Понятие субъективного гражданского права
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Вопрос

1. Предмет гражданского права как отрасли права.

Гражданское право — отрасль права, регулирующая товарно-денежные и иные основанные на равенстве участников имущественные отношения, а также связанные с имуществом личные неимущественные отношения. Участниками регулируемых гражданских правовых отношений являются граждане - физические лица, юридические лица, государства, а также автономные и административно-территориальные образования. Гражданское право содержит общие положения, имеющие значение для всех гражданских отношений, например, об исковой давности, а также нормы о праве собственности, обязательственном праве, авторском праве, праве на изобретение, наследственном праве.

Предмет отрасли права — круг общественных отношений, которые она регулирует. Предметом гражданского права являются имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на юридическом равенстве сторон, которые называются гражданскими правоотношениями.

Имущественные отношения — общественные отношения, возникающие по поводу различного рода материальных благ (вещей, работ, услуг и иного имущества), имеющих стоимостный характер. Материальное благо как объект имущественных отношений должно иметь меру стоимости, отражающую общественную потребность в нем и учитывающую затраченный на его реализацию труд. Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом, имеют диспозитивный характер и подразумевают обмен, в принципе, равными по стоимости (в юридическом смысле) материальными благами.

Личные неимущественные отношения — общественные отношения, возникающие по поводу нематериальных благ, имеющих взаимную оценку участниками индивидуальных качеств личности друг друга (имя, честь, достоинство, деловая репутация, авторство, здоровье). Связаны с имущественными отношениями через индивидуальную оценку личности как субъекта гражданского правоотношения с точки зрения устойчивости и эффективности его реализации.

2. 2 вопрос Метод гражданского права: понятие и особенности.

Метод ГП – это совокупность и последовательность использование приемов, средств, способов.
Имущество–оно состоит из 3-х составляющих
1.Ценные бумаги, животные, вещи.
2. Право-имущественные требования
3. Обязательства.
Имущественно- стоимостные отношения статики – право собственности или иных вещных прав. Или динамики – обязательства.
Особенности:
Юридическое равенство сторон – это равенство сторон перед судом, это информированность сторон, предоставление каждой стороне информации о нарушенных правах и предоставление доказательств.
Автономия воли сторон – все участники гражданского правоотношения имеет самостоятельную волю, при отсутствии сделки считается недействительные.
Воля – это эмоционально- образный перевес желаний получить результат на эмоционально - образном осознании связанных с потерей нежелательных последствий или затрат материальных и волевых последствий.
Иногда затраты и потери игнорируются тренировкой.
Кроме эмоционального перевеса, необходимо осознавать организационные вопросы и возможности.
Воля не должна быть порочна, но должна быть сформирована имущественной самостоятельностью сторон.
Имущественная самостоятельность сторон – участники гражданского оборота обязательно обладают имущественными возможностями.
Защита ГП преимущество в судебном порядке – что любые споры, даже которые в большей части решаются между участниками. Даже если споры решаются вне судебного порядка, то участники разрешаются так, как было бы решение суда.
Состязательность сторон – каждая сторона отвечает за доказательственную базу, предоставление доказательств, оформление действий в соответствии с законом, собирание доказательств и т.д.
Имущественный характер гражданско-правовой ответственности – правонарушители не отвечают.
Личность в ГП – не отвечает по обязательствам, ответственность лежит на его имущество.
Инициативность- это участие в гражданском обороте, защита гп может осуществлять ,только сам участник или через своего представителя .

 

3 вопрос Принципы и функции гражданского права.

Принципы – основополагающие идеи на основе которых строятся ГП.
1. Принцип равенства участников гражданских правоотношений. Сущность данного принципа сводится к тому, что все участники отношений имеют равные правоспособность и правовое положение. Никто не может быть ущемлен в своих правах и обязанностях, а также не может быть наделен преимуществом перед другими участниками гражданского оборота.
 2. Принцип неприкосновенности собственности. Данный принцип означает признание в России различных форм собственности, а также право собственника на пользование и распоряжение собственностью по своему усмотрению. Конституция РФ устанавливает, что никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда (п. 3 ст. 75 Конституции РФ). Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения.
3.  Принцип свободы договора. В соответствии с ГК РФ субъекты гражданских правоотношений имеют право заключать договоры с любыми участниками гражданского оборота на любых условиях, не противоречащих законодательству. Принуждение к заключению договора запрещено.
4. Принцип недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела. Данный принцип гарантирован ст. 23 Конституции РФ и означает, что никто не может вмешиваться в частную жизнь, а также недопустимо вмешательство в деятельность субъектов гражданского права. Этот принцип распространяется на органы государственной власти, местного самоуправления и прочих.
5.  Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав. Этот принцип означает, что участники гражданского оборота самостоятельно, по своему усмотрению осуществляют свои права и обязанности, в собственных целях и интересах, а также по своей воле. Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не влечет прекращения этих прав. Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
6. Принцип обеспечения восстановления нарушенных прав и судебной защиты. Конституция РФ гарантирует каждому гражданину судебную защиту нарушенных прав. Любые решения, действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд гражданином, чьи права были нарушены.
7. Принцип свободы передвижения товаров, услуг и финансовых средств по всей территории Российской Федерации. Данный принцип закрепляет гарантированное единое экономическое пространство на всей территории страны, т.е.
Функции ГП - это определенные направления влияния гражданско-правовых норм, обусловленные содержанием общественных отношений, которые включены в предмет гражданско-правого регулирования.
1. Регулятивная – направленная на создание нормальных условий для осуществлений хозяйственной экономической деятельности охраны прав субъектов ГП.
Хоз. деятельность – это когда используются ресурсы ( трудовые ,денежные ) связана с преобразованием ,накоплением ресурсов ,направленная на увеличение прибыли .
2. Охранительная – направлена на защиту ГП от нарушений ,она включает меры правоохранительной деятельности. Носит преимущественно комплексный характер.
3. Штрафная – носит воспитательный характер.
4. Воспитательная – это представление субъекта ГП о возмещении норм права.

4 вопрос Система гражданского права как отрасли права.

ГП имеет свою систему ,где предусматривается не только их единство ,но и дифференциации на отрасли и подотрасли
Элементы системы :
1. Общая часть – нормы которой являются объединяющим началом для всех остальных частей .
2. Вещное право – это подотрасль – регулирует отношение принадлежности материальных прав .
3. Обязательственное право :
1) обязательства из договоров
2) обязательство из деликтов (т.е. нарушений)
4. Наследственное право – отношение связанные с имуществом, получаемое при наследовании, называют наследственным имуществом, наследственной массой, наследством.
5. Исключительное право – которое использует результат интеллектуальной деятельности связано с авторским правом ,импотентным правом и т.д.
6. Нематериальные блага – это защита чести ,достоинства ,деловой репутации

5 вопрос Понятие гражданского права как частного права. Отграничение от других отраслей.

ГП – является частным правом наряду с международным частным правом ,трудовом, семейном ,предпринимательским .
Частное право – характерно тем ,что в данной отрасли наряду с наличием общеобязательных норм имеющих для всех субъектов обязательно их исполнение ,много норм определяющие между субъектами в горизонтальном уровне с учетом договоренности.
Частные отношения – обеспечиваются органами гос.власти
Отношения в связи с частным правом ,где отсутствует вмешательства государства или публичного органа ,однако возможности таких отношений могут осуществляться при четком воздействии правовых норм определяющие эффективности вертикали власти
ГП тесно переплетается с другими отраслями права:
1. КП – она определяет общие принципы в правовой системе ,обозначают начало оснований ГП
2. АП – в некоторых случаях регулирует сходные отношения ,некоторые споры ,хотя построено на вертикали власти . Определяет через построения вертикали власти юридических сторон.
3. УП – охраняет ,регулирует имущественные отношения связанные с имущественными преступления .
4. Г Процессуальное – регламентирует порядок рассмотрения правовых споров в суде,
5. ТП – пересекается с ГП при заключении договоров
6. СП – содержит много понятий присуще ГП ( правоспособность ,опека ,договор) Однако ГП делает упор на имущественном отношении ,а СП на личностные .
Большое влияние оказывает финансовое ,налоговое право .

6 вопрос Понятие и система источников гражданского права. Обычай делового оборота.

Источники ГП – это форма выражения гражданских норм.
Среди источников выделяются гражданское законодательство – это Конституция РФ, ГК РФ, ФЗ.
По юридической силы источники законодательства распространяются :
1. Конституция РФ
2. Нормы международного права и международные договоры ( не являются источниками Рос-го ГП)
3. ГК РФ 4 части
4. ФЗ
5. Подзаконные акты
6. Постановления Правительства и указ Президента
7. Ведомственные НА
8. Законы субъектов РФ
9. НА СССР и РСФСР принятые до введения в действие ГК РФ
Обычай делового оборота - это сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе, которое не может противоречить законодательству или договору. Правовое регулирование обычаев делового оборота осуществляется Гражданским кодексом Российской Федерации. Торговые и портовые обычаи в Российской Федерации свидетельствует Торгово-промышленная палата РФ.
Ст.221 ГК
Деловое обыкновение – т.ж. сложившееся правовые поведения сторон, обстоятельств ,однако деловое обыкновение применяется со ссылкой о его договоре.
Заведенный порядок – это сложившееся правило деловых отношений имущественного характера ,в ходе 1-го договора или узкой группы ,необходимо ссылаться на закон.ст309
Толкование норм- это создание условий для образного восприятия в сов-ти условий, при которых действуют рассмотрение нормы, что и обеспечивает возможность и использование ее эффективности .
Виды:
1. Аутентические –осущ. Орган принявший НА
2. Легальное – это орган ,который в праве применять данный НА.
3. Судебное – это толкование совокупности норм суд.органов.
4. Научное или доктринальное – толкуется учеными
Дата принятия ФЗ – это день принятия его Государственной Думой ФС
ФЗ – подлежит обязательному опубликованию в Российской газете и в собрание законодательства РФ.
Опубликование происходит в течение 7 дней с момента подписания Президента.
Законы вступают в силу в течении 10 дней после подписания .
Указы Президента и указы Правительства теме же органами ,опубликовываются в течении 10 дней ,а вступают в силу в течении 7 дней .
Ведомственные правовые акты связанные с гражданским правоотношением ,регулируются в министерстве юстиции ,они вступают в действия по истечению 10 дней со дня официального опубликования в газете «Российские власти » и в бюллетени НА федеральных органов исполнительной власти .
Действие гражданского законодательства по общему правилу .Гражданское законодательство не имеет обратной силы и применяется к отношениям уже после вступления в силу НПА ,общественные отношения ,которые возникли до вступления в силу нового правительственного акта ,регулируемые прежними источниками прав, несмотря на то, что он отменен.
Действие гражданского законодательства и подзаконных актов ,распространяются на всю территорию РФ ,за исключением в некоторых случаях обратная сила допускается .
По общему правилу российское законодательство применяется обязательно для всех лиц .
Источники ГП с меньшей юридической силы не должна противоречить источникам с большей силой .
В ГП в большей степени отражается Аналогия закона и права.

7 вопрос Понятие и особенности гражданского законодательства. Система нормативных актов, содержащих нормы гражданского права.

Гражданское законодательство –совокупность правовых актов (а не норм права, как правовая отрасль), которые определяют правовое положение участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав; регулируют договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, свободе воли и имущественной самостоятельности их
участников
Особенности:
1. ГЗ представляет собой совокупность НА ,а не норм права ,как правовая отрасль. При этом выделяются НА различной юридической силой.
2. НА ,которые охватывающие определенные правоотношения ,как правило имеет комплексную межотраслевую природу и зачастую охватывающую Гражданско-правовую норму .
3. В Актах ГЗ , гражданско-правовые нормы преобладают ,но весьма редко вытесняют нормы ,иной юридической природы ,законодатель стремится содержательной стороне, а не к отрасли определенных при принятии правовых актов. Содержащие НП нормы ,в силу свойств распределения на публичную и частно - правовые
4. Принципиальной особенностью ГЗ яв-ся , наличие диспозитивных норм, они действуют в том случае ,если участники ,которые их применяют не изменяли их по своему усмотрению.
Следует отметить ,что наряду с диспозитивным правилами и нормами ,существует наличие императивных норм, они регулируют статус человека ,гражданина правоотношений .
Для ГП имеет значение систематизации законодательных актов и подзаконных актов .
Способы систематизации:
Инкорпорация – представляет собой сведение ранее изданных НА в единый источник, без изменений содержаний.
Консолидация – это объединения ряда актов в соответствии с общим кругом вопросов, рассмотрение в этих актах единый НПА.
Кодификация- является центром зак-ва отдельных отраслей права
Кодекс - высшей формой систематизации зак-ва ,при которой применяется закон ,который отменяет действие ряда ранее существующих НПА.
Применение НА – допускаются новеллы, когда в НА указывается изменение или редакции.

8 вопрос Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц.

Под действием гражданского законодательства во времени понимается определение начального и конечного момента действия правового акта, регулирующего гражданские отношения.
По общему правилу акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. Придание обратной силы допустимо только в случаях, прямо предусмотренных законом. Различают даты принятия акта гражданского законодательства, опубликования и вступления в силу. Так, датой принятия федерального закона считается день принятия его Государственной Думой РФ в окончательной редакции. Федеральные конституционные законы и федеральные законы подлежат официальному опубликованию в официальных источника (Российская газета или Собрание законодательства Российской Федерации) в течение 7 дней после их подписания Президентом РФ. Эти законы должны вступать в силу одновременно на всей территории РФ по истечении 10 дней после дня их официального опубликования, если самими законами не установлен иной порядок их вступления в силу.
Подзаконные правовые акты (указы Президента РФ и постановления Правительства РФ также подлежат официальному опубликованию (в тех же печатных изданиях) в течение 10 дней после их подписания. Они вступают в силу в течение 7 дней после дня их первого официального опубликования либо со дня их подписания. Как в указах, так и в постановлениях может быть предусмотрен иной порядок их вступления в силу.
Действие гражданского законодательства в пространстве означает, что по общему правилу гражданско-правовые акты распространяют свое действие на территорию Российской Федерации. Однако орган, издавший такой акт, может ограничить территорию действия данного акта. Кроме того, законодательство одной страны может применяться на территории другой (при наличии соответствующего положения в договоре).
Правило о действии гражданского законодательства по кругу лиц заключается в том, что акты гражданского законодательства распространяются на всех лиц, находящихся на территории, в пределах которой действует гражданское законодательство. Однако в самом правовом акте может быть прямо или косвенно установлен круг лиц, на которых распространяется данный правовой акт

9 вопрос Значение судебной практики для применения норм гражданского права.

Вопрос отнесения к числу источников гражданского права разъяснения Пленума Верховного Суда является спорным. Некоторые авторы полагают, что Верховный Суд может осуществлять только официальное толкование законодательства, но сам правотворчеством не занимается. В случае обнаружения пробелов в законодательстве он может воспользоваться правом законодательной инициативы, предусмотренной Конституцией.
В какой-то мере с приведенным суждением согласиться можно, и все же его авторы смешивают сущее с должным. Жизнь чрезвычайно многообразна, практика подчас выдвигает такие вопросы, которые решить на основании существующих норм права невозможно, но возникающие здесь проблемы имеют, как правило, частный характер, поэтому пользоваться правом законодательной инициативы просто нецелесообразно. В таких случаях обнаруженный пробел можно восполнить с помощью разъяснения Пленума Верховного Суда. Практика порождает неразрешимые вопросы даже тогда, когда речь идет о применении норм новейшего законодательства.
Предусмотренная в данном случае возможность незначительного превышения установленных законом пределов есть новая норма права, при ее отсутствии пришлось бы строго следовать букве закона и отказывать в удовлетворении исков о предоставлении освободившейся комнаты в тех случаях, когда в результате такого приращения размер общей площади превышал бы установленные пределы.
Есть еще один аргумент в пользу признания руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда источниками гражданского права: Верховный Суд — это высший орган судебной системы страны и как любое другое центральное ведомство он вправе издавать нормативные акты, имеющие обязательное значение для нижестоящих органов. А так как подобные предписания содержат нормы, направленные на урегулирование имущественных и личных неимущественных отношений, они приобретают значение источников гражданского права.
Сущность и многообразие отношений, возникающих в сфере экономического оборота, приводят к тому, что законодатель, не имея возможности предусмотреть все возникающие здесь жизненные ситуации, формулирует правило об аналогии закона и аналогии права. Гражданское законодательство постоянно совершенствуется, обновляется и улучшается, однако практика подчас выдвигает такие вопросы, которые решить на основании действующих норм права невозможно. И тогда судебно-арбитражные органы прибегают к аналогии закона или права.
Аналогия закона предполагает такую ситуацию, при которой возникший спор имеет типичный имущественный характер, однако норм права, рассчитанных на подобный казус, нет; правоприменительный орган рассматривает этот спор на основании правил, регулирующих сходные общественные отношения. А если их нет? Тогда используется аналогия права. Под аналогией права понимается закрепленная в законе возможность при рассмотрении гражданского правового спора исходить из общих начал и смысла законодательства. Аналогия в гражданском праве используется, таким образом, для восполнения возникших пробелов. Она не имеет широкого применения, ибо со временем пробел устраняется путем утверждения нового акта или принятия необходимой нормы права.
Нормы гражданского законодательства нередко используются при рассмотрении трудовых и семейных споров.

10 вопрос Понятие и виды аналогии в гражданском праве.

Аналогия закона – это применение к отношениям прямо не урегулированные законодательством ,соглашении сторон или обычаем делового оборота норм регулирующего исходное отношение.
Для применения аналогии гражданского закона необходимы
.следующие условия :
1.Имеет место общественное отношение ,которое по своим признакам входит в предмет ГП, т.е. либо имущественно – стоимостное ,либо личное неимущественное отношение
2. Данное общественное отношение не урегулировано нормой ГП ,соглашением сторон или обычаем делового оборота . При этом правовое регулирование общественного отношения не предусмотрено не только буквальным текстом какого-либо ГЗ ,но и не охватывается его подлинным смыслом ,т.е. нельзя урегулировать это общественное отношение путем расширительного толкования какой-либо нормы ГП.
3. Имеется норма права, регулирующая сходное общественное отношения .
Аналогия права - при отсутствии таких норм права, права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смыслов гражданского законодательства.
1.Имеет место общественное отношение ,которое по своим признакам входит в предмет ГП, т.е. либо имущественно – стоимостное ,либо личное неимущественное отношение.
2. Данное общественное отношение не урегулировано нормой ГП ,соглашением сторон или обычаем делового оборота . При этом правовое регулирование общественного отношения не предусмотрено не только буквальным текстом какого-либо ГЗ ,но и не охватывается его подлинным смыслом ,т.е. нельзя урегулировать это общественное отношение путем расширительного толкования какой-либо нормы ГП.
3.Отсутствует норма права, регулирующая сходные общественные отношения
Требование добросовестности ,разумности и справедливости носят оценочный характер и зависят от конкретной ситуации ,в которой приходится прибегать к аналогии права.

Данный вид аналогии означает, что конкретной нормы для ее применения к данному случаю в законодательстве нет, но есть сходные нормы, на основе которых этот случай может быть разрешен юридическими средствами. Так, новое гражданское законодательство регулирует порядок проведения лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр (ст. 1062, 1063 ГК РФ). Однако не все вопросы, связанные с проведением игр и пари, урегулированы нормами данного института (очевидно, что в этом и нет такой необходимости)

11 вопрос Понятие, особенности и виды гражданских правоотношений.

Гражданское правоотношение – это урегулированное нормами ГП, фактическое общественное отношение, участники которого, являются юридически равными носителями ГП и обязанностей
Особенности:
1 Самостоятельность, имущественная обособленность, инициативность субъектов ,юридическое равенство ,взаимооценочный характер ,инициативность субъектов .
2. Основные юридические факты ,ведущие к возникновению гражданских правоотношений ,договоры.
3. закон дает возможность самостоятельного определения правоотношения ,содержание и условие правоотношений ,за счет указанных норм.
4. Имущественные гарантии. Мер ответственности за нарушение ГП и за не выполнение гражданских обязанностей .
5. Организационный анализ возможностей гражданского оборота .
6. Преимущественный судебный порядок защиты нарушения гражданских прав.
Виды Гражданских правоотношений:
По характеру правомочий и обязанности лица.
1.Абсолютные – управомоченному лицу противостоит неопределенное число обязанных лиц;
2.Относительному - управомоченному (наделенному определенными правами требования) лицу противостоят как обязанные строго определенные лица;
В зависимости от общественного отношения, урегулированного нормой гражданского права:
1) имущественные;
2) личные неимущественные правоотношения;
В зависимости от способа удовлетворения интересов управомоченного лица:
1 вещные – интерес управомоченного лица удовлетворяется за счет полезных свойств вещей путем его непосредственного взаимодействия с вещью;
2) обязательственные – интерес управомоченного лица может быть удовлетворен только за счет определенных действий обязанного лица по предоставлению управомоченному лицу соответствующих материальных благ;
По характеру распространения прав и обязанностей:
1) простые; 2) сложные;
По возможности изменения субъектного состава:
1) сингулярные – изменение субъекта осуществляется в рамках одного правоотношения;
2) универсальные – происходит замена лица в нескольких правоотношениях.
Гражданские правоотношения возникают с наступлением определенных обстоятельств, называемых юридическими фактами.
Юридические факты делятся на две группы:
1) действия – совершаются по воле человека: заключение договора, исполнение обязательств, создание юридического лица, принятие и отказ от наследства;
2) события – обстоятельства, протекающие независимо от воли и желания человека: стихийное бедствие, рождение и смерть человека.

12 вопрос Участники гражданского правоотношения. Понятие и виды правопреемства.

В соответствии со ст. 124 ГК РФ участниками гражданских правоотношений являются граждане (физические лица), юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования. Одни участники правоотношений обладают правом и называются управомоченными лицами, другие несут обязанности и называются обязанными лицами, однако, в большинстве случаев они являются одновременно управомоченными и обязанными лицами.
Состав участников гражданского правоотношения может меняться в результате правопреемства, под которым понимается переход прав и обязанностей от одного лица - правопредшественника - к другому - правопреемнику, причем последний вступает в правоотношения вместо своего правопредшественника.
Правопреемство может быть универсальным (общим) или сингулярным (частным). Особенностью общего правопреемства является то, что правопреемник по основаниям, предусмотренным законодательством, занимает место правопредшественника во всех правах и обязанностях, за исключением тех, в которых закон не допускает правопреемство вообще (речь идет о правах, которые не переходят к другим лицам, например, право авторства).
Под частным правопреемством понимается правопреемство, возникающее в одном или нескольких правоотношениях. Так, в соответствии с п. 1 ст. 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона. Однако не всякие права могут переходить от одного лица к другому. Как следует из ст. 383 ГК РФ, переход к другому лицу неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности, требований об алиментах и возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, не допускается. Поэтому под содержанием правоотношений следует понимать не совокупность субъективных прав и юридических обязанностей, а их взаимную реализацию.
К участниками правоотношений относятся: физические лица, юридические лица, а также некоторые организации, органы, не являющиеся юридическими лицами.
К физическим лицам относятся:
1) граждане;
2) лица с двойным гражданством;
3) лица без гражданства;
4) иностранцы.
Граждане являются субъектом различных правоотношений. Но их участие в них зависит от характера регулируемых нормами права общественных отношений. Так, субъектом административно-правовых отношений может быть лицо, имеющее к ним отношение. Не может быть, к примеру, субъектом правоотношений, связанных с пенсионным обеспечением, лицо, не достигшее пенсионного возраста, и т. д.
Иностранцы, лица без гражданства или с двойным гражданством занимают особое место среди участников правоотношений. Пользование субъективными правами и выполнение юридических обязанностей иностранцами и лицами без гражданства ограничено действующим законодательством в силу их особого правового статуса. Так, они не могут быть депутатами Федерального Собрания и других представительных органов государственной власти, служить в Вооруженных Силах Российской Федерации, работать во властных структурах государства и т. д. Лица с двойным гражданством характеризуются тем, что они в качестве граждан одной и другой страны выступают в них равноправными субъектами правоотношений, охватываемых различными отраслями права. Но вместе с тем они ограничены в своих правах и обязанностях. Так, Президентом Российской Федерации не может быть лицо, имеющее двойное гражданство.
Юридические лица как субъекты права характеризуются следующими отличительными признаками:
1) обладают организационным единством;
2) несут самостоятельную имущественную ответственность;
3) имеют имущество и свой расчетный счет в банке;
4) выступают в правоотношениях от собственного имени;
5) могут быть истцами и ответчиками в суде, арбитражном суде.
Содержание понятия юридического лица раскрывается в Гражданском кодексе РФ. В нем, в частности, указывается, что юридическими лицами признаются организации, которые обладают обособленным имуществом, могут от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцами и ответчиками в суде, арбитраже или в третейском суде.
Субъектами правоотношений могут быть и некоторые организации или органы, не являющиеся юридическими лицами. Примером может служить товарищеский суд, наделенный полномочием налагать штраф на виновного лица за совершение им определенных поступков.

13 вопрос Объекты гражданских правоотношений. Понятие и виды.

Объект- это то ,по поводу чего возникает и осуществляется деятельность его участников .
Предметом ГП – является то, на что направлена деятельность участников .
Предметом деятельности субъектов ГП традиционно именуется объектом .
Объект и предмет – это поведение участников –это действие и бездействие ,это поведение ,связанные с имуществом .
В абсолютных отношениях устанавливается поведение с границами управомоченного лица и поведение не препятствует поведению лиц.
Относительные – это поведение обязательных лиц через которое управомоченные лица получают нужные блага как результат .
Предмет и объект обозначаются вследствие деятельности субъектов в результате которой определяются права и обязанности участников
Договорные отношения
Деликтное обязательство
При заключении договора деятельность субъекта сводится к разработке установления организации .
Деятельность или поведение субъектов как предмет связана с наличием благ имеющую стоимостную характеристику :вещи ,обязательство по передачи вещей ,работы ,услуги –это все материальные блага имеющие имущественно- стоимостную характеристику.
Работа- это материальный результат который может быть выделен самостоятельно .
Услуги- полезность заключается в процессе осуществления без материальных последствий ( массаж ,тел разговор.)
Материальные последствия есть ,но не отделимы ( исправления есть ,но объект так и остался.

Объекты гражданских правоотношений — это материальные и нематериальные блага, по поводу которых возникают гражданские правоотношения.
















































































































































































Материальные объекты

К материальным объектам гражданских прав относятся:

§ вещи;

§ работы;

§ услуги.

ГК РФ предусматривает различные классификации вещей:

§ оборотоспособные, ограниченные в гражданском обороте, изъятые из гражданского оборота вещи;

§ движимые и недвижимые вещи;

§ простые и сложные вещи;

§ главные вещи и принадлежности;

§ потребляемые и непотребляемые;

§ одушевленные и неодушевленные;

Оборотоспособные вещи — это объекты гражданских прав, которые могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому.

Ограниченные в гражданском обороте — объекты гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота либо нахождение которых в обороте допускается по специальному разрешению.

Изъятые из оборота вещи — это объекты гражданских прав, нахождение которых в обороте не допускается.

К недвижимым вещам относятся:

§ земельные участки;

§ участки недр;

§ водные объекты;

§ леса;

§ многолетние насаждения;

§ здания, сооружения;

К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации:

§ воздушные и морские суда;

§ суда внутреннего плавания;

§ космические объекты.

Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом.

Нематериальные объекты

К нематериальным объектам относятся:

§ результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них;

§ информация;

§ нематериальные блага;

Все объекты интеллектуальной собственности могут быть разделены на следующие виды:

§ объекты авторских прав (произведения науки, литературы);

§ объекты смежных прав (фонограммы и передачи эфира);

§ объекты патентного права (изобретения);

§ средства индивидуализации предпринимателей (фирменные наименования и товарные знаки);

§ нетрадиционные объекты;

Гражданское право РФ охраняет не любую информацию, а лишь ту, которая составляет служебную или коммерческую тайну. Информация составляет служебную или коммерческую тайну в случаях, когда информация имеет коммерческую ценность в силу неизвестности её третьими лицами, когда к ней нет свободного доступа на законных основаниях, и когда обладатель информации принимает меры к охране её конфиденциальности.

К нематериальным благам относятся жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

14 вопрос Содержание гражданских правоотношений.

Содержание гражданского правоотношения составляют субъективные права и обязанности его участников.

Эмитенты

Эмитенты — профессиональные участники рынка ценных бумаг, которые выпускают ценные бумаги в обращение и несут обязательства перед их владельцами. Эмитентами обычно бывают юридические лица.

На практике эмитенты — это первые продавцы ценной бумаги, хотя сам по себе ее выпуск необязательно должен сопровождаться сделкой купли-продажи. В понятии «эмитент» упор делается не только на выпуск ценной бумаги, но и на принятие эмитентом обязательств по ней, а значит, и на получение определенных прав, связанных с ценной бумагой, ее владельцем, покупателем. Эмитентами обычно бывают юридические лица, хотя некоторые виды ценных бумаг могут выпускать в обращение и граждане (физические лица).

Инвесторы

Инвесторы — участники рынка ценных бумаг, юридические и физические лица, которые вкладывают свои свободные капиталы или сбережения в ценные бумаги. Инвестор одновременно будет и эмитентом, если он осуществляет собственный выпуск ценных бумаг.

Инвестор всегда будет приобретателем (покупателем) ценной бумаги, хотя и не всякий покупатель ее есть инвестор. Инвестор может одновременно быть эмитентом, если он осуществляет выпуск собственных ценных бумаг, и эмитент становится одновременно инвестором, если он инвестирует свои капиталы в ценные бумаги других эмитентов. Если эмитента и можно с определенной долей условности назвать первым продавцом его ценной бумаги (на самом деле часто не сам эмитент продает ее, а уполномоченное им лицо), то инвестор, как правило, никогда не станет «конечным» покупателем ценной бумаги. Он постоянно выступает то в роли продавца, то в роли покупателя в зависимости от ситуации на рынке, цен и доходности различных ценных бумаг. Поэтому неправильно отождествлять эмитентов только с продавцами ценных бумаг, а инвесторов — только с их покупателями.

И эмитенты, и инвесторы выступают одновременно и продавцами, и покупателями на рынке ценных бумаг. Деление участников рынка на эмитентов и инвесторов производится не по их положению относительно купли-продажи ценной бумаги, а по отношению к имущественным правам и обязательствам по каждой ценной бумаге.

Фондовые посредники

Фондовые посредники — профессиональные участники рынка ценных бумаг, обеспечивающие связь между эмитентами и инвесторами и имеющие государственные лицензии на соответствующие посреднические виды деятельности (брокерские и дилерские услуги).

Брокеры — это фондовые посредники, осуществляющие операции с ценными бумагами за счет средств клиента в соответствии с договорами поручения или комиссии. Брокер получает доход в виде комиссионного вознаграждения.

В случае оказания брокером услуг по размещению эмиссиоционных ценных бумаг брокер вправе приобрести за свой счет не размещенные в срок, предусмотренные договором, ценные бумаги.

Дилеры — фондовые посредники, производящие операции с ценными бумагами за свой счет. Их доход составляет разницу между ценой продажи и ценой покупки ценной бумаги.

Управляющие компании — это фондовые посредники, осуществляющие деятельность по доверительному управлению ценными бумагами и/или денежными средствами, высвобождающимися от продажи ценных бумаг или предназначенными для их приобретения, по поручению и в интересах своих клиентов.

Фондовые посредники могут быть только юридическими лицами, могут образовываться в различных организационно-правовых формах, обязательно наличие для них государственной лицензии на соответствующий вид посредничества.

Организации инфраструктуры

Организации инфраструктуры рынка ценных бумаг условно можно разбить на две группы: организации, обслуживающие только данный рынок, — это расчетные центры, депозитарии, регистраторы; и организации, обслуживающие сразу многие рынки, включая и настоящий, — это электронные системы информации, газеты, журналы, юридические службы и т.п.

Организаторы рынка ценных бумаг- это организации, способствующие заключению сделок купли-продажи с ценными бумагами.

К организаторам рынка ценных бумаг относятся фондовые биржи и внебиржевые организаторы рынка.

§ Расчетные центры — это организации банковского типа, специализирующиеся на ведении расчетных счетов участников организованного рынка ценных бумаг и осуществлении всех расчетов по сделкам с ценными бумагами.

§ Регистраторы ведут реестры владельцев именных ценных бумаг, если их число по данной бумаге превышает 500;

§ Депозитарии оказывают услуги по хранению ценных бумаг и учету и переходу прав собственности на ценные бумаги от одного владельца к другому.

Организации регулирования и контроля рынка ценных бумаг представлены госорганами и организациями самих участников рынка.

Данные организации представлены либо соответствующими органами государства, либо организациями самих участников рынка, которым предоставлены права по контролю и регулированию как со стороны государства, так и со стороны самих профессионалов рынка.

В законе РФ «О рынке ценных бумаг» определено, что основным государственным органом регулирования рынка ценных бумаг в России является Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР), которая имеет право наделять некоторыми функциями регулирования организации профессиональных участников рассматриваемого рынка путем придания им статуса саморегулируемых организаций российского рынка ценных бумаг.

Цель государственного регулирования — обеспечение доверия инвесторов к рынку ценных бумаг, что гарантирует выполнение последними своих экономических функций и регулирование деятельности участников рынка как соответствующих организаций, так и установление правил ведения ими любых операций на рынке ценных бумаг.

 

Задача регулирования рынка ценных бумаг — обеспечить финансовую безопасность участников и стандартизировать процедуры. А именно: защитить инвесторов, обеспечить бесперебойную и эффективную работу рынков, минимизировать воздействие неблагоприятной рыночной конъюнктуры на экономику, поддержать конкуренцию, предотвратить недобросовестную практику. Наиболее часто регулирующие органы обращают внимание на такие области, как раскрытие финансовой информации и инсайдерскую торговлю[8].

Российская Федерация

· Служба Банка России по финансовым рынкам

Правовое регулирование рынка ценных бумаг является объектом изучения предпринимательского и гражданского права. В рамках предпринимательского права основное внимание уделяется предпринимательской деятельности субъектов рынка ценных бумаг, прежде всего деятельности профессиональных участников. Исследование же ценных бумаг как объектов права — предмет гражданского права[11].

В России[править | править исходный текст]

Основными источниками правового регулирования рынка ценных бумаг в России являются:

1. Конституция РФ, ст. 8, 34, 35, 71, 74

2. Гражданский кодекс РФ, Глава 7

3. ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ

4. ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ

5. ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ

6. ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ

7. Постановление ФКЦБ РФ «Об утверждении положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг» от 2 октября 1997 года № 27

8. Постановление ФКЦБ РФ «Об утверждении положения о депозитарной деятельности» от 16 октября 1997 года № 36

9. Приказ ФСФР РФ «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 10 октября 2006 года № 17

10. Приказ ФСФР РФ «Об утверждении стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» от 25 января 2007 года № 07/4

Различают также следующие виды регулирования:

• государственное регулирование;
• общественное регулирование;
• рыночный надзор;
• саморегулирование.

Нормальное функционирование рынка ценных бумаг наряду с информационной, депозитарно-клиринговой и регистраторской инфраструктурой обеспечивает также регулятивная инфраструктура. Она включает в себя следующие подсистемы: • регулятивные органы, т.е. органы государственного регулирования и саморегулируемые организации;
• регулятивные (законодательные, регистрирующие, лицензионные, контрольные и т.д.) функции и действия;
• правовое обеспечение, т.е. законодательная и нормативная базадеятельности фондового рынка;
• этика рынка ценных бумаг.

Роль государства в регулировании рынка ценных бумаг сводится к следующим функциям:

1. Идеологическая и законодательная функции (концепция развитиярынка, программа ее реализации, управление программой, законодательные и нормативные акты для запуска и развития рынка, установление требований к участникам, операционных и учетных стандартов).
2. Стимулирующая функция (создание эффективного механизмаперераспределения денежных ресурсов в наиболее важные и значимыесекторы экономики).
3. Административная функция (прямое административное регулирование рынка, применение санкций).
4. Контрольная и надзорная функции (контроль за экономическойбезопасностью рынка, регистрация и контроль за входом на рынок,регистрация ценных бумаг, надзор за финансовым состоянием инвестиционных институтов, принятие мер по их оздоровлению, контрольза соблюдением правовых и этических норм).
5. Арбитражная функция (разрешение споров между участникамирынка через систему судебных органов).

Таким образом, являясь одним из основных регуляторов фондового рынка, государство способствует выполнению таких задач, как:

• создание системы информации о состоянии рынка ценных бумаги обеспечение ее открытости для инвесторов;
• формирование системы защиты инвесторов от потерь (в том числе государственные или смешанные схемы страхования инвестиций);
• предотвращение негативного воздействия на фондовый рынок других видов государственного регулирования (монетарного, валютного, фискального, налогового);
• предупреждение чрезмерного развития рынка государственных ценных бумаг, отвлекающего часть денежного предложения инвестиционных ресурсов на покрытие непроизводительных расходов государства.

К органам государственного регулирования рынка ценных бумаг относятся:

Высшие органы власти - Государственная Дума, Президент, Правительство;
Государственные органы министерского уровня - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг, Министерство финансов РФ, Центральный банк РФ, Государственный комитет по антимонопольной политике, Государственный страховой надзор.

ФКЦБ имеет следующие основные полномочия:
1.Идеология и координация
• разрабатывает основные направления развития фондового рынка;
• координирует деятельность других государственных органов нарынке ценных бумаг.

2.Установление правил
• устанавливает правила и стандарты работы на рынке ценных бумаг, требования к его участникам, включая технические функции:учет, отчетность, регистраторская, депозитарная и расчетно-клиринговая деятельность.

3.Лицензирование, аттестация и регистрация
• лицензирует все виды деятельности на рынке ценных бумаг испециализированные организации на нем;
• регистрирует ценные бумага нерезидентов и иностранных государств.

4.Контроль и надзор
• контролирует деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг, создаваемых ими организаций, а также эмитентов;по вопросам выпуска ценных бумаг;
• направляет им обязательные предписания.

5.Информационное раскрытие
• обеспечивает публичное раскрытие информации о российском рынкеценных бумаг (его участниках, эмитентах, ценных бумагах и т.д.).

6.Образование и исследования
• устанавливает квалификационные требования для лиц, ведущих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;
• содействует развитию образования и организует исследования в этой области.

 

 

 

























Виды юридических фактов

Многообразие юридических фактов принято классифицировать по следующим основаниям:

1. по характеру наступающих последствий - правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие икомплексные (универсальные) факты (поступление в вуз, приговор суда, вступление в брак и т. д.), которые одновременно и образуют, и изменяют, и прекращают правоотношения;

Правообразующие факты вызывают возникновение правоотношений (например, прием на работу).

Правопрекращающие - прекращают правовые отношения (например, окончание вуза).

Правоизменяющие юридические факты — изменяют правовые отношения (например, обмен жилой площади).

2. по волевому признаку юридические факты — события и действия.

События - это такие обстоятельства, которые объективно не зависят от воли и сознания людей (стихийные бедствия). Они могут быть уникальными и периодическими, моментальными и продолжительными, абсолютными (полностью независимыми от воли людей) и относительными (вызванными деятельностью людей, но в данном правоотношении независимыми от породивших их причин).

Действия - это такие факты, которые зависят от воли людей, поскольку совершаются ими. Действия подразделяются направомерные (соответствующие предписаниям нормы) и неправомерные (нарушающие правовые предписания).

Некоторые ученые, наряду с событиями и действиями, выделяют правовые состояния (состояние в родстве, состояние нетрудоспособности, состояние в браке и т. д.).

Правомерные, в свою очередь, подразделяются на юридические акты (факты, которые специально направлены на достижение юридических последствий — приговор суда) и юридические поступки (факты, которые специально не направлены на достижение юридических последствий, но тем не менее их вызывают — художник написал картину).

Неправомерные действия подразделяются на преступления и проступки. Последние подразделяются на административные, гражданские, материальные, дисциплинарные, процессуальные и т. д.;

Неправомерные действия (правонарушения) делятся на проступки и преступления. Правомерные — на юридические акты и поступки.

Юридические акты представляют собой действия, направленные на достижение определенного юридического результата. Это могут быть сделки, заявления, голосование и т. д.

Юридические поступки - это действия лиц, с совершением которых закон связывает наступление юридических последствий независимо от воли, желания и намерений этих лиц. Типичными примерами могут служить создание художественного произведения, находка вещи, клада.

3. по продолжительности действия можно выделять кратковременные (штраф) и длящиеся юридические факты. Длящиеся факты получили наименование правовых состояний (состояние родства, гражданства и т. д.);

4. по количественному составу выделяются простые и сложные юридические факты.

Нередко для возникновения предусмотренных правовой нормой юридических последствий необходим не один, а несколько юридических фактов. Их совокупность называется юридическим составом. Так, для возникновения пенсионного правоотношения необходимы следующие юридические факты: достижение определенного возраста; трудовой стаж; решение компетентного органа о назначении пенсии.

Различают фактические составы завершенные (когда имеется необходимая совокупность юридических фактов) инезавершенные (когда еще продолжается накопление необходимых фактов), простые (когда все факты относятся к одной отрасли права) и сложные (когда в необходимый комплекс фактов входят факты различной отраслевой принадлежности. Причем их накопление проходит в определенной последовательности).

5. По значению юридические факты могут быть положительными и отрицательными.

Положительные юридические факты представляют собой жизненные обстоятельства, наличие которых вызывает, изменяет или прекращает правовые отношения (например, достижение определенного возраста).

Отрицательные юридические факты, наоборот, представляют собой такие жизненные обстоятельства, отсутствие которых является условием для возникновения, изменения или прекращения правовых отношений (например, отсутствие близкого родства и уже зарегистрированного брака является необходимым условием для вступления в брак).

Требования, на которые исковая давность не распространяется

Перечень требований, на которые исковая давность не распространяется, дается в ст. 208 Г К РФ и включает:

§ требования о защите личных неимущественных нрав и других нематериальных благ (кроме случаев, предусмотренных законом);

§ требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов;

§ требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина;

§ требования об устранении нарушений права собственности, не связанных с лишением владения.

Включение требования о защите нематериальных благ связано с тем, что они по общему правилу не ограничены во времени и их нарушение продолжается непрерывно.

Незамкнутый перечень личных неимущественных прав и иных нематериальных благ содержится в ст. 150 ГК РФ. Она особо выделяет жизнь и здоровье, достоинство личности, честь и доброе имя, деловую репутацию, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, право свободного передвижения, выбор места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона.

Статья 208 предусматривает, что требования о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения права на возмещение вреда, удовлетворяются в пределах срока давности, т. е. трех лет, предшествовавших предъявлению иска. Имеется в виду, что если право требовать возмещения возникло в 2005 году, а иск предъявлен в марте 2009 г., то он будет удовлетворен частично: начиная с платежей за февраль 2006 г.

Последние по счету требования из числа не охватываемых исковой давностью составляют негаторные иски — требования собственника или владельца имущества, направленные на устранение всяких нарушений его права, хотя эти нарушения и не были соединены с лишением владения (например, выстроена стена, заслоняющая витрину принадлежащего арендатору магазина). В данном случае, как и в большинстве других, предусмотренных в ст. 208, также имеет место длящееся непрерывно нарушение, что и служит основанием для нераспространения на возникшее из него требование исковой давности.

Течение исковой давности.


Статья 200 ГК РФ исходит из так называемого субъективного способа определения начала течения исковой давности. В отличие от Конвенции ООН об исковой давности в международной купле-продаже 1974 г. (ст. 10), в силу которой право на иск, вытекающее из нарушения договора, считается возникшим в день, когда имело место такое нарушение, ГК РФ предусмотрел, что исковая давность начинает течь с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о допущенном нарушении (п. 1 ст. 200).

Так, если фирма-покупатель начинает необоснованно пользоваться средствами своего контрагента с 1 декабря, а продавец узнал об этом только 5 декабря, срок исковой давности начинает исчисляться с этой последней даты (при применении Конвенции течение исковой давности началось бы с 1 декабря).

Данная общая юридическая конструкция дополняется и замещается несколькими альтернативными правилами, применяемыми к отдельным типам или даже видам гражданских правоотношений по прямому указанию закона.

Особенности начала течения исковой давности установлены также в специальных нормах ГК РФ и законах, регулирующих отдельные виды общественных отношений.


Сервитуты.

 

Сервитут – вещное право, которое выражается в праве пользования в определенных пределах чужой вещью. Сервитуты не устанавливались на собственную вещь, на собственный сервитут, на сервитуты, которые не имели интереса для окружающих и прекращали существование или изначально не могли быть установлены.

 

Способы установления сервитута:

 

по воле собственника вещи – завещательным отказом (легатом), договором;

в силу узукапии, т. е. давностного приобретения владения (владения сервитутом в течение 10 или 20 лет);

в силу судебного решения.

Основания прекращения сервитута:

 

гибель, порча, изменение качества вещи, являвшейся предметом сервитута;

смерть субъекта сервитута, истечение 100 лет, если сервитут установлен в пользу юридического лица;

отказ от сервитута;

непользование сервитутом в течение 2 лет;

конфузио, т. е. соединение в руках одного лица прав на служащий и господствующий земельные участки;

отчуждение вещи со стороны фикса или императора без упоминания о сервитуте;

расторжение, аннулирование.

Сервитуты защищались вещными исками:

 

actio confessoaria, в которых истец доказывал свое сервитутное право и факт нарушения его со стороны ответчика;

actio negotoria, в котором собственник вещи отрицает за лицом, неправомерно пользующимся вещью, право пользования.

Виды сервитутов:

 

личные – право пользования вещью определенным лицом, которое устанавливалось в отношении конкретного лица и прекращалась с его смертью:

а) узуфрукт – вещное, личное право лица на пользование вещью и извлечение плодов из непотребляемой вещи без изменения ее сущности;

б) узус – вещное, личное право пользования чужой вещью, но без права извлечения плодов;

 

вещные (предиальные) – сервитут, который устанавливался в отношении конкретной вещи. Условие – господствующий и служащий (подчиненный) участки должны были быть соседними или такими, когда можно было фактически осуществлять пользование одним участком в интересах другого.

Виды вещных сервитутов: сельские – сервитуты в пользу полевых и незастроенных участков;

 

а) дорожные, связанные с правом прохода, проезда, прогона скота, правом на дороги;

б) водные, связанные с правом провоза воды через чужое имение, водопоя скота из чужого источника, право проведения водопровода;

в) пастбищные, связанные с правом выпаса скота на чужом участке;

г) городские – сервитуты, устанавливаемые в пользу застроенных участков и связанные с правом на свет, вид, постройку, сток и отводы воды.

 

Наследование по закону

Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием. При этом доля наследника по закону, умерше­го до открытия наследства или одновременно с наследодателем, пере­ходит по праву представления к его соответствующим потомкам в рав­ных долях (наследование по праву представления).

При наследовании по закону наследниками в равных долях явля­ются:

в первую очередь — дети (в том числе усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего, а также ребенок умершего, родив­шийся после его смерти; внуки наследодателя и их потомки наследу­ют по праву представления;

во вторую очередь — полнородные и неполнородные братья и се­стры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери; дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) на­следуют по праву представления;

в третью очередь — полнородные и неполнородные братья и се­стры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя); двоюрод­ные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представле­ния;

в четвертую очередь — прадедушки и прабабушки наследодателя;

в пятую очередь — дети родных племянников и племянниц насле­додателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

в шестую очередь — дети двоюродных внуков и внучек наследода­теля (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных бра­тьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди'и тети);

в седьмую очередь — пасынки, падчерицы, отчим и мачеха насле­додателя.

К наследникам по закону относятся граждане, которые ко дню от­крытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали со­вместно с ним. При наличии других наследников по закону они на­следуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая при­зывается к наследованию, а при отсутствии других наследников по закону такие нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

Наследники каждой последующей очереди призываются к насле­дованию по закону лишь при отсутствии наследников предшествуюшей очереди или при непринятии ими наследства, а также в случае, •когда все наследники предшествующей очереди лишены завещателем права наследования.

Граждане, относящиеся к наследникам по закону и являющиеся при этом нетрудоспособными ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой г очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на [его иждивении, при этом не имеет значения, проживали ли они со­вместно с наследодателем.

Усыновленные и их потомство не наследуют после смерти родителей усыновленного, других его кровных родственников по восходящей линии, а также его кровных братьев и сестер. Родители усыновленного и другие его кровные родственники по восходящей линии, а также кровные братья и сестры не наследуют после смерти усыновленного и его потомства. Однако в случае, когда в соответствии с семейным законодательством усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими кровными родст­венниками, усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти таких родственников, а они наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.

Формы вины

Для признания лица виновным недостаточно установить, что это лицо совершило инкриминируемое ему деяние. Осуждение без установления вины будет объективным вменением, т. е. привлечением к уголовной ответственности лишь на основании установления факта связи между деянием и данным лицом. В действительности может оказаться, что вины лица в совершении деяния и наступивших последствиях нет (например, лицо могут привлечь к уголовной ответственности за изнасилование по оговору «потерпевшей», хотя фактически половой акт был совершен по обоюдному согласию, т. е. имеются все объективные признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК, при отсутствии вины лица в совершенном деянии).

Вопросы вины регламентируются в гл. 5 УК. В соответствии с ч. 1 ст. 24 УК виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние умышленно или по неосторожности. Из данного определения следует, что вина является родовым понятием для умысла и неосторожности, однако понятия вины закон не дает.

В теории уголовного права в настоящее время наиболее распространено понятие вины как психического отношения субъекта к совершаемому им общественно опасному действию (бездействию) и его последствиям, выражающееся в форме умысла или неосторожности.

Психологическое понимание вины не сразу стало господствующим в доктрине, законе и практике.

Первоначально под виной понималась объективная связь лица с причиненным вредом, а осуждение лица происходило лишь на основании последствий — объективное вменение. Затем вина толковалась как совокупность признаков, характеризующих личность субъекта преступления, а также обстоятельств совершенного им деяния.

Только в 50-х гг. XX в. в нашей стране была отвергнута так называемая оценочная теория вины, в соответствии с которой вина рассматривалась как оценка следствием и судом личности субъекта, а также всех обстоятельств содеянного им, но фактически без учета его субъективного отношения. Правоприменитель словно бы говорил субъекту: «Моя оценка твоего поведения и есть твоя вина».

В сущности, «оценочная» теория вины служила и служит теоретическим обоснованием незаконных репрессий. Однако попытки ее «реабилитации» в доктрине уголовного права имеются и поныне. И, к сожалению, следует признать, что до сих пор в правоприменительной практике встречаются случаи объективного вменения, а «оценочное» понимание вины среди правоприменителей распространено. Однако надо ли доказывать, что отступление от психологического понимания вины, данного в законе, недопустимо?

В ч. 1 ст. 24 УК называются две формы вины — умысел и неосторожность. Исходя из философского понимания соотношения формы и содержания логично сделать вывод, что форма вины выражает ее содержание. Содержание вины составляет психическое отношение лица к совершенному им деянию. Психические процессы подразделяются на интеллектуальные, волевые и эмоциональные. При конструировании умышленной и неосторожной формы вины законодатель использовал только два элемента психики — интеллектуальный и волевой. Различное сочетание интеллектуального и волевого элементов психики образует умышленную и неосторожную формы вины.

Содержанием умышленной формы вины закон в ч. 1 ст. 25 УК признает прямой и косвенный умысел. Содержанием неосторожной формы вины закон в ч. 1 ст. 26 УК называет легкомыслие и небрежность.

Следовательно, чтобы раскрыть содержание умышленной и неосторожной форм вины, необходимо проанализировать виды умысла и неосторожности. Иначе говоря, необходимо уяснить особенности интеллектуального и волевого элементов психики, а также их соотношение во всех четырех названных в законе случаях: при прямом и косвенном умысле, при легкомыслии и небрежности.

Однако, прежде чем мы приступим к анализу содержания данных понятий, следует обратить внимание на ч. 2 ст. 24 УК, в которой сказано следующее: «Деяние, совершенное только по неосторожности, признается преступлением лишь в случае, когда это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса».

На первый взгляд в этой части статьи речь идет только о неосторожной форме вины. Фактически же в ч. 2 ст. 24 УК содержится правило, в соответствии с которым определяются формы вины применительно к конкретным составам преступлений, предусмотренным в статьях Особенной части УК РФ. Такого правила не было в УК РСФСР 1960 г., что на практике приводило к многочисленным проблемам.

Так, в одном из магазинов в продажу поступили мясные консервы с истекшим сроком реализации. Многие из покупателей отравились. В некоторых случаях отравление привело к смерти. Возник вопрос: какова вина в смерти покупателей заведующего магазином,

давшего указание о реализации товара, опасного для жизни (т. е. вина по отношению к последствиям)?

На момент совершения данного общественно опасного деяния оно подпадало под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 157 УК РСФСР, в соответствии с которой ответственность наступала за выпуск в продажу заведомо недоброкачественных товаров. Исходя из анализа диспозиции статьи, можно было сделать вывод о том, что по отношению к выпуску недоброкачественных товаров вина предусматривалась в виде прямого умысла, поскольку речь шла о заведомо недоброкачественных товарах. А какова вина по отношению к последствиям, которые с точки зрения конструкции состава преступления находились за его пределами? Умысел или неосторожность? К сожалению, закон не давал ясного ответа на данные вопросы.

Поэтому желание законодателя дать точные критерии умышленной и неосторожной форм вины применительно к конкретным составам преступлений в УК РФ 1996 г. вполне обоснованно. Так, в ст. 238 УК, предусматривающей ответственность за сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности для жизни или здоровья потребителей, указывается на неосторожную вину по отношению к последствиям в виде смерти потерпевших. Это означает, что при наличии умысла к смерти потребителей виновный должен отвечать за убийство, а не за преступление, предусмотренное ст. 238 УК.

Проблема действующей редакции ч. 2 ст. 24 УК заключается в том, что се содержание неоднозначно толкуется на практике и в теории уголовного права.

Первоначально редакция ч. 2 ст. 24 УК была иной. Действующая редакция появилась в июне 1998 г., т. е. через полтора года после принятия и соответственно применения УК РФ 1996 г. В первоначальной редакции ч. 2 ст. 24 УК устанавливалось: «Деяние, совершенное по неосторожности, признается преступлением только в том случае, когда это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса». В соответствии с данной редакцией ст. 24 УК однозначно можно было сделать вывод о том, что ответственность за неосторожное преступление наступала только в том случае, когда это прямо было предусмотрено Уголовным кодексом. Однако законодатель по неизвестным причинам не указал на неосторожную форму вины во многих составах преступлений, в том числе и тогда, когда такая форма вины могла быть единственной, например при халатности (ст. 293 УК). Вместо того чтобы исправить допущенные ошибки в статьях Особенной части УК, законодатель изменил ч. 2 ст. 24 УК, указав, что деяние признается совершенным только по неосторожности, если это специально указано в законе. А если неосторожная форма вины не указана?

В науке уголовного права имеются две трактовки действующей редакции ч. 2 ст. 24 УК.

1. Если в статье Особенной части УК не указывается на неосторожную форму вины, то данное преступление может быть совершенно только умышленно.

2. Если в статье Особенной части УК не указывается на неосторожную форму вины, то данное преступление может быть совершенно как умышленно, так и по неосторожности в зависимости от конструкции и особенностей состава преступления.

Правилен, на наш взгляд, второй подход, поскольку в законе содержится формулировка, исключающая возможность иного толкования. Представляется, что если в статье Особенной части УК имеется специальное указание на неосторожную форму вины, то данное преступление может быть совершено только по неосторожности, потому что в этом случае неосторожность «вытесняет» умысел. При отсутствии прямого указания только на неосторожность преступление может быть совершено как умышленно, так и по неосторожности. Действующий закон в ч. 2 ст. 24 УК проблему определения формы вины применительно к конкретным составам преступлений не разрешил. Он и юридически и фактически оставил ее на усмотрение правоприменителя, исключив лишь умысел при наличии неосторожности.

Учитывая, что установление вины и других признаков субъективной стороны преступления вызывает значительные сложности, поскольку связано с проникновением в мысли, желания и чувства лица, совершившего преступление, теоретическая разработка вопросов субъективной стороны приобретает неоценимое практическое значение.

Взаимная вина

В УК нет указаний на совершение преступления при наличии взаимной вины причинителя вреда и потерпевшего. Данное понятие обычно используется в гражданском праве. Однако следственно- судебная практика встречается со случаями, когда в содеянном усматривается не только вина субъекта преступления, но и вина потерпевшего. В таких случаях в уголовном праве пишут о вине потерпевшего (Н.Ф. Кузнецова и др.) и влиянии этого обстоятельства на пределы уголовной ответственности причинителя вреда.

Однако наиболее адекватно специфика субъективного отношения участников криминального события к случившемуся отражается при характеристике содеянного как совершенного при наличии взаимной вины.

Под взаимной виной следует понимать такое субъективное отношение участников криминального события к случившемуся, при котором они совершают преступные действия умышленно либо по неосторожности. Например, взаимная вина в форме прямого неопределенного умысла имеет место у находившихся в состоянии опьянения участников обоюдной драки, в ходе которой они причинили друг другу тяжкий вред здоровью (ст. 111 УК), средней тяжести вред здоровью (ст. 112 УК), нанесли друг другу оскорбление (ст. 130 УК) и т.п.

Понятие взаимной вины целесообразно ввести в УК и на законодательном уровне определить ее содержание и то, как сказывается на пределах уголовной ответственности участников криминального события ее наличие.


104. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности.

1) случай – обстоятельство, свидетельствующее об отсутствии вины участников обязательства, поскольку случай непредвидим и субъективно непредотвратим (он мог бы быть предотвращен, если бы участники знали о его результате);

2) непреодолимая сила – обстоятельство, независимое от воли участников, характеризующееся чрезвычайностью и объективной непредотвратимостью (это обстоятельство не могло быть устранено участниками обязательства, если бы они даже и знали о его результатах). Возникновение такого обстоятельства не связано с деятельностью ответственного лица;

3) вина в виде умысла потерпевшей стороны.

 

 105. Размер гражданско-правовой ответственности. Учет вины при определении размера гражданско-правовой ответственности.

Гражданско-правовая ответственность основана на принципе полноты возмещения причиненного вреда или убытков. Это означает, что лицо, причинившее вред или убытки, по общему правилу должно возместить их в полном объеме, включая как реальный ущерб, так и неполученные доходы (п. 2 ст. 393, абз. 1 п. 1 ст. 1064 ГК), а в установленных законом случаях - и моральный вред. Данный принцип вытекает из товарно-денежной природы отношений, регулируемых гражданским правом, и предопределяется главенством компенсаторно-восстановительной функции гражданско-правовой ответственности.

Вместе с тем имущественный оборот диктует и объективные границы размера гражданско-правовой ответственности: она не должна превышать сумму убытков или размера причиненного вреда, ибо даже полная компенсация потерпевшему не предполагает его обогащения вследствие правонарушения. Это обстоятельство особенно важно для сферы договорной ответственности, где правонарушения нередко влекут за собой взыскание с нарушителя не только убытков, но и заранее предусмотренной законом или договором неустойки. При этом ее размер может определяться не только законом, но и соглашением сторон, в том числе превышать установленный законом размер.

Неустойка - это денежная сумма, определенная законом или договором на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства (п. 1 ст. 330 ГК).

При взыскании неустойки потерпевшая сторона договора доказывает лишь факт его нарушения контрагентом. Не требуется доказывать и обосновывать размер понесенных убытков (что, как правило, является непростым делом) и причинную связь между их возникновением и действиями нарушителя, а также вину последнего (которая презюмируется). Все это облегчает взыскание неустойки и делает ее наиболее распространенной мерой ответственности в договорных отношениях.

Неустойка может представлять собой штраф, т.е. однократно взыскиваемую, заранее определенную денежную сумму, либо пеню - определенный процент от суммы долга, установленный на случай просрочки его исполнения и подлежащий периодической уплате, т.е., по сути, длящуюся неустойку (например, 0,5% от суммы просроченного займа за каждый месяц просрочки). Принято также различать договорную неустойку, которая устанавливается письменным соглашением сторон и условия исчисления и применения которой определяются исключительно по их усмотрению, и законную неустойку, т.е. неустойку, установленную законодательством и применяемую независимо от соглашения сторон (ст. 332 ГК). Разумеется, и законная неустойка взыскивается лишь по инициативе потерпевшей стороны, а если она предусмотрена диспозитивной нормой закона - то лишь постольку, поскольку соглашением сторон не предусмотрен иной ее размер.

Законную неустойку стороны вправе лишь увеличить (если закон не запрещает этого), но не могут уменьшить. Договорную неустойку стороны вправе изменить своим соглашением, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. При большом размере неустойки она может быть уменьшена судом в случае явной несоразмерности ее суммы последствиям нарушения обязательства (ч. 1 ст. 333 ГК). Это правило применяется, в частности, при взыскании установленных кредитными договорами неустоек за просрочку возврата банковского кредита, суммы, которых нередко в несколько раз превышают сумму выданного кредита (например, неустойка в 3% от суммы выданного кредита за каждый день просрочки составляет более 1000% годовых, что явно превышает все мыслимые потери банка-кредитора).

Как правило, неустойка не покрывает все понесенные потерпевшим убытки. Поэтому за ним сохраняется право на их взыскание, однако лишь в части, не покрытой неустойкой (абз. 1 п. 1 ст. 394 ГК). Неустойка, размер которой засчитывается в общую сумму убытков, называется зачетной и представляет собой общий, наиболее распространенный вид неустойки, отвечающей общим принципам гражданско-правовой ответственности. Законом или договором могут быть предусмотрены исключительные случаи:

- когда по выбору кредитора взыскиваются либо убытки, либо неустойка (альтернативная неустойка);

- когда допускается взыскание только неустойки и исключается взыскание любых убытков (исключительная неустойка);

- когда убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка) (абз. 2 п. 1 ст. 394 ГК).

 


Вопрос

1. Предмет гражданского права как отрасли права.

Гражданское право — отрасль права, регулирующая товарно-денежные и иные основанные на равенстве участников имущественные отношения, а также связанные с имуществом личные неимущественные отношения. Участниками регулируемых гражданских правовых отношений являются граждане - физические лица, юридические лица, государства, а также автономные и административно-территориальные образования. Гражданское право содержит общие положения, имеющие значение для всех гражданских отношений, например, об исковой давности, а также нормы о праве собственности, обязательственном праве, авторском праве, праве на изобретение, наследственном праве.

Предмет отрасли права — круг общественных отношений, которые она регулирует. Предметом гражданского права являются имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на юридическом равенстве сторон, которые называются гражданскими правоотношениями.

Имущественные отношения — общественные отношения, возникающие по поводу различного рода материальных благ (вещей, работ, услуг и иного имущества), имеющих стоимостный характер. Материальное благо как объект имущественных отношений должно иметь меру стоимости, отражающую общественную потребность в нем и учитывающую затраченный на его реализацию труд. Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом, имеют диспозитивный характер и подразумевают обмен, в принципе, равными по стоимости (в юридическом смысле) материальными благами.

Личные неимущественные отношения — общественные отношения, возникающие по поводу нематериальных благ, имеющих взаимную оценку участниками индивидуальных качеств личности друг друга (имя, честь, достоинство, деловая репутация, авторство, здоровье). Связаны с имущественными отношениями через индивидуальную оценку личности как субъекта гражданского правоотношения с точки зрения устойчивости и эффективности его реализации.

2. 2 вопрос Метод гражданского права: понятие и особенности.

Метод ГП – это совокупность и последовательность использование приемов, средств, способов.
Имущество–оно состоит из 3-х составляющих
1.Ценные бумаги, животные, вещи.
2. Право-имущественные требования
3. Обязательства.
Имущественно- стоимостные отношения статики – право собственности или иных вещных прав. Или динамики – обязательства.
Особенности:
Юридическое равенство сторон – это равенство сторон перед судом, это информированность сторон, предоставление каждой стороне информации о нарушенных правах и предоставление доказательств.
Автономия воли сторон – все участники гражданского правоотношения имеет самостоятельную волю, при отсутствии сделки считается недействительные.
Воля – это эмоционально- образный перевес желаний получить результат на эмоционально - образном осознании связанных с потерей нежелательных последствий или затрат материальных и волевых последствий.
Иногда затраты и потери игнорируются тренировкой.
Кроме эмоционального перевеса, необходимо осознавать организационные вопросы и возможности.
Воля не должна быть порочна, но должна быть сформирована имущественной самостоятельностью сторон.
Имущественная самостоятельность сторон – участники гражданского оборота обязательно обладают имущественными возможностями.
Защита ГП преимущество в судебном порядке – что любые споры, даже которые в большей части решаются между участниками. Даже если споры решаются вне судебного порядка, то участники разрешаются так, как было бы решение суда.
Состязательность сторон – каждая сторона отвечает за доказательственную базу, предоставление доказательств, оформление действий в соответствии с законом, собирание доказательств и т.д.
Имущественный характер гражданско-правовой ответственности – правонарушители не отвечают.
Личность в ГП – не отвечает по обязательствам, ответственность лежит на его имущество.
Инициативность- это участие в гражданском обороте, защита гп может осуществлять ,только сам участник или через своего представителя .

 

3 вопрос Принципы и функции гражданского права.

Принципы – основополагающие идеи на основе которых строятся ГП.
1. Принцип равенства участников гражданских правоотношений. Сущность данного принципа сводится к тому, что все участники отношений имеют равные правоспособность и правовое положение. Никто не может быть ущемлен в своих правах и обязанностях, а также не может быть наделен преимуществом перед другими участниками гражданского оборота.
 2. Принцип неприкосновенности собственности. Данный принцип означает признание в России различных форм собственности, а также право собственника на пользование и распоряжение собственностью по своему усмотрению. Конституция РФ устанавливает, что никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда (п. 3 ст. 75 Конституции РФ). Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения.
3.  Принцип свободы договора. В соответствии с ГК РФ субъекты гражданских правоотношений имеют право заключать договоры с любыми участниками гражданского оборота на любых условиях, не противоречащих законодательству. Принуждение к заключению договора запрещено.
4. Принцип недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела. Данный принцип гарантирован ст. 23 Конституции РФ и означает, что никто не может вмешиваться в частную жизнь, а также недопустимо вмешательство в деятельность субъектов гражданского права. Этот принцип распространяется на органы государственной власти, местного самоуправления и прочих.
5.  Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав. Этот принцип означает, что участники гражданского оборота самостоятельно, по своему усмотрению осуществляют свои права и обязанности, в собственных целях и интересах, а также по своей воле. Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не влечет прекращения этих прав. Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
6. Принцип обеспечения восстановления нарушенных прав и судебной защиты. Конституция РФ гарантирует каждому гражданину судебную защиту нарушенных прав. Любые решения, действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд гражданином, чьи права были нарушены.
7. Принцип свободы передвижения товаров, услуг и финансовых средств по всей территории Российской Федерации. Данный принцип закрепляет гарантированное единое экономическое пространство на всей территории страны, т.е.
Функции ГП - это определенные направления влияния гражданско-правовых норм, обусловленные содержанием общественных отношений, которые включены в предмет гражданско-правого регулирования.
1. Регулятивная – направленная на создание нормальных условий для осуществлений хозяйственной экономической деятельности охраны прав субъектов ГП.
Хоз. деятельность – это когда используются ресурсы ( трудовые ,денежные ) связана с преобразованием ,накоплением ресурсов ,направленная на увеличение прибыли .
2. Охранительная – направлена на защиту ГП от нарушений ,она включает меры правоохранительной деятельности. Носит преимущественно комплексный характер.
3. Штрафная – носит воспитательный характер.
4. Воспитательная – это представление субъекта ГП о возмещении норм права.

4 вопрос Система гражданского права как отрасли права.

ГП имеет свою систему ,где предусматривается не только их единство ,но и дифференциации на отрасли и подотрасли
Элементы системы :
1. Общая часть – нормы которой являются объединяющим началом для всех остальных частей .
2. Вещное право – это подотрасль – регулирует отношение принадлежности материальных прав .
3. Обязательственное право :
1) обязательства из договоров
2) обязательство из деликтов (т.е. нарушений)
4. Наследственное право – отношение связанные с имуществом, получаемое при наследовании, называют наследственным имуществом, наследственной массой, наследством.
5. Исключительное право – которое использует результат интеллектуальной деятельности связано с авторским правом ,импотентным правом и т.д.
6. Нематериальные блага – это защита чести ,достоинства ,деловой репутации

5 вопрос Понятие гражданского права как частного права. Отграничение от других отраслей.

ГП – является частным правом наряду с международным частным правом ,трудовом, семейном ,предпринимательским .
Частное право – характерно тем ,что в данной отрасли наряду с наличием общеобязательных норм имеющих для всех субъектов обязательно их исполнение ,много норм определяющие между субъектами в горизонтальном уровне с учетом договоренности.
Частные отношения – обеспечиваются органами гос.власти
Отношения в связи с частным правом ,где отсутствует вмешательства государства или публичного органа ,однако возможности таких отношений могут осуществляться при четком воздействии правовых норм определяющие эффективности вертикали власти
ГП тесно переплетается с другими отраслями права:
1. КП – она определяет общие принципы в правовой системе ,обозначают начало оснований ГП
2. АП – в некоторых случаях регулирует сходные отношения ,некоторые споры ,хотя построено на вертикали власти . Определяет через построения вертикали власти юридических сторон.
3. УП – охраняет ,регулирует имущественные отношения связанные с имущественными преступления .
4. Г Процессуальное – регламентирует порядок рассмотрения правовых споров в суде,
5. ТП – пересекается с ГП при заключении договоров
6. СП – содержит много понятий присуще ГП ( правоспособность ,опека ,договор) Однако ГП делает упор на имущественном отношении ,а СП на личностные .
Большое влияние оказывает финансовое ,налоговое право .

6 вопрос Понятие и система источников гражданского права. Обычай делового оборота.

Источники ГП – это форма выражения гражданских норм.
Среди источников выделяются гражданское законодательство – это Конституция РФ, ГК РФ, ФЗ.
По юридической силы источники законодательства распространяются :
1. Конституция РФ
2. Нормы международного права и международные договоры ( не являются источниками Рос-го ГП)
3. ГК РФ 4 части
4. ФЗ
5. Подзаконные акты
6. Постановления Правительства и указ Президента
7. Ведомственные НА
8. Законы субъектов РФ
9. НА СССР и РСФСР принятые до введения в действие ГК РФ
Обычай делового оборота - это сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе, которое не может противоречить законодательству или договору. Правовое регулирование обычаев делового оборота осуществляется Гражданским кодексом Российской Федерации. Торговые и портовые обычаи в Российской Федерации свидетельствует Торгово-промышленная палата РФ.
Ст.221 ГК
Деловое обыкновение – т.ж. сложившееся правовые поведения сторон, обстоятельств ,однако деловое обыкновение применяется со ссылкой о его договоре.
Заведенный порядок – это сложившееся правило деловых отношений имущественного характера ,в ходе 1-го договора или узкой группы ,необходимо ссылаться на закон.ст309
Толкование норм- это создание условий для образного восприятия в сов-ти условий, при которых действуют рассмотрение нормы, что и обеспечивает возможность и использование ее эффективности .
Виды:
1. Аутентические –осущ. Орган принявший НА
2. Легальное – это орган ,который в праве применять данный НА.
3. Судебное – это толкование совокупности норм суд.органов.
4. Научное или доктринальное – толкуется учеными
Дата принятия ФЗ – это день принятия его Государственной Думой ФС
ФЗ – подлежит обязательному опубликованию в Российской газете и в собрание законодательства РФ.
Опубликование происходит в течение 7 дней с момента подписания Президента.
Законы вступают в силу в течении 10 дней после подписания .
Указы Президента и указы Правительства теме же органами ,опубликовываются в течении 10 дней ,а вступают в силу в течении 7 дней .
Ведомственные правовые акты связанные с гражданским правоотношением ,регулируются в министерстве юстиции ,они вступают в действия по истечению 10 дней со дня официального опубликования в газете «Российские власти » и в бюллетени НА федеральных органов исполнительной власти .
Действие гражданского законодательства по общему правилу .Гражданское законодательство не имеет обратной силы и применяется к отношениям уже после вступления в силу НПА ,общественные отношения ,которые возникли до вступления в силу нового правительственного акта ,регулируемые прежними источниками прав, несмотря на то, что он отменен.
Действие гражданского законодательства и подзаконных актов ,распространяются на всю территорию РФ ,за исключением в некоторых случаях обратная сила допускается .
По общему правилу российское законодательство применяется обязательно для всех лиц .
Источники ГП с меньшей юридической силы не должна противоречить источникам с большей силой .
В ГП в большей степени отражается Аналогия закона и права.

7 вопрос Понятие и особенности гражданского законодательства. Система нормативных актов, содержащих нормы гражданского права.

Гражданское законодательство –совокупность правовых актов (а не норм права, как правовая отрасль), которые определяют правовое положение участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав; регулируют договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, свободе воли и имущественной самостоятельности их
участников
Особенности:
1. ГЗ представляет собой совокупность НА ,а не норм права ,как правовая отрасль. При этом выделяются НА различной юридической силой.
2. НА ,которые охватывающие определенные правоотношения ,как правило имеет комплексную межотраслевую природу и зачастую охватывающую Гражданско-правовую норму .
3. В Актах ГЗ , гражданско-правовые нормы преобладают ,но весьма редко вытесняют нормы ,иной юридической природы ,законодатель стремится содержательной стороне, а не к отрасли определенных при принятии правовых актов. Содержащие НП нормы ,в силу свойств распределения на публичную и частно - правовые
4. Принципиальной особенностью ГЗ яв-ся , наличие диспозитивных норм, они действуют в том случае ,если участники ,которые их применяют не изменяли их по своему усмотрению.
Следует отметить ,что наряду с диспозитивным правилами и нормами ,существует наличие императивных норм, они регулируют статус человека ,гражданина правоотношений .
Для ГП имеет значение систематизации законодательных актов и подзаконных актов .
Способы систематизации:
Инкорпорация – представляет собой сведение ранее изданных НА в единый источник, без изменений содержаний.
Консолидация – это объединения ряда актов в соответствии с общим кругом вопросов, рассмотрение в этих актах единый НПА.
Кодификация- является центром зак-ва отдельных отраслей права
Кодекс - высшей формой систематизации зак-ва ,при которой применяется закон ,который отменяет действие ряда ранее существующих НПА.
Применение НА – допускаются новеллы, когда в НА указывается изменение или редакции.

8 вопрос Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц.

Под действием гражданского законодательства во времени понимается определение начального и конечного момента действия правового акта, регулирующего гражданские отношения.
По общему правилу акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. Придание обратной силы допустимо только в случаях, прямо предусмотренных законом. Различают даты принятия акта гражданского законодательства, опубликования и вступления в силу. Так, датой принятия федерального закона считается день принятия его Государственной Думой РФ в окончательной редакции. Федеральные конституционные законы и федеральные законы подлежат официальному опубликованию в официальных источника (Российская газета или Собрание законодательства Российской Федерации) в течение 7 дней после их подписания Президентом РФ. Эти законы должны вступать в силу одновременно на всей территории РФ по истечении 10 дней после дня их официального опубликования, если самими законами не установлен иной порядок их вступления в силу.
Подзаконные правовые акты (указы Президента РФ и постановления Правительства РФ также подлежат официальному опубликованию (в тех же печатных изданиях) в течение 10 дней после их подписания. Они вступают в силу в течение 7 дней после дня их первого официального опубликования либо со дня их подписания. Как в указах, так и в постановлениях может быть предусмотрен иной порядок их вступления в силу.
Действие гражданского законодательства в пространстве означает, что по общему правилу гражданско-правовые акты распространяют свое действие на территорию Российской Федерации. Однако орган, издавший такой акт, может ограничить территорию действия данного акта. Кроме того, законодательство одной страны может применяться на территории другой (при наличии соответствующего положения в договоре).
Правило о действии гражданского законодательства по кругу лиц заключается в том, что акты гражданского законодательства распространяются на всех лиц, находящихся на территории, в пределах которой действует гражданское законодательство. Однако в самом правовом акте может быть прямо или косвенно установлен круг лиц, на которых распространяется данный правовой акт

9 вопрос Значение судебной практики для применения норм гражданского права.

Вопрос отнесения к числу источников гражданского права разъяснения Пленума Верховного Суда является спорным. Некоторые авторы полагают, что Верховный Суд может осуществлять только официальное толкование законодательства, но сам правотворчеством не занимается. В случае обнаружения пробелов в законодательстве он может воспользоваться правом законодательной инициативы, предусмотренной Конституцией.
В какой-то мере с приведенным суждением согласиться можно, и все же его авторы смешивают сущее с должным. Жизнь чрезвычайно многообразна, практика подчас выдвигает такие вопросы, которые решить на основании существующих норм права невозможно, но возникающие здесь проблемы имеют, как правило, частный характер, поэтому пользоваться правом законодательной инициативы просто нецелесообразно. В таких случаях обнаруженный пробел можно восполнить с помощью разъяснения Пленума Верховного Суда. Практика порождает неразрешимые вопросы даже тогда, когда речь идет о применении норм новейшего законодательства.
Предусмотренная в данном случае возможность незначительного превышения установленных законом пределов есть новая норма права, при ее отсутствии пришлось бы строго следовать букве закона и отказывать в удовлетворении исков о предоставлении освободившейся комнаты в тех случаях, когда в результате такого приращения размер общей площади превышал бы установленные пределы.
Есть еще один аргумент в пользу признания руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда источниками гражданского права: Верховный Суд — это высший орган судебной системы страны и как любое другое центральное ведомство он вправе издавать нормативные акты, имеющие обязательное значение для нижестоящих органов. А так как подобные предписания содержат нормы, направленные на урегулирование имущественных и личных неимущественных отношений, они приобретают значение источников гражданского права.
Сущность и многообразие отношений, возникающих в сфере экономического оборота, приводят к тому, что законодатель, не имея возможности предусмотреть все возникающие здесь жизненные ситуации, формулирует правило об аналогии закона и аналогии права. Гражданское законодательство постоянно совершенствуется, обновляется и улучшается, однако практика подчас выдвигает такие вопросы, которые решить на основании действующих норм права невозможно. И тогда судебно-арбитражные органы прибегают к аналогии закона или права.
Аналогия закона предполагает такую ситуацию, при которой возникший спор имеет типичный имущественный характер, однако норм права, рассчитанных на подобный казус, нет; правоприменительный орган рассматривает этот спор на основании правил, регулирующих сходные общественные отношения. А если их нет? Тогда используется аналогия права. Под аналогией права понимается закрепленная в законе возможность при рассмотрении гражданского правового спора исходить из общих начал и смысла законодательства. Аналогия в гражданском праве используется, таким образом, для восполнения возникших пробелов. Она не имеет широкого применения, ибо со временем пробел устраняется путем утверждения нового акта или принятия необходимой нормы права.
Нормы гражданского законодательства нередко используются при рассмотрении трудовых и семейных споров.

10 вопрос Понятие и виды аналогии в гражданском праве.

Аналогия закона – это применение к отношениям прямо не урегулированные законодательством ,соглашении сторон или обычаем делового оборота норм регулирующего исходное отношение.
Для применения аналогии гражданского закона необходимы
.следующие условия :
1.Имеет место общественное отношение ,которое по своим признакам входит в предмет ГП, т.е. либо имущественно – стоимостное ,либо личное неимущественное отношение
2. Данное общественное отношение не урегулировано нормой ГП ,соглашением сторон или обычаем делового оборота . При этом правовое регулирование общественного отношения не предусмотрено не только буквальным текстом какого-либо ГЗ ,но и не охватывается его подлинным смыслом ,т.е. нельзя урегулировать это общественное отношение путем расширительного толкования какой-либо нормы ГП.
3. Имеется норма права, регулирующая сходное общественное отношения .
Аналогия права - при отсутствии таких норм права, права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смыслов гражданского законодательства.
1.Имеет место общественное отношение ,которое по своим признакам входит в предмет ГП, т.е. либо имущественно – стоимостное ,либо личное неимущественное отношение.
2. Данное общественное отношение не урегулировано нормой ГП ,соглашением сторон или обычаем делового оборота . При этом правовое регулирование общественного отношения не предусмотрено не только буквальным текстом какого-либо ГЗ ,но и не охватывается его подлинным смыслом ,т.е. нельзя урегулировать это общественное отношение путем расширительного толкования какой-либо нормы ГП.
3.Отсутствует норма права, регулирующая сходные общественные отношения
Требование добросовестности ,разумности и справедливости носят оценочный характер и зависят от конкретной ситуации ,в которой приходится прибегать к аналогии права.

Данный вид аналогии означает, что конкретной нормы для ее применения к данному случаю в законодательстве нет, но есть сходные нормы, на основе которых этот случай может быть разрешен юридическими средствами. Так, новое гражданское законодательство регулирует порядок проведения лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр (ст. 1062, 1063 ГК РФ). Однако не все вопросы, связанные с проведением игр и пари, урегулированы нормами данного института (очевидно, что в этом и нет такой необходимости)

11 вопрос Понятие, особенности и виды гражданских правоотношений.

Гражданское правоотношение – это урегулированное нормами ГП, фактическое общественное отношение, участники которого, являются юридически равными носителями ГП и обязанностей
Особенности:
1 Самостоятельность, имущественная обособленность, инициативность субъектов ,юридическое равенство ,взаимооценочный характер ,инициативность субъектов .
2. Основные юридические факты ,ведущие к возникновению гражданских правоотношений ,договоры.
3. закон дает возможность самостоятельного определения правоотношения ,содержание и условие правоотношений ,за счет указанных норм.
4. Имущественные гарантии. Мер ответственности за нарушение ГП и за не выполнение гражданских обязанностей .
5. Организационный анализ возможностей гражданского оборота .
6. Преимущественный судебный порядок защиты нарушения гражданских прав.
Виды Гражданских правоотношений:
По характеру правомочий и обязанности лица.
1.Абсолютные – управомоченному лицу противостоит неопределенное число обязанных лиц;
2.Относительному - управомоченному (наделенному определенными правами требования) лицу противостоят как обязанные строго определенные лица;
В зависимости от общественного отношения, урегулированного нормой гражданского права:
1) имущественные;
2) личные неимущественные правоотношения;
В зависимости от способа удовлетворения интересов управомоченного лица:
1 вещные – интерес управомоченного лица удовлетворяется за счет полезных свойств вещей путем его непосредственного взаимодействия с вещью;
2) обязательственные – интерес управомоченного лица может быть удовлетворен только за счет определенных действий обязанного лица по предоставлению управомоченному лицу соответствующих материальных благ;
По характеру распространения прав и обязанностей:
1) простые; 2) сложные;
По возможности изменения субъектного состава:
1) сингулярные – изменение субъекта осуществляется в рамках одного правоотношения;
2) универсальные – происходит замена лица в нескольких правоотношениях.
Гражданские правоотношения возникают с наступлением определенных обстоятельств, называемых юридическими фактами.
Юридические факты делятся на две группы:
1) действия – совершаются по воле человека: заключение договора, исполнение обязательств, создание юридического лица, принятие и отказ от наследства;
2) события – обстоятельства, протекающие независимо от воли и желания человека: стихийное бедствие, рождение и смерть человека.

12 вопрос Участники гражданского правоотношения. Понятие и виды правопреемства.

В соответствии со ст. 124 ГК РФ участниками гражданских правоотношений являются граждане (физические лица), юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования. Одни участники правоотношений обладают правом и называются управомоченными лицами, другие несут обязанности и называются обязанными лицами, однако, в большинстве случаев они являются одновременно управомоченными и обязанными лицами.
Состав участников гражданского правоотношения может меняться в результате правопреемства, под которым понимается переход прав и обязанностей от одного лица - правопредшественника - к другому - правопреемнику, причем последний вступает в правоотношения вместо своего правопредшественника.
Правопреемство может быть универсальным (общим) или сингулярным (частным). Особенностью общего правопреемства является то, что правопреемник по основаниям, предусмотренным законодательством, занимает место правопредшественника во всех правах и обязанностях, за исключением тех, в которых закон не допускает правопреемство вообще (речь идет о правах, которые не переходят к другим лицам, например, право авторства).
Под частным правопреемством понимается правопреемство, возникающее в одном или нескольких правоотношениях. Так, в соответствии с п. 1 ст. 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона. Однако не всякие права могут переходить от одного лица к другому. Как следует из ст. 383 ГК РФ, переход к другому лицу неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности, требований об алиментах и возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, не допускается. Поэтому под содержанием правоотношений следует понимать не совокупность субъективных прав и юридических обязанностей, а их взаимную реализацию.
К участниками правоотношений относятся: физические лица, юридические лица, а также некоторые организации, органы, не являющиеся юридическими лицами.
К физическим лицам относятся:
1) граждане;
2) лица с двойным гражданством;
3) лица без гражданства;
4) иностранцы.
Граждане являются субъектом различных правоотношений. Но их участие в них зависит от характера регулируемых нормами права общественных отношений. Так, субъектом административно-правовых отношений может быть лицо, имеющее к ним отношение. Не может быть, к примеру, субъектом правоотношений, связанных с пенсионным обеспечением, лицо, не достигшее пенсионного возраста, и т. д.
Иностранцы, лица без гражданства или с двойным гражданством занимают особое место среди участников правоотношений. Пользование субъективными правами и выполнение юридических обязанностей иностранцами и лицами без гражданства ограничено действующим законодательством в силу их особого правового статуса. Так, они не могут быть депутатами Федерального Собрания и других представительных органов государственной власти, служить в Вооруженных Силах Российской Федерации, работать во властных структурах государства и т. д. Лица с двойным гражданством характеризуются тем, что они в качестве граждан одной и другой страны выступают в них равноправными субъектами правоотношений, охватываемых различными отраслями права. Но вместе с тем они ограничены в своих правах и обязанностях. Так, Президентом Российской Федерации не может быть лицо, имеющее двойное гражданство.
Юридические лица как субъекты права характеризуются следующими отличительными признаками:
1) обладают организационным единством;
2) несут самостоятельную имущественную ответственность;
3) имеют имущество и свой расчетный счет в банке;
4) выступают в правоотношениях от собственного имени;
5) могут быть истцами и ответчиками в суде, арбитражном суде.
Содержание понятия юридического лица раскрывается в Гражданском кодексе РФ. В нем, в частности, указывается, что юридическими лицами признаются организации, которые обладают обособленным имуществом, могут от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцами и ответчиками в суде, арбитраже или в третейском суде.
Субъектами правоотношений могут быть и некоторые организации или органы, не являющиеся юридическими лицами. Примером может служить товарищеский суд, наделенный полномочием налагать штраф на виновного лица за совершение им определенных поступков.

13 вопрос Объекты гражданских правоотношений. Понятие и виды.

Объект- это то ,по поводу чего возникает и осуществляется деятельность его участников .
Предметом ГП – является то, на что направлена деятельность участников .
Предметом деятельности субъектов ГП традиционно именуется объектом .
Объект и предмет – это поведение участников –это действие и бездействие ,это поведение ,связанные с имуществом .
В абсолютных отношениях устанавливается поведение с границами управомоченного лица и поведение не препятствует поведению лиц.
Относительные – это поведение обязательных лиц через которое управомоченные лица получают нужные блага как результат .
Предмет и объект обозначаются вследствие деятельности субъектов в результате которой определяются права и обязанности участников
Договорные отношения
Деликтное обязательство
При заключении договора деятельность субъекта сводится к разработке установления организации .
Деятельность или поведение субъектов как предмет связана с наличием благ имеющую стоимостную характеристику :вещи ,обязательство по передачи вещей ,работы ,услуги –это все материальные блага имеющие имущественно- стоимостную характеристику.
Работа- это материальный результат который может быть выделен самостоятельно .
Услуги- полезность заключается в процессе осуществления без материальных последствий ( массаж ,тел разговор.)
Материальные последствия есть ,но не отделимы ( исправления есть ,но объект так и остался.

Объекты гражданских правоотношений — это материальные и нематериальные блага, по поводу которых возникают гражданские правоотношения.
















































































































































































Материальные объекты

К материальным объектам гражданских прав относятся:

§ вещи;

§ работы;

§ услуги.

ГК РФ предусматривает различные классификации вещей:

§ оборотоспособные, ограниченные в гражданском обороте, изъятые из гражданского оборота вещи;

§ движимые и недвижимые вещи;

§ простые и сложные вещи;

§ главные вещи и принадлежности;

§ потребляемые и непотребляемые;

§ одушевленные и неодушевленные;

Оборотоспособные вещи — это объекты гражданских прав, которые могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому.

Ограниченные в гражданском обороте — объекты гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота либо нахождение которых в обороте допускается по специальному разрешению.

Изъятые из оборота вещи — это объекты гражданских прав, нахождение которых в обороте не допускается.

К недвижимым вещам относятся:

§ земельные участки;

§ участки недр;

§ водные объекты;

§ леса;

§ многолетние насаждения;

§ здания, сооружения;

К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации:

§ воздушные и морские суда;

§ суда внутреннего плавания;

§ космические объекты.

Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом.

Нематериальные объекты

К нематериальным объектам относятся:

§ результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них;

§ информация;

§ нематериальные блага;

Все объекты интеллектуальной собственности могут быть разделены на следующие виды:

§ объекты авторских прав (произведения науки, литературы);

§ объекты смежных прав (фонограммы и передачи эфира);

§ объекты патентного права (изобретения);

§ средства индивидуализации предпринимателей (фирменные наименования и товарные знаки);

§ нетрадиционные объекты;

Гражданское право РФ охраняет не любую информацию, а лишь ту, которая составляет служебную или коммерческую тайну. Информация составляет служебную или коммерческую тайну в случаях, когда информация имеет коммерческую ценность в силу неизвестности её третьими лицами, когда к ней нет свободного доступа на законных основаниях, и когда обладатель информации принимает меры к охране её конфиденциальности.

К нематериальным благам относятся жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

14 вопрос Содержание гражданских правоотношений.

Содержание гражданского правоотношения составляют субъективные права и обязанности его участников.

Понятие субъективного гражданского права

Субъективное гражданское право есть мера дозволенного поведения субъекта гражданского правоотношения. Субъективное гражданское право - сложное юридическое образование, имеющее собственное содержание, которое состоит из юридических возможностей, предоставленных субъекту. Юридические возможности как составные части содержания субъективного гражданского права называются правомочиями.

При весьма большом разнообразии содержания субъективных гражданских прав можно обнаружить, что оно является результатом разновариантных комбинаций трех правомочий:

1) правомочия требования, представляющего собой возможность требовать от обязанного субъекта исполнения возложенных на него обязанностей;

2) правомочия на собственные действия, означающего возможность самостоятельного совершения субъектом фактических и юридически значимых действий;

3) правомочия на защиту, выступающего в качестве возможности использования или требования использования государственно-принудительных мер в случаях нарушения субъективного права.

Типичными субъективными правами, для содержания которых характерно наличие двух правомочий - правомочия требования и правомочия на защиту, являются субъективные гражданские права, входящие в содержание гражданско-правовых обязательств. В них управомоченный субъект - кредитор, в целях удовлетворения своих интересов может требовать от обязанного субъекта - должника совершения действий по передаче имущества, выполнению работ, оказанию услуг и т.п., а в случае их несовершения - требовать применения к должнику гражданско-правовых мер.

Классической моделью субъективного гражданского права, включающего в свое содержание всю триаду правомочий, является субъективное право собственности. Собственник обладает юридической возможностью требовать от всех лиц, чтобы они не нарушали принадлежащее ему право собственности. Он также может притязать на применение к правонарушителю мер государственно-принудительного воздействия. Но главное и определяющее ядро в содержании субъективного права собственности - правомочие субъекта на собственные действия по владению, пользованию и распоряжению, принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению.

Дата: 2018-12-28, просмотров: 307.