Понятие, предмет и методы уголовного права.
Уголовное право – совокупность правовых норм, определяющих преступность деяний, основания и условия уголовной ответств-ти, виды наказаний и иных мер угол.отв-ти, а так же порядок их назначения, основания освобождения от угол.отв-ти и наказания.
Предмет УП – совокупность общественных отношений, возникших в связи с совершением предусмотренных УК общественно-опасных влияний и привлечением к уголовной ответственности за их совершение.
Методы:
Метод запрета – это способ воздействия на общественные отношения посредством запрещения совершения общественно опасных деяний, предусмотренных в уголовном законе, под угрозой наказания. Этот метод используется ещё до начала применения метода принуждения, т. е. он распространяется на всех граждан, на которых возлагается обязанность не нарушать установленные уголовным законом запреты (опосредованное регулирование общественных отношений).
Метод дозволения – это такой способ воздействия на общественные отношения, когда гражданам разрешается по своему усмотрению, при соблюдении условий, установленных уголовным законом, совершать деяния, формально содержащие признаки преступления (необходимая оборона).
Метод предписания – это способ воздействия на общественные отношения, возникающие в сфере применения норм уголовного права, посредством законодательной регламентации оснований и порядка применения уголовно-правовых норм. Этот метод распространяется главным образом на правоприменителей. (Ст.62) Статья 62. Общие начала назначения наказания)
Структура уголовного кодекса Республики Беларусь.
УК РБ состоит из Общей (разделы I—V, главы 1—16) и Особенной частей (разделы VI—XV, главы 17—37).
В Общей части рассматриваются основные понятия уголовного законодательства, устанавливаются основания и условия уголовной ответственности, общие положения об уголовном наказании, иных мерах уголовной ответственности, безопасности и лечения, а также особенности применения уголовного наказания к несовершеннолетним, т.е. закладывают основу применения норм особенной части.
Особенная часть содержит нормы, определенные виды преступлений, а также виды и размеры наказаний за их совершение.
Структура особенной части отражает иерархию ценностей, охраняемых уголовным законом: на первом месте стоят преступления против мира, безопасности человечества и военные преступления, далее преступления против человека, и лишь затем преступления против собственности, общественных и государственных интересов.
Каждая глава УК состоит из статей, которые имеют сплошную нумерацию для всего кодекса. Статья содержит одну (ст.32 УК) или несколько (ст.16 УК) уголовно-правовых норм. Отдельные правовые предписания выделяются в части. Частями статьи называют абзацы, которые начинаются с большой буквы и имеют нумерацию˸ цифра с точкой.
В статье или в части статьи могут выделяться пункты, которые начинаются со строчной буквы и имеют нумерацию˸ цифра со скобкой (см., например, ст.ст.63, 139 УК). Разделам, главам и статьям УК могут быть предпосланы примечания, которые делятся на части (см., например, примечания к разд. X, к гл.24, к ст.235 УК).
Применяются специальные правила внесения изменений и дополнений в кодекс:
Если пункт, статья, глава или раздел исключаются из УК, то их номер сохраняется (см., например, ст.68, 256 УК). Если в УК включается новая статья, то она размещается с учетом системы кодекса и ей присваивается номер предыдущей статьи с добавлением цифрового значка
Принципы уголовного права
Уголовная ответственность в Республике Беларусь основывается на принципах законности, равенства граждан перед законом, неотвратимости ответственности, личной виновной ответственности, справедливости и гуманизма (ч. 1 ст. 3 УК РБ).
Принцип законности - конституционный принцип уголовного права.
Применительно к уголовному праву принцип законности трансформируется в первую очередь в принцип: «нет преступления без указания о том в законе». Он означает, что к уголовной ответственности может быть привлечено лишь лицо, совершившее запрещенное уголовным законом общественно опасное деяние (ч. 2 ст. 3 УК РБ).
Принцип равенства граждан перед законом - означает, что лицо, совершившее преступление, подлежит уголовной ответственности независимо от происхождения, социального, должностного и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, политических убеждений, пола, образования, языка, отношения к религии и характера занятий, места жительства и других обстоятельств (ч.3 ст. 3 УК РБ).
Принцип виновной ответственности - означает, что общественно опасное деяние уголовный закон признает преступлением только в том случае, если оно совершено виновно (умышленно или неосторожно). Ни одно деяние, совершенное не виновно, какие бы тяжкие последствия оно ни причинило, не может рассматриваться как преступление (ч. 5 ст. 3 УК РБ).
Принцип личной ответственности - означает, что к уголовной ответственности может быть привлечено лишь физическое лицо, совершившее преступление, и она не может быть переложена на других лиц, например, родителей (п. 5 ст. 3 УК РБ).
Принцип неотвратимости ответственности - означает, что всякое лицо, совершившее преступление, подлежит наказанию или иным мерам уголовно-правового воздействия, предусмотренным уголовным законом. Предупредительное воздействие уголовного наказания заключается не столько в его суровости, сколько в его неотвратимости (п. 4 ст. 3 УК РБ).
Принцип справедливости ответственности - означает, что наказание или иная мера уголовно-правового воздействия, примененная к лицу, совершившему преступление, должна быть справедливой, т.е. соответствовать тяжести преступления, конкретным обстоятельствам совершения и особенностям личности преступника. Принцип справедливости означает максимальную индивидуализацию ответственности и наказания (п. 6 ст. 3 УК РБ).
Принцип гуманизма в уголовном праве выражается в том, что уголовная ответственность и наказание не преследуют цели отомстить лицу, совершившему преступление, причинить ему физические страдания, унизить его человеческое достоинство. Осуждая виновного, применяя к нему наказание, государство стремиться исправить лицо, совершившее преступление, вернуть его к общественно полезной деятельности, оказать предупредительное воздействие на других лиц. Гуманизм уголовного права проявляется также в отрицании жестоких, мучительных и позорящих наказаний, в существовании института освобождения от уголовной ответственности и наказания (п. 7 ст. 3 УК РБ).
Принцип демократизма является выражением народовластия, т.е. участия народа в делах государства, как важнейшего конституционного принципа. В уголовном праве это выражается в том, что к решению вопроса об уголовной ответственности, к исправлению лиц, совершивших преступления, в определенных случаях привлекаются трудовые коллективы и общественные организации.
Обратная сила уголовного закона. (ст.9, ч.2 УК РБ)
Закон прекращает свое действие после его отмены или принятия нового закона по этому поводу, либо отпадения события, в связи с которым он был принят, или истечения времени, на которое он был принят (например, в связи с чрезвычайным положением).
Обратная сила закона - это распространение его действия на факты, имевшие место до принятия закона. Как правило, закон не имеет обратной силы. Обратную силу имеет только тот уголовный закон, который устраняет преступность деяния, смягчает наказание или улучшает положение правонарушителя иным образом.
Под обратной силой уголовного закона понимается распространение действия закона на деяние лица, совершившего преступление до вступления закона в силу. Те же подходы применяются и к возможности придания обратной силы промежуточному закону, если он предусматривает более мягкое, по сравнению с действующим законом, наказание, устраняет преступность деяния или иным образом улучшает положение правонарушителя.
Общее правило: закон не должен иметь обратную силу для стабильности и закона, и общества.
ПРИМЕР. Представьте себе ситуацию: человека осуждают на 10 лет лишения свободы. Через некоторое время закон меняется, и за совершенное им преступление максимальный срок наказания отныне не может быть выше 8 лет. Естественно, в таком случае осужденный вправе рассчитывать на смягчение своей участи.
Категории преступлений
В силу ст. 12 УК преступления в зависимости от характера и степени общественной опасности подразделяются на
- преступления, не представляющие большой общественной опасности,
- менее тяжкие,
- тяжкие и
- особо тяжкие.
К преступлениям, не представляющим большой общественной опасности, относятся умышленные преступления и преступления, совершенные по неосторожности, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не свыше двух лет или иное более мягкое наказание.
К менее тяжким преступлениям относятся умышленные преступления, за которые законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок не свыше шести лет, а также преступления, совершенные по неосторожности, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет.
К тяжким преступлениям относятся умышленные преступления, за которые законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок не свыше двенадцати лет.
К особо тяжким преступлениям относятся умышленные преступления, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двенадцати лет, пожизненного заключения или смертной казни.
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
Объект преступления – это те общественные отношения, которым преступление наносит вред, интересы личности и общества в целом. Они могут быть как материальными, так и не материальными. Это охраняемые уголовным законом отношения по поводу собственности, чести, здоровья, жизни и других важных социальных ценностей. Причинение вреда тем же отношениям, но не включённым в перечень охраняемых уголовным правом объектов, не является преступлением.
Виды объектов преступления.
По ширине охвата правоотношения объекты преступления делятся на:
- общий объект, который включает в себя все общественные отношения, охраняемые уголовным правом. Ст. 2 УК, указывая на задачи уголовного закона, в целом перечисляет объекты, которые находятся под защитой Уголовного кодекса;
- родовой объект, т.е. совокупность сходных общественных отношений. Родовой объект преступления положен в основу построения системы Особенной части Уголовного Кодекса. Определение родовых объектов содержится в названиях разделов Особенной части. Все однородные преступления включаются в соответствующий раздел кодекса. Например, кража, грабеж, вымогательство, уничтожение имущества, угон автомобиля – это все преступления против собственности;
- видовой объект- это часть родового объекта, более узкий круг общественных отношений в рамках родового объекта. На основе выделения видового объекта строятся главы Уголовного кодекса.
- непосредственный объект, т.е. отношения, которые охраняются конкретной статьей Уголовного кодекса. Непосредственный объект может быть либо частью родового и видового объектов, либо совпадать с ними.
Иногда одно преступление причиняет вред нескольким объектам. Такие преступления называют многообъектными. Например, грабеж и разбой, то есть изъятие имущества с помощью насилия, посягает как на право собственности, так и на здоровье человека (ст. ст. 206, 207 УК). В таких случаях выделяют основной и дополнительный объекты. Основной объект – это общественное благо, против которого преступление направлено в первую очередь, а дополнительный объект – это сопутствующее правоотношение. Если статья Уголовного кодекса имеет несколько объектов, то она помещается в соответствующие раздел и главу Уголовного кодекса на основании определения основного объекта преступного посягательства.
Порой объект преступления называется в самой норме Особенной части. Например, в ст.356 УК (измена государству) объектом названа «внешняя безопасность Республики Беларусь, ее суверенитет, территориальная неприкосновенность, национальная безопасность и обороноспособность». Однако в большинстве случаев объект в диспозиции статьи не назван, он выделяется путем анализа текста соответствующей статьи Уголовного кодекса.
Точное определение объекта преступления способствует разграничению смежных преступлений и правильной квалификации деяния. Так, в зависимости от цели причинения вреда, т.е. от объекта посягательства, убийство милиционера может быть преступлением против личности (ч. 1 ст. 139 УК - убийство), против порядка управления (ст. 362 УК – убийство работника милиции) или против государства (ст. 359 УК – террористический акт).
Вопрос 20. Понятие объективной стороны преступления.
Объективная сторона преступления – это его внешнее проявление, реализация преступного деяния в окружающем мире. В объективную сторону входят само деяние, его последствия, причинная связь между деянием и последствиями, а также способ, орудия (средства), время, место и обстановка совершения преступления.
По объективной стороне можно определить субъективную (мотив). Она даёт возможность провести параллель между двумя схожими между собой составами. Объективная сторона, как правило, наиболее полно выражается в диспозиции, тем самым раскрывая общественную опасность деяния.
Все признаки объективной стороны состава преступления в теории уголовного права подразделяются на: – обязательные; – факультативные. Обязательные признаки объективной стороны состава преступления характеризуют материальные преступления. К обязательным признакам относятся: – общественно опасное деяние (действие или бездействие); – общественно опасные последствия (вред, ущерб и т.д.); – причинная связь между общественно опасным деянием и общественно опасным последствием. Обязательным признаком объективной стороны состава преступления, характеризующим формальные преступления, является общественно опасное деяние (действие или бездействие). Другие признаки объективной стороны состава преступления, такие как способ, место, время, обстановка, орудия и средства совершения преступления, являются факультативными
Сложная вина
Сложная вина — это сочетание в одном преступлении двух форм вины: умышленной и неосторожной.
Понятие сложной вины было разработано теорией уголовного права применительно к сложным составам преступлений с двумя формами вины. В действующем УК оно впервые получило законодательное закрепление. В частности, в ст. 25 УК предусмотрено, что сложная вина характеризуется умышленным совершением преступления и неосторожностью по отношению к наступившим в результате этого преступления последствиям, с которыми закон связывает повышенную ответственность. В целом такое преступление признается совершенным умышленно.
Исходя из законодательного определения понятия сложной вины, можно выделить ее необходимые признаки. Ими, в частности, являются следующие.
1) наличие умышленной формы вины в виде прямого или косвенного умысла по отношению к совершаемому преступлению с материальным составом либо наличие умышленной формы вины в виде прямого умысла по отношению к совершаемому преступлению с формальным составом;
2) наличие неосторожной формы вины в виде легкомыслия или небрежности по отношению к последствиям, которые наступили в результате совершения этого преступления, с которыми закон связывает повышенную уголовную ответственность;
3) наличие сложной вины является основанием для признания преступления совершенным умышленно.
Неосторожная вина и её виды
Виды неосторожной вины: легкомыслие и небрежность. Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своего действия или бездействия, но без достаточных оснований рассчитывало на их предотвращение .
Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо, его совершившее, не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своего действия или бездействия, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло их предвидеть (ч. 3 ст. 23 УК). Легкомыслие (преступное легкомыслие) — это предвидение лицом возможности наступления общественно опасных последствий своего действия или бездействия и расчет без достаточных оснований (легкомысленный расчет) на их предотвращение. Небрежность (преступная небрежность) — это непредвидение лицом возможности наступления общественно опасных последствий своего действия или бездействия когда оно должно было и могло их предвидеть при условии соблюдения необходимой внимательности и предусмотрительности. Небрежность имеет место тогда, когда установлено наличие и объективного, и субъективного ее критериев в совокупности. Отсутствие хотя бы одного из указанных критериев исключает данный вид вины. В таких случаях речь идет о невиновном причинении вреда (случае). Для небрежности характерно отсутствие необходимой внимательности и предусмотрительности, в силу чего лицо и не предвидит возможных общественно опасных последствий своего деяния.
Нередко небрежность связана с невыполнением или ненадлежащим выполнением обязанностей, возложенных на лицо (халатности). В ст. 23 УК неосторожная вина определяется применительно к материальным составам преступления. Согласно ч. 3 ст. 24 УК преступление, не связанное с наступлением последствий (с формальным составом), может быть совершено по неосторожности только при наличии преступной небрежности, т.е. когда лицо не сознавало общественно опасный характер своего действия или бездействия, хотя должно было и могло это сознавать. Небрежность следует отличать от легкомыслия как вида неосторожной формы вины. При легкомыслии осознание лицом общ опасного характера деяния все же подразумевается (его называют потенциальным), то при небрежности оно вовсе отсутствует. При легкомыслии лицо предвидит возможность наступления общ опасных последствий, а при небрежности лицо не предвидит возможности наступления таких последствий. При легкомыслии лицо рассчитывает на какие-то определенные в его сознании обстоятельства. При небрежности проявление воли лица вообще отсутствует, т.к. оно не предвидит возможности наступления таких последствий. В этом случае устанавливается, должно было ли и могло ли лицо, проявив необходимую внимательность и предусмотрительность, предвидеть возможность наступления общ опасных последствий своего деяния.
Виды соучастников.
В силу ч. 2 ст. 16 УК соучастниками преступления наряду с исполнителями признаются организаторы, подстрекатели и пособники.
В силу ч. 3 ст. 16 УК исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление, либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами, либо совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих в силу закона уголовной ответственности или совершивших преступление по неосторожности.
Исполнитель совершает оконченное преступление или покушение на преступление. Исполнитель лично выполняет все действия, предусмотренные в статьях Особенной части УК, или выполняет только часть действий, которые образуют объективную сторону состава конкретного преступления.
Соучастие может выражаться в том, что каждое лицо умышленно принимает участие в непосредственном исполнении действий, которые образуют состав данного преступления. Это так называемое соисполнительство. Например, два лица совместно нападают на улице на прохожего, и каждый из них ножом причиняет ему телесные повреждения средней тяжести, забирают куртку и деньги. При соисполнительстве не обязательно, чтобы действия каждого исполнителя были идентичны. При соисполнительстве может происходить распределение ролей каждого. Например, соисполнителями группового изнасилования признаются не только лица, непосредственно совершавшие половое сношение, а также лица, применявшие насилие к потерпевшей и тем самым содействовавшие другим в ее изнасиловании.
Виновное отношение исполнителя к содеянному включает в себя осознание общественно опасного характера своего поведения и поведения другого соучастника, предвидение общего результата от сложения усилий (интеллектуальный момент умысла) и согласованность волеизъявления с волеизъявлением другого соучастника (волевой момент умысла). К лицам, не подлежащим в силу закона уголовной ответственности, относятся, например, малолетние и невменяемые.
В силу ч. 4 ст. 16 УК организатором (руководителем) признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его совершением, либо лицо, создавшее организованную группу или преступную организацию либо руководившее ими. Как явствует из смысла статьи, закон предусматривает четыре разновидности преступной деятельности организатора (руководителя):
1) организация совершения преступления;
2) руководство совершением преступления;
3) создание организованной группы или преступной организации;
4) руководство организованной группой или преступной организаций.
Организатор (руководитель) – наиболее опасный из соучастников преступления, хотя он во многих случаях непосредственно не участвует в его совершении. По отношению к совершаемым сообществом преступлениям вина организатора заключается в форме прямого умысла. Организатор сознает, что даже то или иное преступное подразделение, входящее в сообщество, находится под его влиянием и по его указанию совершает конкретное преступление.
В силу ч. 5 ст. 16 УК подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления. Подстрекатель своими действиями вызывает у исполнителя решимость на совершение преступления. В данном случае речь идет о подстрекательстве в совершении конкретного преступления, а не просто в совершении преступлений как таковых.
Подстрекатель воздействует на волю исполнителя и вырабатывает у него желание (решимость, намерение и т.п.) совершить конкретное преступление. Подстрекательство всегда предшествует во времени исполнению преступления. Внушение мысли о совершении конкретного преступления, воздействие на волю исполнителя могут осуществляться различными способами. Это может быть уговор, подкуп, угроза, просьба, шантаж, поручение, приказ, физическое насилие, лесть, возбуждение ненависти, ревности, мести и т.п.
Подстрекательство может быть не только в отношении исполнителя, но и в отношении организатора, пособника, других подстрекателей. В силу ч. 6 ст. 16 УК пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации или орудий и средств совершения преступления, устранением препятствий либо оказанием иной помощи, либо лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, орудия или средства совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, либо лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.
Необходимая оборона и условия ее правомерности. Значение необходимой обороны в практике борьбы с преступностью. Понятие превышения пределов необходимой обороны. «Мнимая оборона» и ее правовые последствия.
В соответствии со ст. 34 УК каждый гражданин имеет право на необходимую оборону, в том числе и путем причинения вреда при защите от общественно опасного посягательства.
Право на необходимую оборону имеют в равной мере все лица независимо от гражданства, должности или служебного положения, а также от наличия у них профессиональной, специальной или иной подготовки (владение навыками боевых искусств, бокса, борьбы и т.п.). Для граждан право на необходимую оборону является моральной обязанностью, если она может быть реализована без серьезной опасности для них.
Однако то же право становится прямой обязанностью для тех лиц, которые в силу своего служебного положения призваны бороться с преступностью (сотрудники милиции, пограничники и т.п.). Любое лицо вправе отражать посягательство как на его собственные интересы, так и на интересы иных, даже посторонних лиц, на интересы общества и государства.
Не является преступлением причинение вреда здоровью и даже лишение жизни при необходимой обороне, т.е. при защите жизни, здоровья, прав обороняющегося или другого лица, интересов общества или государства от общественно-опасного посягательства путем причинения посягающему вреда, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны.
Превышение пределов необходимой обороны - это явное для обороняющегося лица несоответствие защиты характеру и опасности посягательства, когда посягающему без необходимости умышленно причиняется смерть или тяжкое телесное повреждение. Не освобождает от ответственности, но является обстоятельством, смягчающим ее (учитывается состояние аффекта, возможная при этом неосторожность).
В теории различают следующие условия правомерности причинения вреда при необходимой обороне:
1) относящиеся к посягательству 2) относящиеся к защите.
1. Посягательство должно быть:
1) общественно-опасным, вред (физический, материальный).
2) наличным (на момент защиты нападение уже начато или имелась реальная угроза его реализации. При этом нападение должно неминуемо и немедленно причинить вред, а не в будущем. При угрозе причинить вред в будущем возможно только задержание лица. 3) действительным, т.е. должно быть реальным, существовать в объективной действительности, а не в воображении обороняющегося.
2. Защита должна быть направлена на охрану:
1) интересов личности;
2) интересов другого лица;
3) государственных (общественных) интересов;
4) должна быть своевременной, т.е. не преждевременной или запоздалой;
5) путем причинения вреда только нападающему (посягающему);
6) при этом защита не должна превышать пределов необходимой обороны, т.е. быть соразмерной.
Право на необходимую оборону прекращается с фактическим прекращением посягательства. Правомерность обладания оружием для оценки правомерности необходимой обороны значения не имеет. При переходе оружия из рук посягающего в руки обороняющегося не исключается возможность его применения против посягающего при условии продолжения посягательства.
Причинение вреда до начала (преждевременная оборона) или после прекращения посягательства (запоздалая оборона), если лицо осознавало преждевременность или запоздалость обороны, квалифицируется как преступление на общих основаниях, а мотив причинения вреда может быть учтен как смягчающее обстоятельство при назначении наказания. Преждевременная оборона, которая явилась следствием ошибки лица в оценке начала осуществления посягательства, при наличии иных условий может рассматриваться как мнимая оборона.
Мнимая оборона - защита от кажущегося нападения. Она может приравниваться к необходимой обороне, а может квалифицироваться как умышленное или неосторожное преступление в зависимости от обстоятельств дела. Для постановки вопроса о признании обороны мнимой необходимо, чтобы объективно существовали обстоятельства, внешне сходные с общественно опасным посягательством, и имелась ошибка лица в оценке общественной опасности деяния.
Нет мнимой обороны, если в процессе осуществления реального общественно-опасного посягательства преступник использует для устрашения жертвы предметы, лишь имитирующие орудия преступления, но фактически лишенные их поражающих свойств. Осознание обороняющимся ложности предметов, используемых посягающим как орудия преступления, в условиях продолжающегося посягательства не лишает права на необходимую оборону, однако учитывается при определении размера вреда, который допустимо причинить посягающему.
Под превышением пределов необходимой обороны признается явное для обороняющегося лица несоответствие защиты характеру и опасности посягательства (количество лиц, орудия и средства нападения, интенсивность как нападающих, так и обороняющихся), когда посягающему без необходимости умышленно причиняется смерть или тяжкое телесное повреждение.
Причинение легких, менее тяжких телесных повреждений или имущественного вреда при отражении посягательства любой степени опасности превышением пределов защиты не является и уголовной ответственности не влечет.
56. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Превышение мер, необходимых для задержания.
Задержание лица, совершившего преступление, как уголовно-правовое обстоятельство, исключающее преступность деяния, представляет собой правомерное причинение вреда лицу, совершившему общественно опасное деяние, с целью доставления этого лица в органы власти для последующего привлечения к уголовной ответственности.
Ст. 35 УК РБ: «Не является преступлением причинение вреда лицу, совершившему преступление, при его задержании для передачи органам власти и пресечения возможности совершения им новых преступлений, когда оно пытается или может скрыться от следствия и суда, если иными средствами задержать такое лицо не представлялось возможным и при этом не было допущено превышения необходимых для этого мер».
Право на задержание лица, совершившего преступное деяние, наряду со специально уполномоченными лицами имеют также потерпевшие и другие граждане.
Условия правомерности причинения вреда задерживаемому лицу.
Задерживается лицо, совершившее преступление.
Причинение вреда является вынужденной мерой и единственным способом задержания.
Задержание осуществляется с целью доставления задерживаемого в органы власти.
Доставление задерживаемого осуществляется с целью последующего привлечения к уголовной ответственности.
Задержание лица осуществляется своевременно.
Не допущено превышение мер задержания.
Под превышением мер задержания понимается явное, очевидное несоответствие вреда, причиненного задерживаемому лицу, характеру и степени общественной опасности совершенного им деяния и его личности, а также обстановке задержания.
В уголовном праве «задержание преступника» рассматривается как особое обстоятельство, исключающее преступность деяния.
Группы условий правомерности по задержанию преступника:
Условие, определяющее право на задержание преступника, является наличие правового осознания для задержания, т.е. совершение лицом преступного деяния. Чаще всего производится насильственное задержание лиц, совершивших как оконченные, так и неоконченные по не зависящим от них причинам тяжкие преступления (убийство, бандитизм, разбой, вымогательство, захват заложников и др.) и не желающих быть доставленными в органы власти.
Условие относящееся к моменту задержания преступника его своевременность. Причинение вреда лицу при его задержании может иметь место в момент или непосредственно после совершения лицом преступления.
57. Крайняя необходимость по уголовному праву. Условия ее правомерности и отличие от необходимой обороны.
Крайняя необходимость - это такое состояние лица, при котором оно может предотвратить грозящую опасность охраняемым законом интересам только путем причинения вреда каким-либо иным интересам, также охраняемым законом.
Не является преступлением действие, совершенное в состоянии крайней необходимости, то есть для предотвращения или устранения опасности, непосредственно угрожающей личности, правам и законным интересам данного лица или других лиц, интересам общества или государства, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена другими средствами и если причиненный вред не является более значительным, чем предотвращенный (ст. 36 УК РБ).
Состояние крайней необходимости признается также в случае, если действия, совершенные с целью предотвращения опасности, не достигли своей цели и вред наступил, несмотря на усилия лица, добросовестно рассчитывавшего его предотвратить.
Поскольку действия, связанные с устранением грозящей опасности, состоят в причинении вреда другим охраняемым законом общественным отношениям, они могут считаться правомерными при наличии ряда условий, характеризующих как угрозу, так и действия по ее устранению.
Содержание наказания
в лишении или ограничении прав и свобод осужденного, которые предусмотрены законом. Совокупность лишений и ограничений (право на свободу, на жизнь, право собственности, право на уважение достоинства и др.), составляющих содержание наказания, называют карой.
Кара может иметь различные характер и степень, по которым и различаются виды наказаний. Она может быть физического, имущественного, морального характера. Например, в таких наказаниях, как исправительные работы, штраф, конфискация имущества, превалирует кара имущественного характера. Наказания в виде ареста, лишения свободы, пожизненного заключения, смертной казни содержат преимущественно кару физического характера. Совокупность правоограничений, характерных для конкретного вида наказания, составляет объем кары в этом наказании. Но любое наказание связано и с моральными ограничениями и лишениями.
Признаки наказания
Рассматривая признаки наказания, отметим, что многие из них совпадают с признаками мер уголовной ответственности.
Как и любая мера уголовной ответственности, наказание является мерой уголовно-правового воздействия, которая:
• предусмотрена только в уголовном законе;
• назначается судом от имени государства;
• назначается лицу, признанному виновным в совершении преступления;
• носит публичный характер;
• исполняется специальными органами;
• создает состояние судимости.
Исправительные работы
Исправительные работы относятся к наказанию, не связанному с ограничением или лишением свободы, и могут назначаться только в качестве основного наказания.
В силу ст. 52 УК исправительные работы устанавливаются на срок от шести месяцев до двух лет и отбываются на основании приговора суда по месту работы осужденного. Из заработка по основному месту работы осужденного к исправительным работам производится удержание в доход государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от десяти до двадцати пяти процентов, но не менее одной базовой величины ежемесячно.
Исправительные работы не могут быть назначены:
1) лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста;
2) женщинам в возрасте свыше пятидесяти пяти лет и мужчинам в возрасте свыше шестидесяти лет;
3) беременным женщинам;
4) лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком;
5) инвалидам I и II группы;
6) военнослужащим и резервистам;
7) иностранным гражданам и не проживающим постоянно в Республике Беларусь лицам без гражданства;
8) лицам, больным активной формой туберкулеза, не имеющим постоянного места работы.
Вместо исправительных работ назначается ограничение по военной службе:
1) офицерам;
2) иным военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.
Военнослужащим срочной военной службы, а также резервистам вместо исправительных работ назначается арест на срок до шести месяцев. В случае возникновения в период отбывания лицом исправительных работ предусмотренных обстоятельств (ч. 3 ст. 52 УК) суд по представлению органа, на который возложено исполнение приговора, освобождает лицо от дальнейшего отбывания наказания или заменяет неотбытую часть наказания на более мягкое наказание.
Лишение свободы
Лишение свободы относится к наказанию, связанному с ограничением или лишением свободы, и может назначаться только в качестве основного наказания.
В силу ст. 57 УК лишение свободы устанавливается на срок от шести месяцев до двенадцати лет, за особо тяжкие преступления – на срок более двенадцати лет, но не свыше пятнадцати лет, а за особо тяжкие преступления, сопряженные с умышленным посягательством на жизнь человека, – на срок не свыше двадцати пяти лет.
Срок лишения свободы за преступления, совершенные по неосторожности, не может превышать семи лет. Совершеннолетним лицам отбывание наказания в виде лишения свободы назначается:
1) в исправительных колониях в условиях поселения;
2) в исправительных колониях в условиях общего, усиленного, строгого или особого режимов или
3) в тюрьме.
Статья 59. Смертная казнь
1. В качестве исключительной меры наказания допускается применение смертной казни – расстрела за некоторые особо тяжкие преступления, сопряженные с умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах (до отмены смертной казни).
2. Смертная казнь не может быть назначена:
1) лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет;
2) женщинам;
3) мужчинам, достигшим ко дню постановления приговора шестидесяти пяти лет.
3. Смертная казнь в порядке помилования может быть заменена пожизненным заключением.
Статья 154. Истязание
1. Умышленное причинение продолжительной боли или мучений способами, вызывающими особые физические и психические страдания потерпевшего, либо систематическое нанесение побоев, не повлекшие последствий, предусмотренных статьями 147 и 149 настоящего Кодекса, (истязание) -
наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок со штрафом или без штрафа.
2. Истязание, совершенное в отношении заведомо для виновного беременной женщины, либо престарелого, либо несовершеннолетнего, либо лица, находящегося в беспомощном состоянии или в зависимом положении, либо лицом, ранее судимым за истязание, наказывается ограничением свободы на срок от одного года до трех лет со штрафом или без штрафа или лишением свободы на срок от одного года до пяти лет со штрафом или без штрафа.
1. Истязание может выражаться в совершении различных насильственных действий. Ими могут быть нанесение ударов, побоев, щипание, сечение розгами или другими предметами, таскание за волосы, воздействие термических факто ров и многие другие действия, которые вызывают продолжительную боль, физические и психические страдания.
Истязание будет иметь место в том случае, когда насильственные действия совершаются над потерпевшим систематически (см. коммент. к ч. 15 ст. 4), а также тогда, когда они совершались единожды, но были рассчитаны на причинение особенно мучительной боли, физических или психических страданий своей жертве, носили характер пытки.
2.При истязании потерпевшему могут быть причинены телесные повреждения. Если в результате истязания потерпевшему было причинено повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату трудоспособности, действия виновного должны квалифицироваться только по статье 154. Статья 153 применяться не должна, однако наступившие последствия подлежат учету судом при назначении наказания. В тех же случаях, когда истязание имело своими последствиями причинение тяжких или менее тяжких телесных повреждений, действия виновного необходимо квалифицировать соответственно по части 2 статьи 147 или части 2 статьи 149.
3.С субъективной стороны данное преступление может быть совершено только с прямым умыслом. Виновный сознает, что совершаемые им насильственные действия причиняют особые физические и психические страдания потерпевшему, и желает этими действиями причинить ему такие страдания.
(О квалифицирующих признаках истязания в отношении беременной женщины и лица, находящегося в беспомощном состоянии, см. коммент. к ст. 139.)
4.Ответственность за данное преступление наступает в том случае, если ви новный заранее осведомлен о несовершеннолетии потерпевшего. При отсутствии такой осведомленности должна применяться часть 1 статьи 154.
Зависимое положение потерпевшего от виновного может выражаться: а) в материальной зависимости; б) служебной зависимости; в) зависимости, основанной на семейно-брачныхотношениях; г) иной зависимости (например, зависимости ученика от учителя).
5.Субъект данного преступления — лицо, достигшее 16-летнеговозраста.
6.Уголовная ответственность по части 1 статьи 154 возможна лишь при наличии требования потерпевшего (п. 6 ч. 1 ст. 33).
Неоказание помощи больному (ст. 161 УК). Понятие и анализ состава данного преступления. Характеристика его квалифицирующих признаков и отличие от ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским работником (ст.162 УК).
Неоказание помощи больному.
Объектом преступления является жизнь и здоровье человека.
Потерпевший — больной (в том числе раненый) человек, нуждающийся в медицинской помощи.
Объективную сторону рассматриваемого преступления образует общественно опасное бездействие в виде неоказания помощи больному, когда виновный вообще не оказывает необходимую помощь для облегчения состояния больного или для спасения его жизни либо действия по оказанию помощи выполняет небрежно, недобросовестно или с опозданием.
Данные, как и иные, виды бездействия признаются преступными лишь при отсутствии у лица уважительных причин и наличии у него реальной возможности для оказания соответствующей помощи. В качестве уважительных причин могут выступать непреодолимая сила, некомпетентность лица, отсутствие требуемого лекарства и т.п. Однако следует иметь в виду, что медицинский работник, не имеющий возможности оказать больному лицу медицинскую помощь, обязан, как и любой другой гражданин, оказать ее в силу части 1 статьи 159 УК в тех случаях, когда потерпевший находится в опасном для жизни состоянии и оказание помощи было необходимым и явно не терпящим отлагательства. Указанная норма обязывает граждан о подобных случаях сообщать надлежащим учреждениям или лицам.
Субъективная сторона характеризуется умышленной виной в виде прямого умысла. При этом лицо сознавало, что, будучи обязанным согласно закону оказывать помощь больному, не оказывает ее при отсутствии уважительных причин и наличии реальной возможности для ее оказания, и желало бездействовать таким образом.
Субъект данного преступления — специальный: медицинский работник; иное лицо, обязанное оказывать медицинскую помощь в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Ответственность наступает с 16-летнего возраста.
Изнасилование
Половое сношение вопреки воле потерпевшей с применением насилия или с угрозой его применения к женщине или ее близким либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей (изнасилование) –
наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет.
2. Изнасилование, совершенное повторно, либо группой лиц, либо лицом, ранее совершившим действия, предусмотренные статьей 167 настоящего Кодекса, либо изнасилование заведомо несовершеннолетней –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до тринадцати лет.
3. Изнасилование заведомо малолетней или изнасилование, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей, либо причинение тяжких телесных повреждений, либо заражение ВИЧ, либо иные тяжкие последствия, –
наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
Анализ состава этого преступления. Характеристика его квалифицирующих признаков 166 УК РБ:
Объект - половая свобода и половая неприкосновенность.
Дополнительный объект - здоровье и жизнь; нормальное нравственное и физическое состояние несовершеннолетних.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 172 УК). Понятие и анализ состава этого преступления. Характеристика его квалифицирующих признаков и его отличие от вовлечения несовершеннолетних в антиобщественное поведение (ст. 173 УК).
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 172)
Вовлечение лицом, достигшим 18-летнего возраста, заведомо несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, обмана или иным способом
Объект данного преступления – общественные отношения, обеспечивающие нормальное и нравственное и физическое развитие н/л. Потерпевшим от этого преступления может быть только лицо, не достигшее 18 лет.
Объективная сторона преступления выражается в активных действиях — вовлечении заведомо н/л в совершение преступления.
Вовлечение н/л в преступную деятельность – действия, направленные на возбуждение у него желания участвовать в совершении одного или нескольких преступлений. Склонение не/л к преступлению осуществляется путем ненасильственного психического воздействия (убеждение, уверения в безнаказанности, подкуп, обман, возбуждение чувства мести, зависти и других низменных побуждений и др.). Если же к н/л применено физическое или психическое насилие, то это является основанием для вменения ч. 2 данной статьи.
Состав преступления формальный. Оконченным данное преступление считается с момента, когда несовершеннолетний в результате действий взрослого начал приготовление к совершению конкретного преступления.
Субъективная сторона – прямой умысел.
Субъект: лицо, достигшее возраста 18 лет
Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение (ст.173).
Вовлечение лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, заведомо несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных напитков, либо в систематическое немедицинское употребление сильнодействующих или других одурманивающих веществ, либо в бродяжничество или попрошайничество
Объект: тот же
Объективная сторона выражается в действиях по вовлечению н/л в систематическое употребление спиртных напитков, либо в систем-е немедицинское употребление сильнодействующих или других одурманивающих веществ, либо в проституцию, либо в бродяжничество или попрошайничество, либо в совершение действий, связанных с изготовлением материалов или предметов порнографического хар-ра. При этом виновный использует, по существу, те же средства и активные методы, что и при вовлечении н/л в преступление — обещания, обман и т.п.
Вовлечение н/л в систематическое употребление спиртных напитков либо сильнодействующих или других одурманивающих в-в предполагает склонение подростка к употреблению таких напитков или веществ более двух раз в течение относительно непрод-го времени. При этом не имеет значения, совершил ли н/л под влиянием указанных напитков или веществ правонарушение или нет, наступили или не наступили для него тяжкие последствия.
С субъективной стороны преступление совершается с прямым умыслом. Виновный сознает, что вовлекает заведомо н/л в антиобщественное поведение, и желает этого. Мотивы преступления могут быть различными, но для квалификации преступления они значения не имеют (хотя могут учитываться судом при определении наказания).
Субъектом преступления может быть лицо, достигшее 18 лет.
Комментарий
1. В соответствии со статьей 28 Конституции «каждый имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений, на его честь и достоинство». Указанное конституционное право и охраняется статьей 179.
Ограничение прав и свобод личности допускается только в случаях, предусмотренных законом в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц (ч. 1 ст. 23 Конституции).
Комментируемое преступление посягает на порядок обращения информации о частной жизни, составляющей личную и семейную тайну другого лица. Предмет преступления — сведения о частной жизни, являющиеся личной или семейной тайной гражданина, которые содержатся в письмах, дневниках, документах потерпевшего, печатных изданиях и других источниках информации. Потерпевшим является любое лицо, которое не дало согласия на незаконное собирание либо распространение сведений, составляющих его тайну.
2. Объективная сторона включает в себя действия, последствия и причинную связь между ними.
А) Действия могут быть альтернативными и выражаться в: а) незаконном собирании сведений о частной жизни, составляющих личную или семейную тайну другого лица, без его согласия;
б) распространении таких сведений.
Незаконное собирание указанных сведений — это получение информации о частной жизни другого лица, содержащей его личную или семейную тайну, из любых источников вопреки закону лицом, не уполномоченным на это. Собирание информации может быть как тайным, так и открытым — путем бесед с родственниками, соседями потерпевшего, ознакомления с документами в различных учреждениях, организациях и других местах.
Распространением названных сведений является сообщение виновным без согласия потерпевшего сведений о его частной жизни, являющихся личной или семейной тайной последнего, третьему лицу в любой форме: разговоре, публичном выступлении, листовке, аудио или видеозаписи, обнародования в прессе, по радио или телевидению и т.п.
3. Последствия в данном составе преступления представляют собой вред, причиненный правам, свободам и законным интересам потерпевшего, который может быть имущественным или моральным, выразившимся в разладе в семье, недоверии со стороны других лиц, отказе в приеме на работу или увольнении с нее и т.д.
Состав данного преступления — материальный, поэтому оконченным его следует считать с момента причинения указанного вреда.
4.Субъективная сторона преступления характеризуется виной, которая определяется психическим отношением виновного к последствиям и может быть как умышленной, так и неосторожной. При умышленном совершении деяний виновный сознает, что нарушает порядок обращения информации о частной жизни другого лица, предвидит неизбежность, а иногда — только возможность причинения вреда правам, свободам и законным интересам потерпевшего, желает или сознательно допускает наступление этих последствий. Мотивы указанных действий не влияют на квалификацию преступления, однако учитываются судом при определении меры наказания. (физ лицо. 16 лет).
5.Субъект преступления по части 1 — общий, ответственность наступает
с16 лет. По части 2 субъект преступления общий либо специальный: должностное лицо, использующее свои служебные полномочия.
(О понятии должностного лица см. коммент. к ч. 4 ст. 4.)
6. Квалифицирующими признаками являются использование при совершении преступления специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, и использование должностным лицом своих служебных полномочий.
Под специальными техническими средствами, предназначенными для негласного получения информации, понимаются различного рода приборы и приспособления, технические средства, применяемые для слежки, подслушивания, снятия и расшифровки информации при переписке, телефонных переговорах, почтовых, телеграфных и иных сообщениях граждан. Использование таких средств значительно повышает степень опасности анализируемого преступления и субъекта, грубо нарушающего гарантированное Конституцией право граждан на защиту от незаконного вмешательства в их личную жизнь, поскольку возрастает вероятность получения более полной и точной информации.
7. Уголовное преследование по части 1 статьи 179 осуществляется по требованию потерпевшего
Ст. 182 УК
1. Тайное, открытое, путем обмана или злоупотребления доверием, или соединенное с насилием или с угрозой его применения, или иными формами принуждения противоправное завладение лицом при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 291 настоящего Кодекса (похищение человека), –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.
2. То же действие, совершенное:
1) в отношении заведомо несовершеннолетнего;
2) в отношении двух или более лиц;
3) из корыстных побуждений;
4) в целях эксплуатации;
5) с целью изъятия у потерпевшего органов или тканей для трансплантации;
6) группой лиц по предварительному сговору;
7) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо сопровождавшееся мучениями или истязанием, –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, либо причинение тяжких телесных повреждений, либо иные тяжкие последствия или совершенные организованной группой, –
наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Ст. 183 УК
1. Ограничение личной свободы человека путем водворения его в какое-либо помещение, связывания или иного насильственного удержания при отсутствии признаков должностного или другого более тяжкого преступления (незаконное лишение свободы) –
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом.
2. Незаконное лишение свободы, совершенное способом, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, либо сопровождавшееся мучениями, –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
Кража (ст.205 УК). Понятие и анализ состава этого преступления. Характеристика квалифицирующих признаков и отличие от грабежа. (ст. 207 УК РБ)
С юридической точки зрения, под кражей понимается умышленное противоправное безвозмездное завладение чужим имуществом или правом на имущество с корыстной целью путем кражи, грабежа, разбоя, вымогательства, мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, присвоения, растраты или использования компьютерной техники.
Таким образом, завладение чужим имуществом или правом на него признается хищением лишь в случае, если оно совершено умышленно, противоправно, безвозмездно и с корыстной целью одним из перечисленных выше способов.
При этом, имущество или право на него считается чужим, если на момент завладения виновный не являлся его собственником или владельцем на законных основаниях.
В соответствии со статьей 205 УК Республики Беларусь кража есть тайное похищение имущества. Похищение имущества признается тайным (кражей) (ст. 205 УК), когда совершено в отсутствие потерпевшего или иных лиц либо хотя и в их присутствии, но незаметно для них и виновный осознавал эти обстоятельства. В случаях, когда потерпевший или иные лица понимали, что происходит похищение, но виновный, исходя из окружающей обстановки, считал, что действует незаметно для них, содеянное надлежит квалифицировать как кражу.
Статья 205 УК Республики Беларусь имеет ряд признаков (квалифицирующих признаков) в зависимости от наличия которых, действия квалифицируются следователем по соответствующей части статьи 205 (кража) УК РБ и наступает ответственность, установленная данной частью статьи, т.е. санкцией статьи.
Такими признаками являются:
- Кража, совершенная повторно, либо группой лиц, либо с проникновением в жилище ( часть 2 ст.205 УК РБ) ;
- Кража, совершенная в крупном размере (часть 3 ст.205 УК РБ);
- Кража, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере (часть 4 ст.205 УК РБ).
Ответственность по ст. 205 УК РБ, установленная законодателем на сегодняшний день, следующая :
Часть 1 статьи 205 УК РБ - наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.
Часть 2 статьи 205 УК РБ - наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.
Часть 3 статьи 205 УК РБ - наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.
Часть 4 статьи 205 УК РБ - наказывается лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Основные отличия кражи от грабежа.
Кража есть тайное хищение чужого имущества, а грабеж есть открытое хищение чужого имущества. Самое главное отличие это открытость совершения хищения, т.е. когда совершение данного деяния видят посторонние лица (свидетели или потерпевшие).
Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст.221 УК). Понятие, анализ состава этого преступления и характеристика квалифицирующих признаков. Отличие указанного преступления от мошенничества.
Предмет преступления:
1. национальная валюта – это официальная денежная единица РБ – белорусский рубль в виде банкнот и монет Нац. банка РБ находящихся в обращении, а также изъятых из обращения, но подлежащих обмену;
2. ценные бумаги в национальной валюте–это государственные облигации, другие документы, которые законодательством отнесены к ценным бумагам;
3. иностранная валюта –это денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монет, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в соответствующем иностранном государстве или группе государств, а также изъятые из обращения, но подлежащие обмену;
4. ценные бумаги в иностранной валюте.
Объект:установленный порядок обращения денег и ценных бумаг.
Объективная сторона:изготовление или хранение с целью сбыта, либо сбыт поддельного предмета преступления.
Изготовление –это производство любым способом поддельных наличных денег или ценных бумаг либо внесение изменение в подлинные деньги или ценные бумаги для придания им иной стоимости.
Умысел при этом направлен на придание подделкам максимального сходства с оригиналом для того, чтобы выдать их за настоящие и ввести в обращение.
Хранение –это фактическое нахождение предметов преступления во владении виновного, их сокрытие в помещениях, тайниках, иных местах.
Сбыт –это любые способы передачи указанных предметов другим лицам (продажа, дарение, обмен, оплата товаров, услуг, возврат долга).
Квалифицирующие признаки:
1.повторно;
2.организованной группой;
3.в особо крупном размере (1000 БВ).
Субъект: с 16 лет.
Субъективная сторона: умышленная вина, прямой умысел + цель сбыта.
Состав преступления: формальный.
Отличия сбыта поддельных денег и ценных бумаг от мошенничества:
Для квалификации деяния по ст. 221 необходимо, чтобы по качеству изготовления подделка обладала таким сходством с оригиналом, при котором обнаружение подделки в обычных условиях затруднительно.
Если умысел виновного при изготовлении подделки был направлен на обман потерпевшего (вследствие плохого зрения, ограниченной видимости в момент сбыта, некомпетентности или неосведомлённости), а поддельные предметы не могли участвовать в обороте из-за грубого характера подделки, то действия виновного квалифицируются как мошенничество по ст. 209УК РБ.
Понятие, предмет и методы уголовного права.
Уголовное право – совокупность правовых норм, определяющих преступность деяний, основания и условия уголовной ответств-ти, виды наказаний и иных мер угол.отв-ти, а так же порядок их назначения, основания освобождения от угол.отв-ти и наказания.
Предмет УП – совокупность общественных отношений, возникших в связи с совершением предусмотренных УК общественно-опасных влияний и привлечением к уголовной ответственности за их совершение.
Методы:
Метод запрета – это способ воздействия на общественные отношения посредством запрещения совершения общественно опасных деяний, предусмотренных в уголовном законе, под угрозой наказания. Этот метод используется ещё до начала применения метода принуждения, т. е. он распространяется на всех граждан, на которых возлагается обязанность не нарушать установленные уголовным законом запреты (опосредованное регулирование общественных отношений).
Метод дозволения – это такой способ воздействия на общественные отношения, когда гражданам разрешается по своему усмотрению, при соблюдении условий, установленных уголовным законом, совершать деяния, формально содержащие признаки преступления (необходимая оборона).
Метод предписания – это способ воздействия на общественные отношения, возникающие в сфере применения норм уголовного права, посредством законодательной регламентации оснований и порядка применения уголовно-правовых норм. Этот метод распространяется главным образом на правоприменителей. (Ст.62) Статья 62. Общие начала назначения наказания)
Дата: 2019-04-23, просмотров: 206.