Доцентом Кузнецовым А.Н.; Алпатовым К.А
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Учебный материал составлен

Доцентом Кузнецовым А.Н.; Алпатовым К.А.

(Кировский политехнический колледж;

 г.Кировск,Ленинградской обл. )2014г; iprbookshop.ru

Т.6.Наследственное право

Т.6.1. Наследственное право.

Содержание учебного материала

6.1.1.Понятие наследственного права……………………………….2

Основные понятия наследственного права:

Наследование, наследодатель, наследник, время и место

 открытия наследства………………………………………………………10

   6.1.3.Наследование по закону………………………………………...22

6.1.4.Наследование по завещанию…………………………………..27

6.1.5.Принятие наследства и отказ от наследства………………...35

6.1.6. Охрана наследства……………………………………………...49

6.1.7.Оформление наследственных прав……………………………55

6.1.8.Практическая работа: решение практических ситуаций

для установления круга лиц, имеющих право наследования

имущества умершего, определение места открытия наследства.

   6.1.9.Самостоятельная работа: работа с положениями «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ

11.02.93 № 4462-1) (ред. от 19.07.2009); подготовка сообщения на

тему «Из истории развития наследственных отношений».

 

Наследование, наследодатель, наследник, время и место

Открытия наследства

 

Открытие наследства означает возникновение особого правового имущественного состояния, которое заключается в том, что совокупность имущественных прав и обязанностей умершего лица признается наследством — имуществом и переходит к его наследникам для приобретения на него права собственности. Наследники замещают выбывшего из гражданских правоотношений умершего субъекта и становятся вместо него носителями гражданских прав и обязанностей, составивших в совокупности определенное наследство8.

С моментом открытия наследства связан вопрос о характере прав на наследственную массу с этого момента и до принятия наследства наследниками.

Под открытием наследства понимаются юридические факты, с которыми закон связывает переход имущества умершего гражданина к его наследникам.

Фактами, влекущими за собой открытие наследства, согласно ст. 1113 ГК РФ являются: смерть гражданина или объявления его умершим (ст.45 ГК РФ).

    Смерть — это необратимое прекращение жизнедеятельности организма. Со смертью, в соответствии со ст. 17 ГК РФ, прекращается правоспособность гражданина.

    Факт смерти устанавливается на основании медико-биологических данных и удостоверяется в свидетельстве о смерти, выдаваемым органом ЗАГСа или он может быть установлен в судебном порядке.

   В судебном решении должны быть указаны причины, по которым органы ЗАГСа отказали в регистрации события смерти, а также доказательства, которые подтвердили смерть лица в определенное время и при определенных обстоятельствах.

В этом случае не требуется соблюдения сроков, предусмотренных для объявления лица умершим на основании ст. 45 ГК РФ, и заинтересованные лица в любое время могут обратиться с соответствующим заявлением в суд.

Согласно ст. 64 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. «Об актах гражданского состояния»9, «решение суда об установлении факта смерти, вступившего в законную силу, является основанием для государственной регистрации смерти.

   Статья 45 ГК РФ предусматривает основания для объявления гражданина умершим. Гражданин может быть объявлен судом, умершим при одновременном наличии трех условий:

-если в месте его жительства отсутствуют сведения о месте его пребывания;

-определенной длительности отсутствия таких сведений;

- при невозможности установить место пребывания гражданина.

Гражданское законодательство предусматривает три срока отсутствия сведений:

- общий для ординарных условий - пять лет;

- специальный срок в отношении военнослужащих или иных граждан, пропавших без вести в связи с военными событиями, гражданин может быть объявлен умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий;

- если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожающих смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может принять решение об объявлении гражданина умершим по истечении шести месяцев со дня его пропажи.

Отличия от объявления гражданина умершим от установления факта смерти в том, что «в первом случае смерть гражданина предполагается, во втором же случае определенно имела место, но по каким-то причинам не была зарегистрирована в загсе». В этих случаях по-разному определяется и момент открытия наследства10.

В случае объявления гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели, который указывается в решении суда (п. 3 ст. 45 и п. 1 ст. 1114 ГК РФ).

Если факт смерти наследодателя установлен в порядке и по основаниям, предусмотренной ст. 279 ГПК РФ, днем открытия наследства признается день смерти наследодателя, указанный в решении суда, а не день вступления в законную силу такого решения.

Существенными элементами факта открытия наследства являются время и место открытия, поскольку они в первую очередь указывают на законодательство, которому подчинены отношения по наследованию.

При осуществлении в дальнейшем действий по оформлению прав наследования точное установление времени открытия наследства имеет существенное значение. От данного времени, в частности, зависит состав и стоимость имущества наследодателя, состав и количество наследников.

Согласно со ст. 1114 ГК РФ временем открытия наследства является день, а не час или минута смерти. Пункт 2 ст. 1114 ГК РФ содержит новеллу, связанную с проблемой комориентов, т.е. лиц, умерших одновременно.

Граждане, умершие в один и тот же день (комориенты), считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга.

В данном случае, наследство открывается после каждого из них в отдельности и под одновременностью понимается наступление смерти в «пределах одних календарных суток, даже если разница составила несколько минут»11.

Из этого следует, что лица, связанные между собой родственными или брачными связями, либо когда один из них является наследником по завещанию другого, умершие в пределах одних календарных суток, пусть даже с небольшим разрывом во времени, не наследуют друг после друга, так как не возникает правопреемства, т.е. наследство открывается после каждого из них.

Следует отметить, что когда одно лицо (муж) умерло, допустим, в 23 часа 59 минут, а другое лицо (жена) умерло в 00 часов 10 минут следующего дня, то согласно действующему гражданскому законодательству возникает наследственное правопреемство и в соответствии с правилами о наследственной трансмиссии имущество первого гражданина будет наследоваться наследниками второго наследодателя (ст. 1156 ГК РФ). 

Аналогичная ситуация возникает также, когда муж умирает в 6. 00 часов, а у него отсутствуют наследники как по закону из числа лиц, указанных в статьях 75 1142-1148 ГК РФ, так и по завещанию, а его жена, спустя 15 часов в 21. 00 того же дня, погибает от несчастного случая и не наследует, в соответствии с действующим гражданским законодательством, имущество, оставшееся после ее мужа.

Имущество жены, в данном случае, наследуют ее наследники. При указанных обстоятельствах имущество умершего мужа считается выморочным (п. 1 ст. 1151 ГК РФ) и согласно п. 2 ст. 1151 ГК РФ оно переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

Следовательно, те супруги, которые умирают с разницей несколько минут, но в разное календарное время, являются наследниками друг после друга, а те супруги, которые умирают в одни календарные сутки, но с разницей в двадцать и более часов, не являются наследниками друг после друга.

В связи с приведенными ситуациями, необходимо обратить внимание на содержание ст. 17 ГК РФ в соответствии, с которой все граждане РФ обладают одинаковой способностью иметь гражданские права и нести обязанность - гражданская правоспособность.

Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается с его смертью. Никто не может быть ограничен в правоспособности (п. 1 ст. 22 ГК РФ).

Исходя из этих правовых положений, следует, что гражданская правоспособность дает гражданину право стать наследником, если он находится живым к моменту смерти наследодателя и умирает в одни календарные сутки с любым разрывом во времени. Однако действующее законодательство, регулирующее наследственные права, ограничивает правоспособность граждан тем, что в п. 2 ст. 1114 ГК РФ устанавливает иной круг наследников.

Так, следует отметить, что п. 1 ст. 1116 ГК РФ определяет круг лиц, которые могут призываться к наследованию: граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства.

Днем открытия наследства является день смерти гражданина (п. 1 ст. 1114 ГК РФ).

Получается, что согласно положению п. 1 ст. 1116 ГК РФ, лицо становиться наследником, но если в течение календарных суток с ним происходит несчастный случай, то это лицо, согласно уже ст. 1114 ГК, не является таковым.

П. 1 ст. 1116 ГК РФ отмечает, что в момент открытия наследстваопределяются лица, которые живы на момент смерти наследодателя и могут быть признаны наследниками. Она также указывает на то, что время открытия наследства определяется не днем, а моментом смерти наследодателя11.

В этой связи следует отметить, что новые положения ГК РФ, определяющие время открытия наследства являются достаточно консервативными, так как сохранили положения ранее действовавшего наследственного законодательства.

Не будут считаться комориентами те граждане, которые умерли одновременно,но находившиеся в разных часовых поясах, а один из них будет наследовать после другого, поскольку в момент их одновременной смерти в его часовом поясе уже наступили следующие календарные сутки.

Для решения ряда вопросов, связанных с приобретением права собственности по наследству, большое значение имеет определение места открытия наследства.

Согласно ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя - « жилое помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживал на легальном основании (в качестве собственника, по договору найма и т.п.)»12.

Местом жительства несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, а также граждан, находящихся под опекой, считается место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей, опекунов.

Исходя из этого, следует, что если гражданин умер в месте, которое не является его местом жительства, «с местом жительства связано предположение, что, гражданин присутствует всегда в определенном месте», то место открытия наследства будет не то место, где он умер (например, больница в другом городе, куда наследодатель временно приехагг), а место его последнего постоянного жительства13.

Место открытия наследства имеет большое значение для верного его определения, поскольку свидетельство о праве на наследство обычно выдаются по последнему месту жительства наследодателей.

В ином случае на имущество одного наследодателя могут быть заведены несколько наследственных дел у разных нотариусов, и это может привести к нарушению прав и законных интересов отдельных наследников и к возникновению споров в судах14.

Нотариус по месту открытия наследства заводит наследственное дело и осуществляет все необходимые нотариальные действия (см. ст. 61-66, 69, 70 Основ законодательства о нотариате):

-извещение наследников об открывшемся наследстве;

-получение заявлений о принятии наследства и об отказе от него;

-принятие претензий от кредиторов наследодателя;

- принятие мер по охране наследственного имущества и управлению им, а также выдача поручений о принятии таких мер в отношении наследственного имущества, находящегося не в месте открытия наследства;

- опись наследственного имущества и передача его на хранение;

-выдача распоряжений об оплате за счет наследственного имущества расходов, возмещение которых предусмотрено законодательством; выдача свидетельства о праве на наследство.

Таким образом, место открытия наследства определяется с целью локализации наследственных правоотношений, обеспечивающей их территориальную привязку к определенному нотариальному округу, для обеспечения юридической целостности наследственного имущества, а наследники, кредиторы наследодателя и другие заинтересованные лица имеют возможность установить, в какую нотариальную контору им следует обращаться15.

Часть 2 ст. 1115 ГК РФ содержит широко применявшиеся на практике правила, когда последнее место жительства наследодателя неизвестно или находится за пределами Российской Федерации. А если наследственное имущество находилось в разных местах, то местом открытия наследства считалось место нахождения «основной части этого имущества», а также отсутствовало деление вещей на движимые и недвижимые.

В ч. 2 ст. 1115 ГК РФ предусматривает место открытия наследства связанное с местом нахождения имущества наследодателя не только в случаях, когда место жительство наследодателя неизвестно, но и тогда, когда последнее место жительства собственника имущества, находящегося на территории России, находится за ее пределами.

Правила определения места открытия наследства по месту нахождения имущества могут быть сформулированы следующим образом:,

-если все наследственное имущество сосредоточено в одном месте, то местом открытия наследства будет соответствующее место нахождения имущества;

-если имущество находится в разных местах и в его составе есть недвижимость, то местом открытия наследства будет место нахождения недвижимости;

-если объекты недвижимости рассредоточены, то местом открытия наследства будет место нахождения наиболее ценных объектов недвижимости;

-если в составе наследства объектов недвижимости нет, а движимое имущество расположено в разных местах,то местом открытия наследства также будет место нахождения наиболее ценной части наследства16.

Сведения о месте нахождения наследственного имущества должны быть подтверждены следующими документами:

-выписками из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество;

-справками органов, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц;

-справками органов Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Министерства внутренних дел РФ о регистрационном учете транспортных средств;

-залоговыми билетами по вещам, сданным в ломбард;

-справками жилищных организаций либо местных администраций о вещах, находящихся на ответственном хранении, и др.

Последнее место жительства наследодателя может быть подтверждено:

-справкой ЖЭКа;

-справкой органов внутренних дел;

- справкой с работы с указанием места жительства наследодателя;

-справкой органов местной администрации;

-документом о месте нахождения имущества или основной его части.

Если наследники не могут представить нотариусу доказательства места открытия наследства, то им следует обратиться в суд с заявлением об установлении данного юридического факта на основании ст. 264 ГПК РФ, затем представить в нотариальную контору решение суда.

Ценность имущества определяется на момент открытия наследства исходя из рыночной стоимости наследственного имущества, и подтверждается соответствующими актами либо справками об оценке.

Такой подход более верным, так как «право гражданина иметь на праве собственности как движимое, так и недвижимое имущество не ограничено ни по количеству, ни по стоимости имущества»17.

В ст. 1115 ГК РФ есть и свои недостатки, так она не определяет последствия наличия у наследодателя имущества равной стоимости, здесь возникает вопрос, какое место будет открытием наследства. Из норм Гражданского законодательства следует, что место открытия наследства должно быть одно.

 

 

В юридической литературе общепринято понимать «наследство» как совокупности имущественных прав и обязанностей наследодателя18.

 Понятие «наследство» является определяющим в наследственном праве, «если нет наследства, то и наследовать нечего»19.

Под наследством подразумевается совокупность определенной части имущественных прав и обязанностей наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а как одно целое переходят к наследникам в порядке универсального правопреемства.

Наследство представляет собой один из видов объектов гражданских прав. Однако оно имеет особый характер, отличающий его от других объектов.

Наследство — объект гражданских прав локального характера и присутствует только в области наследственного права20.

Положения ГК, посвященные объектам гражданских прав (ст. 128-149 ГК РФ), не упоминают о наследстве.

Статья 1112 ГК РФ, определяя состав наследства, на первом месте называет вещи, принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства21.

Наряду с вещами, основными элементами, образующими состав наследства, являются имущественные права и имущественные обязанности, носителем которых при жизни был сам наследодатель22.   

Если права и обязанности возникают лишь в результате смерти наследодателя, то переход их по наследству не происходит.

При таких обстоятельствах, права и обязанности «не переходят от наследодателя к наследнику, а возникают у наследника по иным основаниям. Но для этого, помимо смерти наследодателя, необходимо наличие и других предусмотренных законом юридических фактов».

Так, если лицо, в пользу которого был заключен договор страхования, умерло ранее застрахованного, и последний не назначил другого получателя, то после его смерти право на получение страховой суммы приобретают наследники застрахованного лица по закону.

Таким образом, в случае смерти страхователя, заключившего договор страхования имущества, права обязанности страхователя переходят к лицу, принявшему имущество в порядке наследования.

По тем же основаниям не наследодателю, а наследникам принадлежит право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, пособий, алиментов, платежей в возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью (ст. 1183 ГК РФ)23.

Наследство понимается как некое единство, в состав которого входят и принадлежавшие умершему гражданину права (актив) и его долги (пассив).

Под активом следует понимать наличное имущество, которое принадлежало наследодателю, а также принадлежавшие ему имущественные права.

Помимо вещных и обязательственных прав к правопреемнику (в данном случае к наследнику) переходят и имущественные права, возникающие у предшественника (наследодателя) в связи с созданием им произведением литературы, науки и искусства или со сделанным им изобретением.

Пассив это долги наследодателя, его обязанности по обязательственным требованиям не погашенные им на момент смерти, которые переходят к его наследникам.

Наследники из наследуемого имущества обязаны уплатить долги, вытекающие из различных гражданско-правовых договоров.

Поскольку законом ответственность наследников ограничивается только полученным имуществом, то есть определенным размером актива наследства, то, следовательно, ее можно квалифицировать как ограниченную.

Ограничение ответственности по долгам наследодателя касается не отдельных обязательств, а каждого переходящего обязательства в равной мере, то есть если пассив превышает актив наследства, то все обязанности наследодателя, перешедшие к наследникам, сокращаются в своем объеме пропорционально24.

Таким образом, наследство представляет совокупность принадлежавших наследодателю на день открытия наследства на праве частной собственности вещей, иного имущества и его имущественных прав и обязанностей.

Список использованной литературы

_____________________________________________________________

 

1. Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права [Текст] – М., Статут. 2005. – С. 618.

2. Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации: Учеб. пособие. [Текст] – М., Юристъ. 2003. – С.23.

3. Определение Конституционного Суда РФ № 228-О, от 02.11.2000 г. // Вестник Конституционного Суда РФ. – 2001. – № 2. – С. 38.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) [Текст]: [Федеральный закон № 146-ФЗ, принят 26.11.2001 г., по состоянию на 30.06.2008] // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552.

 5. Михалева Т.Н. Как правильно вступить в наследство: практические рекомендации юриста [Текст] – М., ГроссМедиа. 2008. – С. 147, Вавилин Е.В., Гурьева Е.В. Новый порядок наследования и дарения [Текст] – М., Юркнига. 2006. – С. 87.

6. Сергеев А.П. Толстой Ю.К. Елисеев В.И. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ (постатейный). Часть третья [Текст] – М., Проспект. 2005. – С. 81.

7. Минахина И.А. Наследование. Дарение. Пожизненная рента: вопросы правового регулирования [Текст] – М., Дашков и К. 2007. – С. 34.

8.Храмцов К. Обеспечение свободы завещания наследодателя [Текст] // Российская юстиция. – 2008. – № 6. – С. 23.

9. Лиманский Г.С. Право на обязательную долю: актуальные вопросы теории и судебной практики [Текст] // Российский судья. – 2008. – № 3. – С. 24.

  10. Михайлова АС. Возникновение и развитие института наследования в гражданском праве России. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. [Текст] – Краснодар., 2003. – С. 16.

  11. Костычева А.И. Наследование по завещанию [Текст] // Законность. – 2008. – № 7. – С. 31.

  12. Чепига Т.Д. Теоретическая доктрина наследственного права. [Текст] // Актуальные проблемы гражданского права, гражданского и арбитражного процесса – М., Статут. 2001. – С. 79.

 13. Цымбаренко А.Г. Границы свободы завещания в российском гражданском праве [Текст] // Нотариус. – 2007. – № 4. – С. 19.

14. Вавилин Е.В. Развитие законодательства в сфере осуществления наследственных прав [Текст] // Наследственное право. – 2008. – № 3. – С. 31.

15.Харитонова Ю.С. Практические вопросы применения норм ГК РФ о наследовании по закону [Текст] // Хозяйство и право. – 2003. – № 6. – С. 75.

   16. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части третьей (Постатейный) [Текст] / Под ред. Абовой Т.Е., Богуславского М.М., Светланова А.Г. – М., Юрайт. 2008. – С. 71.

 17. Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву. [Текст] – М., Статут. 2000. – С. 645.

18. Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права [Текст] – М., Статут. 2005. – С.622.

 19. Гаджиев В.А. Актуальные проблемы открытия наследства: вопросы теории и практики [Текст] // Российский судья. – 2006. – № 8. – С. 25.

20. Зайцева Т.И. Судебная практика по наследственным делам [Текст] –М., Волтерс Клувер. 2007. – С. 109.

21.Гришаев С.П. Наследственное право: учебное пособие [Текст] – М., Юристъ. 2007. – С. 19-20.

22. Попова Л.И. Правовое регулирование времени открытия наследства [Текст] // Вестник СГАП. – 2004. – № 1. – С. 159-161.

23. Бапзигатова A.M. Наследственные права комориентов в Российской Федерации и Англии [Текст] // Современной проблемы публично-правового и частноправового регулирования теория и практика материалы международной научно-практической конференции. Часть 2 [Текст] – Уфа., РИО БашГУ. 2005. – С. 19-23.

 24. Долинская В.В. Наследственное право Российской Федерации. [Текст] – М., Проспект. 2006. – С. 12.

 

 

Наследование по закону

 

Расцвет частной собственности, освобождении ее от сословно-корпоративных пут приводят к тому, что предметом наследования постепенно становится все, что способно приносить прибыль, обеспечивать удовлетворение самых различных потребностей людей, за исключением, пожалуй, самой личности, которая объектом наследственного преемства ныне быть не может. Однако для утверждения этих незыблемых устоев современной цивилизации человечеству потребовалось не одно тысячелетие.

Значение наследования и состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям1.

И лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, согласно сложившимся в обществе правовым и нравственным принципам то, что принадлежало наследодателю при жизни, в соответствующей части перейдет к лицам, к которым сам наследодатель мог и не быть расположен.

Неукоснительное проведение этих начал обеспечивает интересы как самого наследодателя и его наследников, так и всех третьих лиц, для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности (ст.1141 ГК РФ).

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующей очереди, т.е. если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.

Наследование по завещанию

 

 

Хотя подавляющее большинство россиян не стало за последнее время жить лучше, у многих все же появились в результате приватизации дорогостоящая собственность – квартиры и земельные участки, многим принадлежат ценные бумаги – акции, облигации и т.п.

 Если вспомнить о состоятельных и очень богатых людях, придется признать, что для десятков миллионов россиян вопрос о судьбе имущества после смерти либо о получении имущества в наследство перестает быть безразличным.

В статье 1114 ГК РФ даны точные временные характеристики юридических фактов, признанных основаниями открытия наследства. Факт смерти наследодателя устанавливается свидетельством о смерти, которое выдается органом записи актов гражданского состояния.

    Закон признает временем открытия наследства определенный день, обозначаемый календарной датой.

  С учетом ст. 45 ГК РФ предусмотрено три способа определения дня открытия наследства:

- при первом – день открытия наследства совпадает с подлинным днем смерти гражданина;

- при втором – день открытия наследства совпадает с условным днем его смерти, которым признан день вступления в законную силу решение суда об объявлении гражданина умершим;

- при третьем – день открытия наследства совпадает с днем предполагаемой гибели гражданина, если таковой указан в решении суда.

Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.

Большое значение при возникновении и реализации наследственных правоотношений имеет понятие «место открытия наследства». Этот вопрос важен, поскольку именно по месту открывания наследства наследники должны подать заявление в нотариальную контору о принятии наследства или об отказе от него.

Согласно статье 1115 ГК РФ местом открытия наследства является последнее постоянное место жительства наследодателя – жилое помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживал на легальном основании (в качестве собственника, по договору найма и т.п.).  

Например, если российский гражданин находился в зарубежной командировке и там умер, то местом открытия наследства будет его последнее постоянное место жительства РФ.

При наследовании по закону наследодатель может быть как дееспособным, так и недееспособным.

Иначе дело обстоит при наследовании по завещанию. Поскольку завещание – это сделка, которая совершается действием лица, желающего распорядиться наследством на случай смерти, завещатель на момент совершения указанной сделки должен быть дееспособен, причем в полном объеме.

  Лица частично дееспособные (ст. 26 ГК РФ), а также ограниченные судом в дееспособности (ст. 30 ГК РФ) завещательной дееспособностью не обладают.Не имеют юридической силы завещание, составленное недееспособным лицом, в период так называемого светлого промежутка.       

   Если лицо, составившее завещание, впоследствии признается недееспособным, то это обстоятельство, в принципе, не отражается на юридической силе завещания, которое наследодатель составил, когда был дееспособным. В то же время такое завещание может быть оспорено по основаниям, предусмотренным статьей 177 ГК РФ.

  Признание лица, составившего завещание, недееспособным может впоследствии иметь значение в случае признания наследника не имеющим права наследовать или отстранения его от наследования как недостойного.

В статье 1116 ГК РФ содержится исчерпывающий перечень лиц, которые могут призываться к наследованию. Наследниками, как по закону, так и по завещанию могут быть физические лица: граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства. Как элемент гражданской правоспособности право наследовать возникает с момента рождения (ст. 18 ГК РФ). Однако закон защищает интересы и не родившихся детей, зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства. Они могут быть не только детьми наследодателя, но и другими родственниками – при наследовании по закону, и даже любыми другими лицами – при наследовании по завещанию. Возможность наследования не обусловливается объемом дееспособности гражданина. Наследниками могут стать несовершеннолетние, недееспособные, ограниченно дееспособные лица. К наследованию могут быть призваны только те граждане, которые живы в день открытия наследства.

Круг наследников по завещанию значительно шире круга наследников по закону. Кроме граждан и РФ в число наследников включаются юридические лица, публичные образования и международные организации. Социальные образования признаются наследниками, если они существуют на момент открытия наследства. Например, если гражданин оставил завещание в пользу СССР, который к моменту открытия наследства перестал существовать, то имущество перейдет к государству – правопреемнику СССР – к Российской Федерации.
  Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.

Для того чтобы правила о лишении недостойных наследников права наследования не нарушил принцип свободы завещания, завещателю предоставляется возможность «восстановить» недостойного наследника в правах, указав в его качестве наследника в завещании.

Такой наследник призывается к наследованию по завещанию, если оно составлено уже после утраты им права наследования, но к наследованию по закону он не допускается.

Завещание признается законодателем единственным способом распоряжения имуществом на случай смерти. Совершение каких-либо иных сделок, предусматривающих безвозмездную передачу имущества после смерти его обладателя, не допускается.

    Завещание это акт физического лица (гражданина, иностранца, лица без гражданства) по распоряжению принадлежащими ему материальными или нематериальными благами на случай смерти.

 

Завещание относится к юридическим актам, т.е. таким правомерным действиям, при совершении которых имеет место направленность воли совершающего их лица на достижение определенных правовых последствий.

Завещание – это односторонняя сделка, поскольку оно совершается действием (волеизъявлением) одного лица. Завещание – это срочная сделка, ибо наступление смерти, на случай которой завещание совершено, неизбежно.

Завещание может быть совершено завещателем только лично, причем это правило не допускает никаких изъятий.


Список использованной литературы

__________________________________________________________________

1. Гущин В.В., Дмитриев Ю.А. Наследственное право и процесс Учебник для высших учебных заведений [Текст] – М., Эксмо. 2008. – С. 74.

2. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации [Текст] / Под ред. Маковского Л.Л., Суханова Е.А. – М., Юристъ. 2007. – С. 71.

 

3. Ростовцева П.В. О некоторых новеллах наследственного права [Текст] // Журнал российского права. – 2002. – № 3. – С. 10.

      4. Ярошенко К. Новое законодательство о наследовании [Текст] // Гражданское право. – 2008. – № 2. – С. 22.

5.Костылева Н., Костылев В.М. К вопросу об определении понятия наследства [Текст] // Бюллетень нотариальной практики. – 2008. – № 2. – С. 38;

6.Казанцева А.Е. Понятие наследства (наследственного имущества) [Текст] // Нотариус. – 2005. – № 6. – С. 19.

 7. Гражданское право Учебник. В 3 т. Т. 3. [Текст] / Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. – М., Проспект. 2008. – С. 614.

 8. Серебровский В.И. Очерки наследственного права [Текст] – М., Статут. 2003. –  С. 41;

9.Тарчов В.А., Рыбаков В.А. Собственность и право собственности. [Текст] – М., Юрист. 2008. – С. 156.

    10. Гонгало Б.М., Зайцева Т.И., Крашенинников П.В., Юшкова Е.Ю., Ярков В.В. Настольная книга нотариуса (В двух томах) (Том II) – М., Волтерс Клувер. 2004. – С. 120-121.

 

 

Охрана наследства

 

 

Наследственное имущество принадлежит наследнику, принявшему наследство, с момента открытия наследства. Между тем момент открытия наследства и момент принятия его наследником могут быть отделены один от другого определенным промежутком времени.

На наследника, таким образом, возлагается бремя содержания наследственного имущества с момента открытия наследства до его принятия. В то же время наследник может воспользоваться плодами, продукцией, доходами и иными приращениями наследственного имущества, возникшими за этот период.

Следовательно, в той мере, в какой наследственное имущество нуждается в охране и управлении до того момента, как необходимые действия сможет осуществлять соответствующий собственник (т.е. до принятия наследства), возникает потребность наделения такими полномочиями и иных управомоченных лиц.

Охрана наследства и управление им регулируются ст. 1171 ГК РФ. Охрана наследства предполагает принятие нотариусом или исполнителем завещания определенных мер по обеспечению сохранности наследственного имущества с целью недопущения его порчи, уничтожения или утраты до его принятия наследниками.

Кроме того, меры по охране наследственного имущества могут быть приняты лицами, имеющими право совершать нотариальные действия. Так, должностные лица органов исполнительной власти по месту открытия наследства (по последнему постоянному месту жительства наследодателя, а если оно неизвестно – по месту нахождения наследственного имущества или его основной части) по сообщению граждан, юридических лиц или по своей инициативе принимают меры к охране наследственного имущества, если это необходимо в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или государства.

Должностные лица, которые приняли меры к охране наследственного имущества, сообщают об этом государственной нотариальной конторе по месту открытия наследства.

При наличии в составе наследства имущества, требующего управления, нотариус, а при наследовании по завещанию, в котором назначен исполнитель завещания, – исполнитель завещания в качестве учредителя доверительного управления заключает договор доверительного управления этим имуществом.

В целях охраны наследственного имущества нотариус принимает следующие меры по охране наследства:

- составляет опись наследственного имущества;

- оценивает наследственное имущество;

- вносит на свой депозитный счет денежные средства, входящие в состав наследства;

- передает банку на хранение валютные ценности, драгоценные металлы, камни, изделия из них, а также ценные бумаги, которые не требуют управления, а имущество передает по договору на хранение кому-либо из наследников или другому лицу.

Автор рассматривает, что одним из основных действий, осуществляемых нотариусом в целях охраны наследственного имущества, является составление его описи.

Составление описи представляет собой нотариальное действие, направленное на охрану наследства (ст. 66 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате).

Опись производится нотариусом в присутствии двух свидетелей, которыми не могут являться:

- нотариус или иное лицо, которое удостоверило завещание;

- недееспособные граждане;

- неграмотные граждане;

- граждане с физическими недостатками, которые не позволяют им понимать в полной мере существо происходящего.

При составлении описи могут присутствовать исполнитель завещания, наследники, представители органа опеки и попечительства, если наследниками являются несовершеннолетние.

Опись наследства производится нотариусом сразу после принятия мер по организации работы по охране наследства и только при наличии согласия лиц, проживавших с наследодателем до его смерти и оставшихся проживать в месте нахождения имущества, подлежащего описи, после смерти наследодателя.

По окончании описи составляется акт, который является гарантией сохранности наследственного имущества до принятия его наследниками. Для составления акта описи нотариус и другие лица выезжают на местонахождение наследственного имущества.

В акте описи обязательно указываются:

- фамилия, имя, отчество нотариуса, который проводил опись, дата и номер приказа органа юстиции о назначении нотариуса на должность, его нотариальный округ или наименование государственной нотариальной конторы;

- дата поступления заявления о наследуемом имуществе или поручения о принятии мер по охране наследуемого имущества;

- дата составления описи, сведения о лицах, принявших участие в описи;

- фамилия, имя, отчество и последнее постоянное место жительства наследодателя, время его смерти и местонахождение описываемого имущества;

- было ли опечатано помещение до явки нотариуса и кем, не нарушены ли пломба и печать;

- подробная характеристика каждого из предметов описываемого наследственного имущества.

Нотариус должен включить в акт описи все наследственное имущество, отдельно выделить разделы, касающиеся описи предметов домашней обстановки, обихода, и предметы роскоши.

 Предметами домашней обстановки и обихода являются вещи, служащие для удовлетворения повседневных бытовых потребностей наследников, которые совместно проживают с наследодателем, и принадлежащие ему.

Предметами роскоши являются изделия из драгоценных и полудрагоценных камней, антикварные предметы, мебель из ценных пород дерева, картины-подлинники, дорогостоящие ковры, ценные коллекции и другое имущество.

Спор между наследниками по вопросу включения имущества в состав предметов обычной домашней обстановки и обихода разрешается судом с учетом конкретных обстоятельств дела, а также местных обычаев.

Антикварные предметы, а также представляющие художественную, историческую или иную ценность не могут рассматриваться в качестве предметов обычной домашней обстановки и обихода независимо от их целевого назначения. Для выяснения вопроса о художественной, исторической либо иной ценности предмета, по поводу которого возник спор, суд может назначить экспертизу .

Нотариус должен принимать заявления заинтересованных лиц (соседей, родственников) о принадлежности им отдельных вещей или предметов, которые заносятся в акт описи.

Кроме того, нотариус должен разъяснить им порядок обращения в суд с просьбой об исключении из акта описи указанного имущества.

Акт описи имущества составляется в трех экземплярах, которые подписываются нотариусом, заинтересованными лицами и свидетелями

При обнаружении того, что имущество, подлежащее описи, вывезено или утрачено, нотариусом составляется соответствующий документ. Если у наследодателя отсутствует имущество, подлежащее описи, нотариус должен составить акт об отсутствии имущества и сообщить об этом кредитору.

После описи по соглашению наследников производится оценка наследственного имущества.

Если такое соглашение не было достигнуто, то оценку имущества производит независимый оценщик.

Оценка вещей и предметов производится по розничным ценам с учетом их износа. Недвижимое имущество оценивается по его инвентаризационной или страховой оценке.

Расходы на проведение оценки распределяются между наследниками соразмерно их наследственной доле.

После описи и оценки имущества нотариус производит действия, связанные с его хранением.

В соответствии со ст. 66 Основ законодательства РФ о нотариате если в составе наследства имеется имущество, требующее управления, а также в случае предъявления иска кредиторами наследодателя до принятия наследства наследниками, нотариус назначает хранителя наследственного имущества. В местности, где нет нотариальной конторы, соответствующий орган исполнительной власти назначает в указанных случаях над наследственным имуществом опекуна.

Хранитель, опекун и другие лица, которым передано на хранение наследственное имущество, предупреждаются об ответственности за растрату, отчуждение или сокрытие наследственного имущества и за причиненные наследникам убытки.

Ценные вещи перед передачей их на хранение регистрируются в специальной книге нотариальной конторы.

Имущество, которое входит в наследственную массу может быть самым разнообразным, и если в его состав входят ценные бумаги, драгоценные металлы и камни, иные драгоценные вещи и другие ценности, в том числе документы, то они могут передаваться в банк на хранение по договору, предусмотренному ст. 921 ГК РФ.

 Заключение договора хранения ценностей в банке удостоверяется выдачей банком поклажедателю именного сохранного документа, предъявление которого является основанием для выдачи хранимых ценностей поклажедателю (нотариусу).

Договором хранения ценностей в банке может быть предусмотрено их хранение с использованием поклажедателем или с предоставлением ему охраняемого банком индивидуального банковского сейфа (ячейки сейфа, изолированного помещения в банке).

Поклажедателю в этом случае предоставляется право самому помещать ценности в сейф и изымать их из сейфа, для чего ему должны быть выданы ключ от сейфа, карточка, позволяющая идентифицировать клиента, либо иной знак или документ, удостоверяющие право клиента на доступ к сейфу и его содержимому.

Банк освобождается от ответственности за несохраность содержимого сейфа, если докажет, что по условиям хранения доступ кого-либо к сейфу без ведома клиента был невозможен либо стал возможным вследствие непреодолимой силы. К договору о предоставлении банковского сейфа в пользование другому лицу без ответственности банка за содержимое сейфа применяются правила, установленные для договора аренды.

В данном случае банк не несет ответственности за несохраность содержимого сейфа.

Если наследственное имущество передается на хранение физическим лицам, то составляется расписка о хранении соответствующего имущества, на основе которой указанный гражданин вправе получить вознаграждение за выполнение данных действий.

Предельный размер вознаграждения не может превышать 3% оценочной стоимости наследственного имущества (постановление Правительства РФ «Об утверждении предельного размера вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным имуществом»).

Вещи, имеющие особую ценность (ценные рукописи, литературные труды, письма, имеющие историческое или научное завещание), включаются в отдельную опись и хранятся у наследников или в соответствующих организациях.

В случае назначения исполнителя завещания хранение указанного имущества обеспечивается исполнителем самостоятельно или посредством заключения договора хранения с кем-либо из наследников или другим лицом по усмотрению исполнителя завещания.

За принятие мер по охране наследства с наследников, принявших наследство, взыскивается пошлина в размере 600 рублей. Если нотариусу стало известно, что в состав наследства входит оружие, он должен уведомить об этом органы внутренних дел.

Оформление наследственных прав

 

 

 [69] Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. [Текст] – М., Статут. 2005. – С. 58.

[70] Бегичев A.В. Проблемы правового регулирования ответственности наследника по долгам наследодателя [Текст] // Российская юстиция. – 2008. – № 7. – С. 20-21.

[71] Внуков Н.А. Ответственность наследников по долгам наследодателя: актуальные вопросы теории и практики [Текст] // Налоги (газета). – 2008. – № 26. – С. 14.

[72] Тархов В.А., Рыбаков В.А., Агапова В.В. Приобретение права собственности по наследству [Текст] // Наследственное право. – 2006. – № 1. – С. 17.

[73] Лайко Л.В. Приобретение наследства, принятие наследства и вступление в наследство: о терминологии в наследственном праве, доктрине и практике [Текст] // Наследственное право. – 2008. – № 2. – С. 19.

[74] Остапюк Н.И. Наследственное правоотношение: понятие и юридическое содержание [Текст] // Гражданское право. – 2006. – № 2. – С. 18.

[75] Лайко Л.В. Принятие наследства: понятие, правовая сущность и содержание [Текст] // Нотариус. – 2008. – № 2. – С. 23.

[76] Рассказова М.Ю. Право на принятие наследства [Текст] // Закон. – 2006. – № 10. – С. 15.

 

 

 [77] Гражданское право Учебник. В 3 т. Т. 3. [Текст] / Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. – М., Проспект. 2008. – С. 727.

[78] Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации [Текст] / Под ред. Маковского Л.Л., Суханова Е.А. – М., Юристъ. 2007. – С. 209.

[79] Серебровский В.И. Очерки наследственного права [Текст] – М., Статут. 2003. – С. 168.

[80] Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части третьей (Постатейный) [Текст] / Под ред. Абовой Т.Е., Богуславского М.М., Светланова А.Г. – М., Юрайт. 2008. – С. 167.

[81] Тархов В.А., Рыбаков В.А. Собственность и право собственности [Текст] – М., Юрист. 2002. – С. 173-174.

[82] Барщевский М.Ю. Наследственное право. Учебное пособие. [Текст] – М., Скиф. 2007. – С. 106.

[83] Эрделевский Э. Часть третья ГК РФ о наследовании [Текст] // Законность. – 2005. – №3. – С. 11.

[84] Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части третьей (постатейный) [Текст] / Отв. ред. Марышева Н.И., Ярошенко К.Б. – М., Инфра-М. 2006. – С. 154.

[85] Волочова И. Дети в сделках с недвижимостью (часть 2) [Текст] // Правовые вопросы недвижимости. – 2008. – №2. – С. 40.

[86] Блинков О.Е. О судебном толковании норм наследственного права: история и перспективы [Текст] // Российский судья. – 2008. – № 4. – С. 17.

[87] Гражданское право Учебник. В 3 т. Т. 3. [Текст] / Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. – М., Проспект. 2008. – С. 321.

[88] Суденко В.В. Право на отказ от наследства: теоретические и практические проблемы осуществления [Текст] // Наследственное право. – 2006. – № 1. – С. 17-18.

[89] Гордон М.В. Наследование по закону и по завещанию [Текст] – М., Статут. 2005. – С. 85-86.

[90] Серебровский В.И. Очерки наследственного права [Текст] – М., Статут. 2003. – С. 118.

[91] Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву. [Текст] – М., Статут. 2000. – С. 330-332.

[92] Чепига Т.Д. Теоретическая доктрина наследственного права. [Текст] // Актуальные проблемы гражданского права, гражданского и арбитражного процесса – М., Статут. 2001. – С. 15.

[93] Акатов А.А. Юридические факты в советском наследственном праве: Автореф. дисс ... канд. юрид наук [Текст] – Саратов., СЮИ. 1987. – С. 29.

[94] Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Часть третья (постатейный) [Текст] / Отв. ред. Ануфриева Л.П. – М., Волтерс Клувер. 2008. – С. 170.

[95] Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. [Текст] – М., Статут. 2005. – С. 185.

[96] Постановление Президиума Московского городского суда по делу № 44г-803 от 7 октября 2004 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2004. – № 12. – С. 31.

[97] Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Часть третья (постатейный) [Текст] / Отв. ред. Ануфриева Л.П. – М., Волтерс Клувер. 2008. – С. 174.

[98] Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Часть третья (постатейный) [Текст] / Отв. ред. Ануфриева Л.П. – М., Волтерс Клувер. 2008. – С. 179.

[99] Барышев А. Приобретение наследства и его юридические последствия [Текст] // Социалистическая законность. – 1957. – № 1. – С. 36.

[100] Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. [Текст] – М., Статут. 2005. – С. 48.

[101] Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации [Текст] / Под ред. Маковского Л.Л., Суханова Е.А. – М., Юристъ. 2007. – С. 221.

[102] Зайцева Т.И. Судебная практика по наследственным делам [Текст] –М., Волтерс Клувер. 2007. – С. 46.

[103] Извлечение из постановления Президиума Самарского областного суда от 29 сентября 2008 г. № 0806/615 // Судебная практика. Самара. – 2008. – № 4. – С. 11.

[104] Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации [Текст] / Под ред. Маковского Л.Л., Суханова Е.А. – М., Юристъ. 2007. – С. 223.

[105] Михалева Т.Н. Наследование по завещанию, по закону, отдельных видов имущества [Текст] – М., ГроссМедиа. 2005. – С. 98-99.

[106] Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Часть третья (постатейный) [Текст] / Отв. ред. Ануфриева Л.П. – М., Волтерс Клувер. 2008. – С. 178.

[107] Амфитеатров Г.П. Право наследования в СССР [Текст] – М., Юрлитиздат. 1946. – С. 14.

[108] Маркс К., Энгельс Ф. Соб. Соч. Т. 16. [Текст] – М., Политиздат. 1960. – С. 55.

[109] Пригода Н.П. Институт наследования по закону (досоветский, советский и постсоветский периоды) [Текст] // История государства и права. – 2008. – № 14. – С. 18.

[110] Орловский П. Некоторые вопросы законодательства о наследовании. [Текст] // Советское государство. – 1936. – № 2. – С. 63.

[111] Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. [Текст] – М., Статут. 2005. – С. 42.

[112] Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права [Текст] – М., Госюриздат. 1963. – С. 96.

[113] Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты, гражданских прав [Текст] – М., Статут. 2001. – С. 104.

[114] Арчинова В.И. Способы приобретения права собственности: Автореф. дисс … канд. юрид. наук [Текст] – Краснодар., 2003. – С. 13.

[115] Хмелевская О.И. Некоторые аспекты, связанные с ограничениями права собственности при наследовании [Текст] // Вестник СГАП. – 2004. – №4. – С. 191-193.

[116] Чепига Т.Д. Теоретическая доктрина наследственного права. [Текст] // Актуальные проблемы гражданского права, гражданского и арбитражного процесса – М., Статут. 2001. – С. 298.

[117] Михайловская И.Б. Судебная власть [Текст] – М., ТК Велби. 2003. – С. 63.

[118] Чепига Т.Д. Теоретическая доктрина наследственного права. [Текст] // Актуальные проблемы гражданского права, гражданского и арбитражного процесса – М., Статут. 2001. – С. 301.

Учебный материал составлен

доцентом Кузнецовым А.Н.; Алпатовым К.А.

(Кировский политехнический колледж;

 г.Кировск,Ленинградской обл. )2014г; iprbookshop.ru

Т.6.Наследственное право

Т.6.1. Наследственное право.

Содержание учебного материала

6.1.1.Понятие наследственного права……………………………….2

Основные понятия наследственного права:

Дата: 2018-11-18, просмотров: 244.