

2) выборка товаров — это получение товара в месте нахождения поставщика (правила о выборке содержатся в ст. 515).

    3. Должно быть соблюдено условие о количестве (в противном случае покупатель вправе приобрести не поставленные товары у других лиц с отнесением на поставщика всех необходимых разумных расходов на их приобретение) — в ст. 511 закрепляются специальные диспозитивные правила восполнения недопоставки;

    4. Товар должен быть надлежащего качества (в этом случае применяются общие положения о купле-продаже с учетом того, что эти правила не применяются, если поставщик, получивший уведомление покупателя без промедления заменит товар — о качестве см. ст. 518 ГК;

    5. Должен быть поставлен комплектный товар.

    Обязанности покупателя (получателя):

    1. Проверить и принять товар. В соотв. со ст. 513 покупатель обязан проверить количество и качество, обязан осмотреть товар и незамедлительно письменно уведомить поставщика обо всех выявленных несоответствиях и недостатках. При безосновательном отказе от приема поставщик вправе потребовать полной оплаты товара.

    2. В случае правомерного отказа от товара обеспечить его сохранность и незамедлительно уведомить об этом поставщика.

    3. Обязанность по оплате. По общему диапозитивному правилу расчеты осуществляются платежными поручениями (если иное не указано в договоре).

    4. Возвратить поставщику тару и упаковку (ст. 517 ГК).

 

4.3 Особенности ответственности

 

    Абстрактные убытки возникают при ситуации, когда у поставщика товары не купили, а рыночная цена упала.

    Конкретные убытки для поставщика — это разница между ценой договора и ценой продажи. Абстрактные убытки поставщика — это разница между ценой договора и текущей цены на товар.

    Конкретные убытки для покупателя — это цена реальной покупки минус цена договора. Абстрактные убытки покупателя — текущая цена минус цена договора.

    Ст. 524 ГК — в случае если в разумный срок после расторжения договора вследствие нарушения обязательства покупатель купил у другого лица по более высокой, а продавец соответственно продал по более низкой, но разумной цене товар взамен указанного в договоре, убытки подлежат возмещению в виде разница договорной ценой и ценой, совершенной взамен сделки (конкретные убытки). Если сделка не совершена, а на товар имеется текущая цена, то возмещается разница между договорной ценой и текущей ценой на момент расторжения договора.

    Текущая цена — это цена, обычно взымавшаяся при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар вместе, где должна была быть осуществлена передача товара. Если в этом месте не существует текущей цены, то может быть использована текущая цена, применявшаяся в другом месте, которая может служить разумной заменой с учетом разницы в расходах по транспортировке (абстрактные убытки).

    И то, и другое — упущенная выгода.

 

4.4 Особенности изменения и расторжения договора

 

    В ст. 523 ГК закрепляется возможность одностороннего вне судебного изменения или расторжения договора при его существенном нарушении. В этой статье дается перечень случаев, которые квалифицируются как существенные нарушения. Для поставщика существенными признаются:

1) поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;

2) неоднократное нарушение сроков поставки.

    Для покупателя существенными являются:

1) неоднократное нарушение сроков оплаты;

2) неоднократная не выборка товаров.

    Этот перечень может быть расширен в договоре.

    Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения соответствующего уведомления.

 

Дата: 2019-07-30, просмотров: 212.