В первую очередь необходимо отметить, что появилась новая форма завещания - закрытое завещание. Завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием. Оно должно быть собственноручно написано и подписано завещателем, в противном случае оно будет признано недействительным. Закрытое завещание в заклеенном конверте передаётся завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, фамилии, об имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим личность. По представлении свидетельства о смерти завещателя нотариус не позднее чем через 15 дней со дня представления свидетельства вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. После вскрытия конверта текст содержащегося в нём завещания сразу же оглашается нотариусом, после чего нотариус составляет и вместе со свидетелями подписывает протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный текст завещания. Подлинник завещания хранится у нотариуса. Наследникам выдаётся нотариально удостоверенная копия протокола. Появилась ещё одна форма завещания. Оно может быть не удостоверено ни нотариусом, ни иным уполномоченным лицом и тем не менее иметь законную силу. Это составление завещания в чрезвычайных обстоятельствах, угрожающих жизни, когда не было возможности удостоверить завещание надлежащим образом. Для того чтобы “листок бумаги” был признан завещанием, необходимо соблюдение следующих условий: собственноручное составление и подпись; наличие двух свидетелей; чтобы из содержания было ясно, что это завещание; наконец, чтобы по заявлению заинтересованных лиц суд подтвердил факт совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Но если в течение месяца после прекращения чрезвычайных обстоятельств завещатель не воспользуется возможностью совершить завещание в надлежащей форме, составленное завещание утрачивает силу. Вместо двух введено восемь очередей наследников по закону. Как и раньше, наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей. Означает это, что наследники предыдущей очереди: отсутствуют; никто из них не имеет права наследовать; все они отстранены от наследования; лишены наследства; не приняли наследства; все они отказались от наследства.
№ очереди | Наследники |
1 | Дети, супруг и родители |
2 | Полнородные и неполнородные братья и сёстры, дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери |
3 | Дяди и тёти (т. е. полнородные и неполнородные братья и сёстры родителей) |
4 | Прадедушки и прабабушки |
5 | Двоюродные: дедушки и бабушки, внуки и внучки (т. е. дети родных племянников и племянниц наследодателя и родные братья и сёстры его дедушек и бабушек) |
6 | Двоюродные: правнуки и правнучки, племянники и племянницы, дяди и тёти |
7 | Пасынки, падчерицы, отчим и мачеха |
8 | Нетрудоспособные лица, которые не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним (при отсутствии иных наследников). При наличии иных наследников по закону эти граждане наследуют вместе с наследниками той очереди, которая призывается к наследству |
Правовой анализ завещания
Российское законодательство провозглашает свободу завещательных распоряжений. (Статья 1119 ГК РФ). В III части ГК РФ пределы этой свободы несколько расширены. Свобода – в данном случае это возможность проявление наследодателем своей воли на основе осознания законов общества при отсутствии каких-либо ограничений.[xiii] Свобода завещания означает, что наследодатель; вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам; вправе самостоятельно определить долит наследников в наследстве; вправе по своему усмотрению лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону; лишая наследников наследства, вправе не указывать причины такого лишения; вправе по своему усмотрению включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами III части ГК РФ о наследовании; вправе отменить уже совершенное завещание; вправе изменить уже совершенное завещание; не обязан сообщать кому-либо о совершении завещания; не обязан сообщать, кому - либо о содержании завещания; уже совершенное завещание – по другому распорядиться своим имуществом. Не обязан сообщать кому-либо о совершении завещания – означает, не обязан сообщать кому-либо об изменении завещания; не обязан сообщать кому-либо об отмене завещания.
Свобода совершения завещания признается лишь в той мере, в какой не нарушает положений законодательства страны, публичный порядок и добрые нравы и не совершено на основании заблуждения.
Наследодатель имеет право отменить уже совершенное завещание, т.е. объявить его недействительным, подлежащим неисполнению, а также изменить что наследодатель не должен ни кому, ни чего доказывать о своих поступках и действиях. У него нет ни каких обязанностей, на основании которых он был бы обязан что-либо кому-либо доказывать. Он никому не подотчетен. Это свобода его действий.
Наследодатель не должен никому сообщать о совершении, содержании, изменении и отмене завещания, дабы не быть подвергнутым давлению со стороны наследников и иных заинтересованных лиц. Статья 1120 ГК РФ, дает гражданам право завещать любое имущество. Когда наследодатель составляет завещание, он не всегда знает, сколько проживет, какое имущество приобретет и какого лишиться. Право завещать любое имущество означает, что завещатель вправе: совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, имеющимся в его собственности; совершить завещание, содержащее распоряжение о том имуществе, которое он может приобрести в будущем; распорядиться всем своим имуществом; распорядиться какой –либо частью имущества; составить одно завещание; составить несколько завещаний.
Под имуществом понимается как движимое, так и недвижимое имущество. Наследодатель вправе разделить свое имущество по долям между наследниками. В завещании он может указать только то имущество, которое у него имеется в наличии, а в отношении того которое приобретет уже после того, как составит завещание, может дать какие- либо распоряжения (например, разделить накопленные деньги в определенных долях).[xiv] Наследодатель вправе оставить не одно, а несколько завещаний. Но в таком случае, надо учитывать, как они могут быть восприняты после смерти. По общим правилам, когда совершается несколько завещаний, то силу имеет завещание, составленное последним. Но это правило применимо, когда речь идет об одном и том же имуществе. Следовательно, завещать имущество наследодатель может в нескольких завещаниях, только разделив его так, чтобы имущество одного завещания не совпадало с имуществом другого завещания. Статья 1121 ГК РФ регулирует правила назначения и подназначения наследника в завещании. Назначенный наследник – это конкретное лицо, которое завещатель определил как непосредственного наследника своего имущества. Подназначение наследника в завещании означает, что завещатель может указать в завещании не просто наследника, а учесть все непредвиденные ситуации, которые могут возникнуть как лично с ним (наследодателем) так и с тем наследником, которому он завещал свое имущество. На такой случай он указывает другого наследника, но тот становиться таковым, только если первый наследник не сможет принять наследство по тем или иным причинам. Например, если наследник по завещанию после открытия наследства не успел принять его в установленный срок (умер), то право на принятие наследства переходит к подназначеному наследнику. Подназначенный наследник может вступить в наследство только в том случае если не будет наследника, на которого было оставлено завещание. Законодательство регулирует так же доли наследников в завещанном имуществе в статье 1122 ГК РФ сказано “имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без указания их долей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, считаются завещанным наследникам в равных долях”. Законодатель указал, что наследство считается завещанным в равных долях двумя или несколькими наследниками, если в завещании не определены их доли в наследстве, не указано какие вещи входят в состав наследства каждого, кому какие права из наследников переходят. Если в наследственную массу входит неделимая вещь, завещанная в равных долях, доли этой вещи будут определяться от ее стоимости. При согласии наследников в свидетельстве может быть указан порядок пользования такой неделимой вещью. Все разногласия будут разрешаться в судебном порядке[xv]. Наряду с вышесказанным хотелось бы упомянуть о статье 1123 ГК РФ, в которой говориться о соблюдении тайны завещания. Законодатель предусматривает, что в случае нарушения тайны завещания, завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными III частью ГК РФ.
В начале дипломной работы выясняется значение и основания наследования по дореволюционному, советскому гражданскому праву, осуществляется теоретический анализ подходов к основным положениям наследственного права, имеющим общий характер для наследования по закону и по завещанию. В определении понятия и основания наследования на основе изучения ч. I т. X Свода законов и основных трудов по гражданскому праву XIX в., хотелось бы подчеркнуть, что ни сам закон, ни юридическая литература не содержали единого определения наследования. По мнению дореволюционных ученых- цивилистов, наследование есть продолжение имущественных отношений, существующих между наследодателем и субъектами права, но уже между правоприемниками умершего лица и указанными субъектами.
Положение о том, что со смертью субъекта права отношения, в которых он учавствовал, продолжают существовать, представляло собой сущность наследования и являлось доминирующим. Считается, что в юридической литературе этого периода преобладало мнение об универсальном характере преемства при наследовании. В работе выделены два основания наследования: завещание и закон. Определено, что институт наследственного договора расценивался как противоречащий воле завещателя и не использовался в российском праве. Проект Гражданского Уложения наследственного права России закрепил эти общие понятия и положения, имеющие ранее только теоретическое выражение.
Советское наследственное право также не отличалось существованием дефинитивных норм. Так, на Гражданкий кодекс РСФСР 1922 года, ни Гражданский кодекс РСФСР 1964 года не содержали легального определения наследования. Однако в юридической литературе и в практике сложилось его однозначное толкование.
Под наследованием следует понимать "переход прав и обязанностей умершего лица - наследодателя к его наследникам, в соответствии с нормами наследственного права".[xvi] По вопросу о сущности преемства при наследовании в работе исследованы два подхода, существующие в советской юридической литературе. В соответствии с первым- преемство имеет универсальный характер. Второй подход доказывает сингулярность наследственного преемства. Разрешение этой проблемы предлагает третья часть Гражданского кодека РФ. Впервые в истории наследственного права России законодательно закреплено, что наследование имущества происходит именно в порядке универсальности преемства, при котором права и обязанности наследодателя переходят от умершего к наследникам непосредственно, одновременно и в полном объеме. Тем самым законодатель подводит итог многолетней дискуссии о характере преемственности при наследовании.
Продолжая традицию дореволюционного права советское гражданское законодательство выделяет только два основания наследования: по закону и по завещанию. Хотелось бы подчеркнуть, что наследование по закону, и наследование по завещанию основаны на законе и осуществляются в строгом соответствии с правилами предусмотренными гражданским законодательством.
Следовательно, нельзя противопоставлять друг другу основания наследования.
Третья часть Гражданского кодекса РФ сохраняет этот подход, при этом меняет местами основания наследования: на первом месте идет наследование по завещанию ( гл.62 ч III ГК РФ ), а на втором месте- наследование по закону ( гл.63 ч III ГК РФ ). Тем самым подтверждается субсидиарный характер наследования по закону, которое имеет место тогда и поскольку оно не отменено или не изменено завещанием.
Как дореволюционным, так и советским и действующим законодательствами предусмотрены случаи, когда наследование по закону в отношении всего имущества или его части возможно и при наличии завещания.
Признаётся верным подход составителей третьей части Гражданского кодекса РФ , конкретизирующий основания наследования по закону.
Однако, ст.1111 третьей части Гражданского кодекса РФ ( "основания наследования") требует усовершенствования. В частности, необходимо внести следующее дополнение, имеющее большое практическое значение:"Основание наследования как по закону, так и по завещанию не может быть предметом соглашения".
Дореволюционная теория гражданского права признавала родственным союзом круг лиц, связанных взаимностью происхождения, и выработало довольно стройное учение о родстве. Выделим три вида родства: кровное, духовное, гражданское.
Кровное родство, возникающее в результате рождения, классифицировалось в зависимости от наличия брака у родителей на законное родство и внебрачное ( физическое) родство. В свою очередь, к законному родству относились дети, рожденные в браке, и дети, узаконенные последующим браком родителей. Духовное родство возникло при таинстве крещения. Усыновление детей порождало гражданское родство.
Основаниями наследования по закону, кроме брака, заключенного в установленном порядке, являлись кровное и гражданское родство. Свойство, как отношения одного супруга и его родственников к родственникам другого супруга, не являлось основанием наследования по закону.
Д.И. Майер подчеркивал, что " влияние родственного союза обнаруживалось тогда, когда само родство в результате смерти одного из родственников уже прекратилась. Именно родство представляет то право, которое не может принадлежать посторонним лицам и состоит в праве законного наследования".[xvii]
Из этого делаем вывод о том, что по дореволюционному гражданскому праву только законное кровное родство признавалось основанием наследования по закону.
После революции 1917 года значение родства уменьшилось до чрезвычайности "- писал А.Г. Гойхбарг.[xviii] Это выразилось в предоставлении наследственных прав очень узкому кругу лиц, связанных родственным союзом с наследодателем: его детям, внукам и правнукам ( ст.418 ГК РСФСР 1922 г.).
В юридической литературе этого периода чётко прослеживается идея, что важнейшим основанием наследования по закону является не столько родственный союз, а сколько хозяйственно- трудовая деятельность наследодателя и наследника. Только после издания Указа Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. " О наследниках по закону и по завещанию " и внесения соответствующих изменений в ст.418 Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. родственному союзу возвращается его значение.
В середине 60-х годов ученые вновь обращаются к совершенствованию теории родства, которая сегодня имеет сегодня большое теоретическое и практическое значение. При этом учитываются следующие положения 1. Родством или родственной связью признается кровная связь лиц, происходящих одно от другого либо от общего предка. Основанием возникновения кровного родства является биологическое происхождение, т.е. рождение, подтвержденное в установленном законом порядке.
Кровное родство, в качестве юридического факта, не обязательно выступает только при условии его регистрации.
2. Для родства характерна структура, определяемая его степенью. При этом рдством или родственной связью признается кровная связь лиц, родственная связь более сильна по отношению к родственникам ближайшей степени и является более слабой по отношению к родственникам дальней степени. Поэтому родственникам ближайших степеней родства закон предоставляет особые права, возлагает определенные обязанности и устанавливает отдельные запреты, опосредственные именно родственной связью.
3. В советской и современной цивилистической литературе родство рассматривается в широком смысле как биосоциальная категория. Считается, что в теории наследственного права наряду с понятием " кровное родство", должно быть использовано понятие " социальное родство".[xix] При рассмотрении круга лиц и порядок наследования по закону приводит изучение круга лиц, призываемых к наследованию по закону, порядка наследования и особенностей определения наследственных долей. На основе анализа законодательства в области наследственного права выявляется основная тенденция развития наследования по закону, проявляющаяся в расширении круга наследников.
Круг наследников по закону по дореволюционному гражданскому праву ограничивался седьмой степенью родства. Порядок наследования отличался крайней сложностью, т.к. сначала требовалось определить линию родства наследника по отношению к наследодателю, затем степень родства. В первую очередь призывались наследники нисходящей линии, при их отсутствии- наследники боковых линий. Наследники ближайшей линии устраняли от наследства наследников дальних линий. В каждой линии ближайшая степень родства устраняла дальнейшую. Изучение дореволюционного порядка наследования по закону позволило нам сделать вывод о том ,что была использована линейно- градуальная система наследования. Особыми наследственными правами обладали родители и переживший супруг. В работе рассматривается значение Закона от 03 июня 1912 г. " О расширении прав наследования по закону лиц женского пола и права завещания родовых имений". Проект Гражданского Уложения, сохранив круг, призываемых к наследованию, существенно изменял сам порядок наследования.
Впервые были выделены шесть разрядов наследников, каждый последующий разряд призывался к наследству при отсутствии наследников предыдущего разряда. Подчеркивалось, что только законное родство является одним из оснований наследования по закону. Редакционная комиссия по составлению проекта Гражданского Уложения признала равенство наследственных прав мужского и женского пола. Заметим, что до Гражданского Уложения права лиц женского пола в наследовании были ущемлены.
Существенные изменения были внесены в правовое положение пережившего супруга.
Изучение норм проекта Гражданского Уложения позволило сделать вывод о его прогрессивном характере, однако порядок наследования оставался сложным.
Анализируя теоретические и практические проблемы гражданского законодательства 20-х годов хочется подчеркнуть, что Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. отражал черты политики советского государства. В наследственном прве это проявлялось в ограничении предельного размера наследственного имущества суммой до 10 000 золотых рублей, в определении предельно узкого круга наследников и в самом порядке наследования.
Согласно ст.418 Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. наследниками по закону были только прямые находящие наследодателя, переживший супруг, нетрудоспособные и неимущие лица, находившиеся на полном иждивении умершего не менее одного года до его смерти ( с 1926 г. наследниками признаны и усыновленные лица ).
Отсутствовала очередность наследования, т.е. все наследники призывались одновременно и делили наследственное имущество поровну. В данной работе подчеркивается, что в этот период не учитывались степени родства, родители были лишены самостоятельных наследственных прав, отсутствовало право представления.
Существенные изменения в порядок наследования были внесены Указом от 14 марта 1945 г. Проанализировав их можно подчеркнуть, что круг лиц определялся наличием родственной связи между наследодателем и наследником.
Указ, расширив круг наследников ввел очередность их призвания, что имело принципиально важное значение. Родителям были предоставлены самостоятельные наследственные права, однако очередность призвания к наследству зависел от их трудоспособности.
Далее мы рассмотрим круг наследников и порядок наследования, предусмотренные ст.532 Гражданского кодекса РСФСР 1964 года, изменения в которую были внесены Федеральным законом от 11 апреля 2001 г. " О внесении изменений и дополнений в ст. 532 ГК РСФСР".Делаем вывод о том, что для наследственного права характерна тенденция дальнейшего расширения круга наследников, имеющих право наследовать по закону.
В дипломной работе рассматриваются теоретические и практические проблемы, возникающие при определении наследственных долей. Также подчёркивается, что поголовное распределение наследственного имущества в равных долях в пределах одной очереди наследства является одним из принципов наследственного права, из которого существует два исключения: при наследовании по праву представления и при наследовании предметов домашней обстановки и обихода. Считается, что законодатель, предусматривая особый порядок наследования имущества, относящегося к предметам обычной домашней обстановки и обихода, делит всё наследственное имущество на две, различающиеся по своему правовому режиму части, а наследников по закону на две категории: имеющих право наследования предметов обычной домашней обстановки и обихода и не имеющих такого права. Подчеркивая, что третья часть Гражданского кодекса РФ предусматривает общий порядок наследования для такого вида имущества, а надо бы сохранить существовавший специальный порядок, что будет соответствовать идее справедливости при наследовании.
Изучение порядка наследования и круга наследников будет не полным без указания тех лиц, которые не могут являться наследниками по закону. Впервые в российском гражданском праве институт недостойного наследника появился в проекте Гражданского Уложения.
В третьей части Гражданского кодекса РФ введён этот термин в правовой оборот, который имеет нормативное закрепление в ст.1117 ГК РФ действующего законодательства.
При изучении данной темы "наследственных прав членов семьи наследодателя" рассматриваются особенности наследственных прав детей, супруга, родителей наследодателя и других лиц, имеющих право наследовать по закону.
В " наследственных правах детей " подчеркивается, что дети наследодателя всегда признавались его основными наследниками, призываемыми к наследству в первую очередь. Дореволюционное гражданское право, выделяя детей законных, узаконенных, внебрачных и усыновленных, предоставило им разные по объему и содержанию наследственные права.
В работе рассматривается эволюция взглядов законодателя относительно наследственных прав законных детей в свете Закона от 03 июня 1912 года.
Анализируя порядок наследования детей, можно сказать, что он зависел от выдела из имущества родителей, обозначенного в теории наследственного права как предварённое наследство.
Наследственные права внебрачных детей определялись тем, что закон, устанавливая юридические отношения только между матерью и ребенком, рожденным вне брака, предоставил только им взаимные наследственные права.
Проект Гражданского Уложения изменял правовое положение внебрачных детей, включив их в круг наследников и отца и матери. Считается , что проект Гражданского Уложения отдавал предпочтение внебрачным детям наследодателя перед его родственниками более дальних степеней. Тем самым была осуществлена попытка приблизить их правовое положение к положению законных детей.
Институт узаконения детей рассматривается в работе как официально закрепленный способ признания детей, рожденных вне брака родителей, законнорожденными. Изучив порядок, условия, формы и правовые последствия, делаем вывод, что узаконенный ребенок вступал в род родителей и приобретал право наследования после всех лиц, входивших в их родственный союз. Следовательно, по гражданско- правовому статусу он приравнивался к детям, рожденным вне браке. Усыновленные лица обладали особыми наследственными правами, прямо опосредованными тем, что в результате усыновления правоотношения возникают только между усыновителем и усыновленным. Анализ норм проекта Гражданского Уложения позволил прийти к заключению, что основной подход к наследственным правам усыновленных лиц сохранен. В целом отмечается, что дореволюционное гражданское право предусматривало два порядка наследования для детей: общий ( для узаконенных и законных ) и специальный ( для внебрачных и усыновленных ).
Начиная с 1917 года одним из основополагающих принципов является положение о том, что взаимные права и обязанности родителей и детей ( в том числе и наследственные ) основываются на происхождении детей, удостоверенном семейным законодательством порядке. Из чего следует, что от наследованию по закону детей устраняет только их недостойность или завещание родителей. Несомненно, что дети являются бесспорными наследниками по закону после смерти обоих родителей, если последние состояли в зарегистрированном или приравненному к нему браке.
Наследственные права детей после смерти отца, не состоящего в браке с матерью ребенка, зависят от признания или установления отцовства в отношении ребенка. Прослеживая становление и развитие института судебного установления отцовства в советском и современном праве делаем вывод, что ребенок, в отношении которого установлено отцовство, приобретает правовую связь не только с отцом, но и со всеми родственниками, т.е. является наследником всех лиц, входящих в родственный союз отца.
Исключением из общего правила о кровном родстве, являющимся основанием наследственных прав детей после смерти родителей, является рождение детей в результате искусственного оплодотворения или имплантации эмбриона. В работе доказывается необходимость введения в теорию семейного и наследственного права института социального родства, под которым следует понимать родство, возникающее в результате рождения детей с помощью указанных методов, а так же в результате усыновления. Отношения складывающиеся между фактическими воспитателями и воспитанниками, отчимом, мачехой и пасынком, падчерицей, так же порождают социальное родство, которое является наряду с кровным родством основанием наследственных прав детей.
Введение института социального родства позволит смоделировать теорию наследственного права более полно. Анализируя нормы советского и современного семейного законодательства, регулирующие усыновление, и в связи с этим наследственные права усыновленных лиц будем считать, что признание равных прав и обязанностей родственников по происхождению и по усыновлению является достижением советского наследственного права.
При изучении темы " наследование по праву представления " рассматриваются теоретические подходы, существующие в истории гражданского права, в сущности права представления при наследовании по закону нисходящих родственников наследодателя. Анализируя дореволюционные нормативные и теоретические источники подтверждаем, что право представления было основано на представлении личности того наследника, который умер раньше открытия наследства и наследственная доля которого делиться поголовно между всеми его нисходящими наследниками ( внуками и правнуками ). С точки зрения советского законодательства, наследование по праву представления внуками и правнуками ( а сейчас племянниками, двоюродными братьями и сестрами) наследодателя является их самостоятельным и непосредственным правом. Лица наследующие по праву представления являются преемниками только наследственного права своего родителя, но не его личности.
Третья часть Гражданского кодекса РФ полностью отказывается от этого положения и использует дореволюционную теорию, устраняя от наследования потомков недостойного наследника или лишенного наследодателем наследства.
Рассмотрение "наследственных прав супругов" мы анализируем содержание и порядок определения наследственной доли пережившего супруга. В теории дореволюционного гражданского права существовали различные теоретические подходы к сущности прав супруга в результате смерти другого. В работе выделены и раскрыты три группы основных проблем: о правовой природе супружеской доли- указной части: об имуществе, образующим указанную часть; об указной части из имущества свёкра или тестя.
Отметим, что наследственная доля супругов содержит в себе элементы обязательной доли, т.к. величина указной части была императивно определена законом, не подлежала изменению, выделялась не зависимо от наличия завещания или других наследников, при этом согласие последних не требовалось. Более того, указная часть из наследственного имущества выделялась в первую очередь. Совершенно уникальным, своеобразным и занимающим особое положение было право пережившего супруга на выделение указной части из имущества свёкра или тестя, основой чего является права представления.
В работе выделены три вида указной части, которые в зависимости от наличия или отсутствия недвижимого имущества у наследодателя-супруга составляли различные комбинации наследственной доли пережившего супруга.
Проект Гражданского Уложения внёс революционные по своему характеру изменения в наследственные права супругов. Его составители отказались не только от указной части в имуществе свёкра или тестя, но и в общем от самого понятия " указная часть", тем самым был изменен подход к сущности и порядку наследования супругов. Предполагалось, что переживший супруг наследует вместе с лицами первых трех разрядов. При их отсутствии он становится единственным наследником. При определении наследственной доли супруга использовалась система увеличения её размера в зависимости от очереди наследников, призываемых к наследству. Отмечается, что проект Гражданского Уложения ввел понятие "предметы домашнего обихода" и определил порядок наследования этого имущества, основной принцип которого сохранен и сегодня.
Анализируя законодательство советского и современного периодов хочется подчеркнуть, что наследственные права супругов опосредованы семейно- правовыми нормами о браке, которые, начиная с Декрета от 18 декабря 1917 г. " О гражданском браке и ведении книг актов гражданского состояния" и до современного Семейного кодекса РФ , потерпели сложную эволюцию.
Наследованные права супругов определены наличием на момент открытия наследства действительного и не расторгнутого брака, а наследственная доля зависит от режима имущества супругов.
В изучении " особенности наследования по закону других членов семьи наследодателя" отметим характеристику наследственных прав родителей, братьев и сестер, иных родственников, относящихся к восходящим и боковым линиям родства.
В работе подчеркивается, что для наследования по закону в дореволюционной России было характерно преимущественное право наследования родственниками боковых линий родства. Наличие многочисленных боковых линий не влекло за собой их совместное участие в наследовании. Закон чётко определял последовательность: ближайшая боковая линия исключала дальнейшую. В каждой линии наследовала ближайшая степень. Таким образом, при отсутствии у наследодателя нисходящих, имущество переходило не к его родителям ( восходящим), а к родственникам, относящимся к ближайшей боковой линии родства и ближайшей степени родства. В связи с чем можно утверждать, что порядок наследования родственниками боковых линий определялся тремя моментами: наследственными правами женщин, видом наследственного имущества (родовым или благоприобретенным характером), полнородным или неполнородным родством братьев и сестер наследодателя.
Особое внимание в работе уделяется характеру наследственных прав родителей наследодателя, которые призывались к наследству при отсутствии нисходящих наследников и не наследовали вместе с боковыми линиями родства. Родители могли претендовать на благоприобретенное имущество детей и на имущество, переданное ими в дар наследодателю. При этом родители получали благоприобретенное имущество в пожизненное владение.
Анализируя различные точки зрения дореволюционных авторов по поводу сущности прав родителей при наследовании по закону отмечаем, что теоретический спор имел искусственный характер, т.к. родители получали имущество только после открытия наследства. То есть речь могла идти именно о наследственных правах, которые характеризовались рядом черт, отличающих их от наследственных прав других членов семьи наследодателя.
По этому вопросу рассматривается проект Гражданского Уложения, который включил родителей и их нисходящих в число наследников второго разряда, предоставив отцу и матери равные права на имущество детей, не имевших нисходящих наследников.
Наследственное право советского периода предоставило самостоятельные наследственные права родителям только в середине 40-х годов. Первая редакция Гражданского кодекса 1922 г. не называла родителей в числе наследников по закону. Они могли наследовать только в качестве иждивенцев наследодателя. Указ от 14 марта 1945 года и в след за ним Гражданский кодекс РСФСР включили родителей в круг наследников. Однако их права были поставлены в зависимость от трудоспособности, т.е. нетрудоспособный родитель являлся наследником первой очереди и тем самым устранял от наследства трудоспособного родителя-наследника второй очереди. В соответствии со ст. 532 ГК РСФСР 1964г. родители наследуют в первую очередь, не зависимо от их трудоспособности и при наличии тех же условий, которые требуются для признания к наследованию детей.
Ст.1142 третьей части Гражданского кодекса РФ сохраняет это правило, тем самым следует традиционному именно в России подходу, состоящему в том, что имущественные и личные отношения между родителями и детьми гораздо ближе, чем это принято в странах Западной Европы.
При рассмотрении порядка наследования братьями и сестрами наследодателя хочется подчеркнуть, что в отличии от дореволюционного гражданского права советское не устанавливало никакого приоритета в пользу полнородных братьев и сестер. Полнородные и неполнородные братья и сестры обладают взаимными наследственными правами, т.к. их связывает кровное родство, обусловленное происхождением от одного общего предка: от одного отца или от одной матери. Это положение законодательно не было урегулировано и являлось следствием толкования ст. 532 ГК РСФСР 1964 г.
В настоящее время ст. 1143 третьей части ГК РФ закрепляет положение в соответствии с которым полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя являются наследниками второй очереди. Такая формулировка значительно снимает многочисленные вопросы, возникающие при определении наследственных прав братьев и сестер наследодателя.
Далее, рассматривая историю законодательного развития института иждивения, являющегося основанием наследования по закону, выделяются теоретические и практические вопросы, связанные с определением квалифицирующих признаков иждивения. Основным квалифицирующим признаком является оказание наследодателем материальной помощи, которая должна быть основным и постоянным источником средств существования.
Признак регулярности оказания помощи не должен рассматриваться как доминирующий. Поэтому единовременная, но значительная по своему содержанию материальная помощь, позволяющая её рассматривать в качестве постоянного и основного источника средств к существованию, может оцениваться как достаточное основание для признания лица, её получающего, иждивенцем наследодателя.
Заключение
Подведя итоги моей дипломной работы хочется отметить, что той работе было составлено, изучено и проанализированы проблемы, связанные с наследованием по завещанию со времен становления римского наследственного права, Гражданского Уложения и Гражданского кодекса советского времени.
Вопросы наследственного права приобретают в настоящее время всё большую актуальность. Это объясняется тем, что в результате становления рыночных отношений, закрепления за гражданами права частной собственности на имущество- круг объектов, которые могут переходит в порядке наследственного правоприемства, значительно расширился.
Если раньше самым ценным переходящим по наследству был, например, вклад, дача или автомобиль, то сейчас объектами наследства могут быть и квартиры, и жилые дома, земельные участки, ценные бумаги и другие виды имущества. В связи с этим, нормы наследственного права приобретают наибольшую важность.
Нормативная база по наследованию достаточна и обширна, но требует детального обсуждения и изучения в связи с тем, что в неё были внесены некоторые существенные изменения.
Третья часть Гражданского кодекса РФ, регулирующая наследование, сменила советские правила Гражданского кодекса РСФСР 1964 года, по которым когда- то жила Россия.
По новому Гражданскому кодексу, завещание названо первым основанием наследования, а закон- вторым. Это должно стимулировать составление завещаний.
Желание передать нажитое имущество своим близким , совершенно естественное желание каждого человека. И отсюда вопросы наследования становятся практическими. Путём составления завещания, человек определяет круг лиц, которым он хотел бы завещать своё имущество.
Составление завещаний становится более свободным. Идеология третьей части ГК РФ, как объясняют её составители, заключается в том, чтобы мягким, консервативным образом ( без радикальных изменений ) усилить свободу института частной собственности. Государство теперь становится претендентом на наследство только по воле наследодателя, либо в случаях признания наследства выморочным. Кроме того, по мнению разработчиков, свобода составления завещания чрезвычайно важно для участника рыночных отношений, так как стимулирует эти самые отношения.
Отношения собственности выдвигаются сейчас на передний план и, возможность распоряжаться своим имуществом как при жизни, так и на случай смерти, имеет большое значение, что и находит свое выражение, во-первых, в Конституции Российской Федерации, которая гарантирует охрану государством право частной собственности в РФ и права ее наследования; во-вторых, в современном гражданском законодательстве и в частности в нормах части третей ГК РФ о завещании. Поэтому часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации стала переломным нормативным актом в становлении завещания как приоритетного вида наследования. Новый гражданский кодекс, в части о завещании, принес множество положительных изменений: Во-первых, необходимо отметить расширение круга наследников по закону – нововведение, которое позволяет ограничить вероятность того, что имущество в конце концов унаследует государство. Во-вторых, уменьшена доля, которую получают обязательные наследники. Данное обстоятельство также свидетельствует о расширении прав наследодателя. Эта норма защищает собственника-наследодателя: это его имущество, и он вправе им прямо распорядиться на случай своей смерти. В третьих, действующим гражданским кодексом существенно расширен перечень случаев, для которых может предназначаться другой наследник. В четвертых, в отличие от действовавшего прежде законодательства частью третьей ГК РФ установлено право завещателя возлагать завещательный отказ не только на наследника по завещанию, но и на наследника по закону. В пятых, снят запрет на получение исполнителем завещания какого-либо вознаграждения за свои действия. В шестых, добавлено две новых формы завещания: завещание в простой письменной форме, совершённое в чрезвычайных обстоятельствах и закрытое завещание. В седьмых, новое гражданское законодательство содержит указание на необходимость присутствия свидетеля в случаях, связанных с совершением завещания, не содержал. Итак, необходимо констатировать становление “частного” завещательного наследования, когда собственник сам формулирует судьбу его имущества. И в целом, как отмечают большинство исследователей, наследственное право приближается к тем требованиям, которые ставит рыночная экономика. В заключение работы еще раз подчеркнем, что завещание - личное распоряжение гражданина на случай смерти по поводу принадлежащего ему имущества, с назначением наследников, сделанное в предусмотренной законом форме. По юридической природе завещание - односторонняя сделка и не предполагает какого-либо встречного волеизъявления другого лица.
Оно непосредственно связано с личностью завещателя и не может быть совершено через представителя, действующего по доверенности или на основании закона. Удостоверение одного завещания от имени нескольких лиц не допускается. Необходимо широко проводить консультативно-разъяснительную работу среди населения по вопросам наследственного права. Важно, чтобы люди понимали, что нельзя серьезные правовые вопросы, влекущие важные юридические последствия решать без привлечения правовых, юридических средств. Необходимо, чтобы каждый знал, что случится с накопленным им имуществом после смерти. Все, к сожалению, когда-нибудь сталкиваются с проблемами наследования и каждому человеку необходимо знать хотя бы азы данного института. Тем более, должна быть разъяснена роль завещания в современном гражданском праве России, а также его приоритет в распоряжении имуществом. Подведя итог данному исследованию можно сделать ряд выводов. 1) Завещание порождает юридические последствия только после смерти завещателя, при условии, что оно составлено в установленной законом форме.
2) В новом законодательстве расширены пределы свободы завещательных распоряжений.
3) Установлены новые формы завещаний, отсутствовавшие в ранее действовавшем законодательстве. 4) Устранены многие недостатки действующего ранее законодательства о наследовании, которое не обновлялось почти сорок лет.
Говоря о совершенствовании законодательства следует отметить, что в данный момент, институт наследования не может учитывать всех новшеств введенных новыми разработками в области медицины и биотехники, например, предоставляется целесообразным придать статус вещи, а, следовательно предусмотрение возможности обладания на праве частной собственности предметами вживленными в организм, мертвым телом человека, частями тела человека, органами и тканями человека после их отделения, путем четкого установления в законодательстве соответствующих норм, а следовательно, и норм в наследственном праве, так как такие вещи являются индивидуально-определенными вещами так как имеют только себе подобную структуру.
В ближайшее время роль наследственного права существенно возрастет, так как у многих граждан появилась дорогостоящая собственность это, прежде всего квартиры, жилые дома, земельные участки, различные ценные бумаги и т.д. Все это приведет к значительному увеличению числа дел связанных с наследством как у нотариусов (составление завещаний, охрана наследства, и другие) так и в судах споры о разделе наследства, о праве на обязательную долю в наследственном имуществе и, конечно же, о недействительности завещания. К сожалению надо признать, что не уменьшится количество дел связанных с темой данной работы, так как статья о завещаниях, приравненных к нотариально удостоверенным, не претерпела в новом законодательстве никаких изменений. А анализ арбитражной практики по делам наследства говорит о том, что по-прежнему многие махинации, направленные на незаконное получение наследства связаны именно с этой статьей законодательства. Если рассматривать статью 1112, то здесь тоже можно прогнозировать большое количество судебных споров, в силу того, что данная статья не дает определения понятия чрезвычайных обстоятельств, и устанавливает упрощенный порядок совершения завещания. Арбитражная практика в будущем выявит слабые места настоящего законодательства и покажет все пробелы оставленные в нем. Остается надеяться, что все недостатки, допущенные в Кодексе будут своевременно исправляться, а законодательство будет постоянно совершенствоваться. Все вышесказанное еще раз подтверждает тезис о том, что законодательство должно развиваться в ногу со временем.
В завершении работы хочется сказать что, в нее не вошел весь собранный материал, не все вопросы удалось рассмотреть, так как тема наследственного права достаточно обширна, но подводя итог работе хочу сказать, что обычному гражданину не знакомому со всеми тонкостями наследственного права составить завещание правильно, с соблюдением всех норм законодательства достаточно сложно. Все это говорит о необходимости, тщательного изучения данной темы.
В последнее время всё больше наследование происходит в порядке завещания. Закон же детально регулирует наследственные отношения и обеспечивает соблюдение прав и обязанностей граждан, что , безусловно необходимо для нормального существования правового государства, каким становится Российская Федерация.
Список литературы
Нормативные акты Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г.
Гражданский кодекс Российской Федерации часть III от 1.11 2001 г.
Федеральный закон " О внесении изменений и дополнений в ст. 532 ГК РСФСР " от 2001 г.
Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.
Гражданский кодекс РСФСР 1964 г.
Закон Российской Федерации “О введение в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации от 26.11.2001 г. № 147-ФЗ // Собрание законодательства
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 г. № 4462-1 // Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации,
Закон Российской Федерации “О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения” // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного совета Российской Федерации
Закон Российской Федерации от 8.01.1998 г. № 6-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” //
Закон Российской Федерации “Об авторском праве и смежных правах”
Кодекс Торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 г. //
Устав внутреннего водного транспорта СССР в ред. от 05.01.1988 г.
Инструкция о порядке совершения нотариальных действий должностными лицами органов исполнительной власти РФ, зарегистрированная Министерством юстиции РФ от 19.03. 1996 г.
Инструкция о порядке удостоверения завещаний главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами больниц, других стационарных лечебно- профилактических учреждений, санаториев, а также директорами и главными врачами домов для престарелых и инвалидов, утвержденная Министерством юстиции СССР от 20.06.1974 г.
Инструкция о порядке удостоверения завещаний и доверенностей командирами (начальниками) воинских частей, соединений. Учреждений и военно-учебных заведений, начальниками, их заместителями по медицинской части, старшими и дежурными врачами госпиталей, санаториев и других военно – лечебных учреждений, утвержденная 15.03.1974 г.
Инструкция о порядке удостоверения завещаний и доверенностей начальниками мест лишений свободы, утвержденная Министерством юстиции СССР от 14 марта1974 г., № К-15/184
Распоряжение Вице - главы Администрации Московской области о нотариальных действиях, совершаемых должностными лицами администраций поселков и сельских округов московской области, на территориях которых отсутствуют нотариусы от 8.08.1995 г., № 528-РВГ.
Федеральный закон " О внесении изменений и дополнений в ст. 532 ГК РСФСР " от 2001 г.
Список научной литературы
Акатов А.А. “Социальная справедливость и право наследования” 1988 г Арупов Р.А. Судебная защита наследственных прав и охраняемых законом интересов граждан. М., 1988 г.
Баринов Н. Новый гражданский кодекс Российской Федерации: Наследственное право. Барщевский М.Ю. Если открылось наследство… М., 1989 г.
Барщевский М.Ю. Наследственное право: Учебное пособие. М., 1996 г.
Васильева М.В. Как грамотно составить завещание //
Ватман Д.П. Завещательный отказ // Советская юстиция, 1970 Власов Ю.Н. Наследственное право РФ. М., 1998 г.
Вранцева Е., Герасимов А., Степенин М. Борьба за профессорское наследство. // Коммерсантъ-Daily.– 1996.
Гендзехадзе Е.Н. и Серебровский В.И. Очерк жизни научной и педаго- гической деятельности.-М.,1997 г.
Гильман Ю.М. Совершенствование законодательства о наследовании – Правоведение, 1976, № 4
Гойхбарг А.Г.Сравнительное семейное право.-М.,1925 г.
Гордон М.В. Наследование по закону и по завещанию. - М.: 1967.
Государственный нотариат. Комментарий к законодательству, М., 1980г.
Гражданское право. Том 2. / Под ред. Е.А. Суханов. - М. - 1993 г.
Данилов Е.П. Наследование. Нотариат. – 3-е издание – М.: Право и Закон, 2001 г. (Серия “Справочник адвоката”) Данилов Е.П. Наследование по закону и по завещанию. М.: Право и Закон, 1999 г.
Днилов Е.П. Наследование. - М.,1999 г.
Законодательство. - №4.- апрель 1998 г.
Иванов Г.А. Обсуждение части 3 проекта Гражданского кодекса РФ; раздел “Наследственное право” // Законодательство. - №2. -1997 г.
Интервью c первым заместителем председателя Совета Исследовательского центра частного права при Президенте РФ, доктором юридических наук, профессором, заслуженным деятелем науки РФ А.Л. Маковским // Законодательство. – 1997. - №6.
Интервью с Е.А. Сухановым, доктором юридических наук, профессором, заведующим кафедрой гражданского права, деканом юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова // Законодательство. - №8. - август 2001 г.
Косарев А.И. Римское право.- М.,1986 г.
Майер Д.И. Русское гражданское право.-М.,1997 г.
Маковский А.Л. Наследование по закону: Реальность и перспектива. // “Закон”, №4, 2001г.
Маслович А. Наследование по завещанию и закону // Сборник АКДИ. 2002.
Мельникова М.П.К вопросу о значении родственного союза.-Спб.,2001г.
Мозжухина З.И. Наследование по завещанию в СССР. - М.: Юридическая литература. – 1955 г.
Немков А.М. Очерки истории наследственного права, Воронеж, 1979 г.
Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс, Кишинев, 1973 г.
Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. - Кишинев.: 1973.
Новицкий И.Б. и Перетерский И.С. Римское частное право.учебник- М., Юрист,1994 г.
Омельченко О.А .Основы римского права- М.,1994 г.
Пиляева В.В. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть третья. – М.: Кнорус 2002 г.
Поссе Е.А. Советское гражданское право. - Л.:1982.
Пронина М.Г. Право наследования. Минск, 1989 г.
Розанцева Д.Н. Участие органов внутренних дел в осуществлении гражданской правосубъектности. - М.: 1985. Новицкий И.Б. Римское право.учебник-М.,1993г.
Рясенцев В.А. Наследование по закону и по завещанию в СССР, Москва, 1972 г.
Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права.-М.,1953г.
Сучкова Н. Применение законодательства при оформлении прав на наследство. //.
Толстой Ю.К. Наследственное право.-М., 1999 г.
Халфина Р.О. Право наследования в СССР. -М.,1951 г.
Черниловский З.М. Лекции по римскому частному праву.- М.,1991 г.
Черниловский З.М.Всеобщая история государства и права.-М.,1995г.
Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права М., 1995, Эйдинова Э. Б. Наследование по закону и по завещанию. М., 1989 г.
Ярошенко К.Б. Наследование по завещанию. // 23.Ярошенко К.Б. Порядок наследования имущества. М., 1994 г.
Дата: 2019-07-30, просмотров: 193.