Понятие и основные черты римского частного права
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Понятие и основные черты римского частного права.

Римское частное право — совокупность правовых норм, направленных на урегулирование имущественных и семейных отношений в римском обществе. Черты:

- направлено на защиту интересов отдельных частных лиц

-действует принцип: разрешено все, кроме того, что прямо запрещено

-действует формула: Ita ius esto (как стороны договорятся, пусть так и будет)

-действуют преимущественно диспозитивные нормы, при этом диспозитивность – свобода выбора или свобода усмотрения сторон

-защита осуществляется по инициативе частных лиц в рамках гражданского процесса

Ius civile (цивильное, строгое, жесткое или квиритское)

Цивильным право называется, потому что оно возникает как право города – государства Рима. Жестким право называют, так как оно строго формальное, крайне консервативное и исходит из приоритета буквы закона над его духом. Такая жесткость приводит к появлению все новых и новых отношений, не защищаемых правом. Также цивильному праву присуща строгость закона и суровость наказания. Действует специфический семейно – правовой институт, в рамках которого отец семейства или pater familias имеет право жизни и смерти подвластных детей и жены. Квиритским право называют потому, что римляне называли себя квиритами, указывая на знатность и древнее происхождение рода от божества. Таким образом, субъектами цивильного права являются только римские граждане, квириты.

Ius praetorium (преторское право)

Претор – идущий впереди. Должность претора – одна из верховных должностей римского города и государства. Его компетенция: совершение правосудия. Сначала возникает должность городского претора, а потом появляется должность перегринского претора, рассматривающего дела между перегринами, перегринами и римлянами. Развитие института преторства достигло своего максимума в классический период, при этом претор не мог писать законы, но издавал эдикт. В эдикте претор указывал, каким отношениям, не защещенным цивильным правом будет дана исковая или административная защита. Сумма этих самых эдиктов и образовала преторское право. Институт преторства позволяет говорить о том, что был период обособления судебной власти, однако при усилении власти императора, фигура претора стала восприниматься как угроза, был принят эдикт, и правотворчество претора прекратилось. В отличие от цивильного, преторское право подчиняется принципу: приоритет духа закона над буквой, то есть справедливо

Национальное римское право (ius Quiritium)

Это древнейшее право у римлян. Оно отделяет членов римской общины от не римлян и носит сословный характер даже внутри Рима. Квиритское право положило конец патриархальному строению семьи с безусловным господством домовладыки, в его рамках не было развитого права собственного и всего того, что закономерно обуславливает обращение такой собственности; отношения гражданства заканчивались на пороге римского дома и определяли только военно — общественную и религиозную деятельность узкого круга глав родов и семей в традициях, восходящих ещё к временам военной демократии власти вождей — царей.При характеристике римского квиритского права следует иметь в виду, что оно соответствовало раннему периоду становления римского общества и государства. Поэтому право характеризовалось внутренней недифференцированностью, тесной связью с религией, неразвитостью правовых институтов и понятий. Ему были присущи консерватизм, замкнутый национальный характер, формализм, соединенный с символикой и ритуалом, и казуистичность.

Законы

а)законы, принятые в период республики народным собранием

б)законы, принятые в период Принципата сенатом

в)законы, принятые императором( эдикты, рескрипты, декреты, мандаты)

Эдикты магистратов

4.Деятельность юристов, которая включала в себя 3 формы: консультирование, составление и оформление юридических документов, руководство процессуальными действиями в суде. Мнение юристов получило официальное признание государством, в 426 году был принят закон о цитировании, согласно которому можно было ссылаться в суде, как на норму права, так и на сочинения 5 великих юристов ( Гай, Павел, Ульпиан, Модестин, Папиниан)

Легисакционный процесс.

Древний вид судопроизводства, для которого характерна строгая форма и обрядовые черты. Для обозначения истца и ответчика используют традиционные обозначения ( и, о). Процесс возникает по инициативе истца, при этом бремя доставки ответчика лежит на истце. Этот процесс состоит из 2 стадий:

1)In iure ( стадия провозглашения права)

Все действия направлены на установление предпосылок для рассмотрения иска по существу. Если заявлен спор о праве на вещь, то истец и ответчик приходят к претору и приносят с собой спорную вещь или ее образ. Сначала истец, потом ответчик налагают на спорную вещь виндикту ( символ копья) и произносят свои требования и возражения в строго-установленной цивильным правом форме. Та сторона, которая ошиблась в словах или в их порядке, автоматически проигрывает. Если никто не ошибся, претор предлагает внести равный денежный залог, тот, кто отказывается, проигрывает. Впоследствии выигравший получает залог обратно, а проигравший утрачивает его. Если все внесли залог, то претор назначает время и место рассмотрения дела и назначает частного судью. Стороны могут сами предложить кандидатуру по согласию. Происходит литисконтестация ( засвидетельствование спора). Нельзя повторно заявлять тождественный иск.

In iudicio (судоговорение)

Эта стадия начинается с жертвоприношения Юпитеру. Вторая часть менее формальный характер, проходит в форме открытого, гласного, устного состязания, во время которого стороны представляют имеющиеся доказательства, при этом процессу известны следующие виды доказательства: показания сторон и свидетелей, письменные доказательства, вещные доказательства, заключения эксперта. Процесс носит состязательный характер. В рез-те решение выносится устно, вступает в силу незамедлительно, и не обжалуется.

Формулярный процесс.

Данный вид судопроизводства по – прежнему предполагает наличие 2-х стадий, но наиболее значимой становится 1 стадия. Стороны в свободной форме заявляют свои требования и возражения. И претор на этом основании составляет для судьи записку, которая называется формула, где указывает при каких условиях и на каких основаниях иск подлежит удовлетворить, а в каких отказать. Формула пишется в свободной форме и состоит из следующих частей:

Вводная часть

2.Прескрипция ( в ней истец может потребовать только часть)

3.Демонстрация( содержит описание состава дела)

3.Адъюдикация( указывается, у кого будет находится спорная вещь до разрешения спора)

4.Интенция( непосредственно требование истца к ответчику)

5.Эксцепция(возражение ответчика на иск)

6.Кондемнация( присуждение, распоряжение претора об отказе или удовлетворении иска)

На 2 –ой стадии судья устанавливал факторы, указанные в формуле, также устно выносил решение, оно вступало в силу немедленно, обжалованию не подлежало.

Экстраординарный процесс.

Начиная с 1 века н.э. императоры стали разрешать дело единолично, без передачи его судье и не считаясь с прежней процедурой. Это было связано с установлением неограниченной власти императора в период Домината и с тем, что император стремился иметь оперативный и послушный суд. Этот процесс проходил в одну стадию и велся единолично госчиновником. Процесс возникал по инициативе истца, при этом он составлял иск письменно, и передавал его в суд. Суд передавал иск ответчику, при этом ответчик уплачивал таксу и обязывался отвечать по иску. Если истец или ответчик не являлись в указанный срок, то процесс назначался заново до 3 раз. Главное производство происходит в зале суда, суды стали работать стационарно. Процесс перестал быть состязательным и стал доказательственным процессом. Была введена теория формальной оценки доказательств. Несмотря на утрату гласности и состязательности, процесс приобрел позитивные черты :

- появилось право аппеляции

-так как процесс стал письменным, появились расходы по процессу, расходы возлагались на проигравшую сторону, если судья забывал установить возмещение расходов, то возмещал их сам

-появилась возможность использовать адвокатов

-появилась возможность заочного рассмотрения дела

-зарождается система принудительного исполнения решения силами гос принуждения

После вынесения решения действует срок для добровольного исполнения решения, он составляет 4 месяца. Если решение не исполняется добровольно, то можно требовать гос помощи. С 342 года такой процесс стал единственно возможным.

Исковая давность.

Исковая давность (praescriptio) – установленный срок, в течение которого лицо может обратиться с иском о защите своего нарушенного права. Римское право не выработало специальных условий, ограничивающих по времени право на заявление исковых требований. В классическом праве существовали особые сроки для определенных сделок, но они не являлись исковой давностью, а лишь сроками, в течение которых то или иное право действовало. Таким образом, в классическом римском праве все иски считались как бы постоянными и не имевшими ограничений по времени.При Юстиниане была введена исковая давность в классическом понимании этого термина. Для всех личных исков и исков на вещи она была одинаковой и устанавливалась на срок 30 лет. Течение исковой давности начиналось с момента возникновения основания для претензии:

– для исков по правам на вещи – с момента нарушения права собственности;

– по обязательствам не совершать какого-либо действия с момента нарушения этого обязательства и совершения действия, несмотря на обещание;

– по обязательствам совершить какое-либо действие – с момента возникновения возможности требовать совершить обещанное незамедлительно.

Течение исковой давности могло быть приостановлено по уважительным причинам (несовершеннолетние лица и др.). Если основания для приостановления срока устранялись, то течение исковой давности возобновлялось.

Виды исковой давности в отношении сложных исков:

– полная – погашалось все требование в целом (praescriptio totalis);

– частичная, когда считалось погашенным, например, право требовать штрафной санкции за неисполнение, но сохранялось право требовать исполнения (возврата вещи и т. д.).

Погашение исковой давности имело место тогда, когда в течение срока ее действия лицо, право которого нарушено, не пыталось воспользоваться правом предъявить иск к виновному (обязанному) лицу. Приостановление исковой давности имело место, когда лицо в силу каких-либо препятствий не могло предъявить иск. Такими препятствиями могли быть:

а) юридические препятствия, мешавшие предъявлению иска (например, наследник испрашивал срок на составление инвентаря наследства);

б) несовершеннолетие управомоченного лица.

в) тяжелая болезнь управомоченного лица или нахождение его в плену; отсутствие ответчика, против которого должен быть предъявлен иск и др.

Правоспособность

Понимается, как потенциальная возможность приобретать права и нести обязанности. Правоспособность возникает с момента рождения и кончается смертью, при этом признается также за лицами еще не родившимися, но зачатыми до момента смерти наследодателя. Объем правоспособности зависит у лица от 3 основных статусов: свобода, состояние гражданства, семейное состояние. Полная правоспособность имеется только у свободного римского гражданина, являющегося домовладыкой. Правоспособность позволяет лицу пользоваться правами в различных сферах. Правоспособность может быть утрачена по следующим основаниям:

-утрата лицом отдельных статусов( свободы, гражданства, семьи)

-умаление гражданской чести(бесчестие, лжесвидетельство, наказание за аморальное поведение)

Дееспособность

Дееспособные – лица, которые своим возрастом, полом, психическими, физическими и моральными качествами могут гарантировать, что в правовых действиях они могут вести себя разумно. По возрасту выделяют такие группы:

1.От 0 до 7 лет, такие лица называют инфанты, полностью недееспособные, они не могут самостоятельно совершать правовые действия и недостаток недееспособности восполняют с помощью фигуры отца или отчима.

2.От 7 до 12(14) лет, ограниченно недееспособные лица

3.От 12(14) до 25 лет, ограниченно дееспособные, они могут вступать в брак, совершать сделки с одобрения попечителя, если он им назначен.

Женщины являются ограниченно дееспособными, так как могут управлять и распоряжаться своим имуществом только, если не состоят под властью отца или мужа. Независимо от возраста ограничиваются в дееспособности люди с психическими и физическими отклонениями.

 

Правовое положение рабов.

Рабство носило неодинаковый характер на протяжении римской истории. В Древний период положение рабов в патриархальной семье практически не отличалось от положения подвластных детей. Так как рабы пока не многочисленны, отношения носят с ним личный характер. Особые привилегии имели домородные рабы. Эксплуатация рабов ужесточается, когда Рим захватывает новые территории, и у одного хозяина около 10-20 тыс рабов. Все рабы почти все были грамотными, в отличие от римлян. Рабам выделяется в управление и пользование обособленное имущество хозяина. Была введена такая ответственность:

-если сделка совершена с ведами или по приказу капитана

-если же сделка совершена только по воли раба, то хозяин отвечает в размере полученной прибыли

Защита права собственности.

Осуществляется с помощью следующих исков: виндикационный ( защищает собственников от утраты владения), негаторный ( защищает собственников, право пользования) , публицианов иск (применяется для доказывания права собственности предков на вещь, для доказывания законности приобретения права собственности), личный ( носит обязательственный характер, возникает, если идет спор о границах земельных участков), деликтный иск ( из правонарушения, такого, как сваливание мусора и т д)

Личные сервитуты.

Личный сервитут – право пользования вещью, которое дано конкретному, определенному лицу и со смертью сервитуария он прекращается. К личным сервитутам относятся:

• Узофрукт – право пользоваться плодами, но не самой вещью

• Узус – право пользоваться чужой вещью без права на плоды

• Хабитация – право безвозмездно и пожизненно проживать в чужом строении

 47.Эмфитевзис и суперфиций.

Эмфитевзис – право долгосрочной аренды чужой с/х земли и субъект эмфитевзиса или эмфитевзис приобретает следующие права:

• Право пользования землей, собрание с нее урожая

• Право закладывать эмфитевзис

• Право отчуждать эмфитевзис

• Право передавать эмфитевзис по наследству

Обязанности эмфитевта:

• Выплачивать собственнику земли ренту

• Уплачивать земельный налог

Для того, чтобы прекратить действие эмфитевзиса , нужно было не уплачивать ренту в течении 3-х лет. Эмфитевзис защищается теми же исками, что и право собственности, а также владельческими интердиктами.

Суперфиций – право долгосрочной аренды чужой городской земли с правом возведения строения на этой земле. Суперфиций имеет право:

• Пользоваться строением

• Обменять участок сервитутами

• Закладывать суперфиций

• Продавать суперфиций с согласия собственника

• Передавать свое право по наследству

Обязанности:

• Выплата арендной платы

• Выплата ренты

Суперфиций мог быть установлен на основании договора, по завещанию. Передача суперфиция осуществлялась по традиции. Прекращался суперфиций с истечением срока его установления.

Понятие и значение залога.

Залог представляет собой право пользования и при определенных условиях право распоряжаться чужой вещью. Основная функция залога состоит в том, чтобы обеспечить исполнение основного обязательства. Кредитор приобретает право в случае неисполнения его должником распорядиться предметом залога, который заранее определен. Залог является одним из способов обеспечения исполнения основного обязательства.

49.Исторические формы залога (fiducia, pignus, hipotheca).

Фидуция

Наиболее древний вид, при котором с помощью обряда мансипации должник отчуждал предмет залога сразу в собственность кредитора. Затем наступает исполнение основного обязательства и в таком случае кредитор обязан вернуть вещь в собственность должника. Данный вид залога ставит должника в невыгодное положение, так как кредитор, получив вещь в собственность, до момента исполнения обязательства может распорядиться ей и должнику придется заявлять иск. Фидуция основывается на предположении о том, что должник не исполнит обязательство.

2.Пигнус ( ручной заклад)

Представляет собой также передачу предмета залога кредитору до момента исполнения обязательства, но не на праве собственности, а на праве владения. Положение должника практически не меняется.

Ипотека

Представляет прогрессивную форму залога. Предмет залога не передавался кредитору ни в собственность, ни во владение, а оставался у должника. В случае неисполнения должником обязательств предмет залога не поступает в собственность кредитора, а подлежит продаже с публичных торгов. Первоначально для установления залога не требовалось формальностей, что приводило к нестабильности залоговых отношений. И чтобы обеспечить интересы кредитора в период Домината было установлено, что ипотека составляется письменно в присутствии 3х свидетелей. В классический период предметом ипотеки могли выступать только телесные, а в постклассический и бестелесные. Ипотеки делились на законные и договорные. Позже вводится понятие привилегированной и обычной ипотеки.

Понятие об обязательстве.

Сущность обязательства состоит не в том, чтобы сделать какой – нибудь предмет или сервитут нашим, но в том, чтобы связать другого перед нами, дабы он дал что –нибудь, сделал что –нибудь или предоставил. Это классическое определение обязательство, данное в дигестах юристом Павлом.

Долевые

Если предмет обязательства – делимая вещь, то в силу правовой презумпции обязательства считаются раздельными и каждый кредитор имеет получить исполнение только в размере его доли. И каждый должник обязан выплатить только в размере свой доли.

Солидарные

В данном случае какой –либо один из кредиторов имеет право получить по всем требованиям от имени всех солидарных кредиторов, при этом другие потеряют права требования. От выбора кредиторов зависит, кто из должников произведет исполнение в полном объеме.

Вербальные контракты.

Наиболее древний вид, заключался в устной форме, представлявший собой виртуальное изречение с подтверждением священной клятвы. Такое обещание носило название sponsio. Потом оно стало называться stipulatio. Стипуляция носила абстрактный характер, т.е. с ее помощью можно было оформлять широкий спектр обязательственных отношений. Первоначально стипуляция была доступна только для римлян, а в классический период ее могли использовать все жители империи для оформления поручительства и новации. Помимио стипуляции, к вербальным договорам относятся клятвенное обещание и обещание вольноотпущенника.

Литтеральные контракты.

Обязательства устанавливаются в письменной форме. Такие договоры развиваются с конца 2 в до н.э. в связи с мощным развитием торговли. Прообразом таких договоров была запись в приходно – расходной книге. Также веклись книги текущих счетов, можно было осуществлять перемену счетов. Было заимствовано 2 вида расписки: синграфа ( долговое обязательство) и хирографа (долговая расписка). Любое письменное обязательство, если оно не отзывалось в течении 2х лет со дня оформления, становилось абстрактным литеральным договором.

Заем.

Заем (mutuum) представляет собой договор, по которому одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) денежную сумму или известное количество иных вещей, определенных родовыми признаками (зерно,масло, вино), с обязательством заемщика вернуть по истечении указанного в договоре срока либо по востребованию такую же денежную сумму или такое же количество вещей того же рода, какие были получены .Заем является одним из реальных договоров, т.е. обязательство в этом случае устанавливается не только простым соглашением (consensus), но и передачей вещи (res); нельзя требовать возврата от того, кто ничего не получал. Реальный характер договора займа не означает, однако, что в этой категории договоров consensus, соглашение сторон, не имеет существенного значения: соглашения сторон недостаточно для возникновения заемного обязательства, однако (как и при всяком договоре) соглашение и при займе является необходимым моментом. Нет consensus, нет и договора. В текстах римских юристов встречают примеры того, что, несмотря на передачу вещей, обязательство не возникнет, потому что между сторонами не consensus, a dissensus (разногласие, недоразумение); так, передана денежная сумма, причем передающий деньги делает это с намерением дать взаймы, а получающий думает, что ему дают их в дар или на сохранение: займа нет за отсутствием согласованной воли двух сторон. . Mutuum является не первоначальной формой договора займа. В древнейшем римском праве для этой цели пользовались формальной сделкой nexum1 (совершавшейся per aes et libram, с помощью меди и весов), а также стипуляцией. По мере развития хозяйственной жизни, расширения торговли, ремесленной промышленности совершение не только такой громоздкой сделки, как nexum, но даже и более простой, однако все-таки формальной — стипуляции стало затруднительным. Требования хозяйственной жизни привели к тому, что судебную защиту стали получать и неформальные договоры займа; так появилась новая форма займа — реальный договор займа, для юридической силы которого не требовалось облекать согласие сторон в какие-либо торжественные формы, а Достаточно было лишь передать на основании соглашения сторон так называемую валюту займа, т.е. деньги, зерно, вино, и тому подобные вещи, определенные родовыми признаками. . Характерные признаки договора mutuum можно опор делить следующим образом:

 

а) mutuum — реальный договор, т.е. получающий юридическую силу лишь с того момента, когда на основании соглашения сторон последовала передача res, вещи;

б) предмет договора — денежная сумма или известное количество других вещей, определенных родовыми признаками (весом, числом, мерой);

в) эти вещи передаются заимодавцем в собственность заемщика;

г) вещи передаются с обязательством для заемщика вернуть заимодавцу такую же денежную сумму или такое же количество вещей такого же рода, какие были получены.

Если заем не денежный, заемщик обязан вернуть не только такое же количество вещей, какое было получено, но и по качеству не хуже полученных взаймы вещей. Поскольку предметом займа служили вещи, определенные весом, числом, мерой (а не индивидуально), причем они поступают в собственность заемщика, на нем лежал и риск случайной гибели полученных вещей: если в силу случайной причины взятые взаймы вещи погибали и заемщик не имел возможности ими воспользоваться, он не освобождался от обязанности вернуть полученную сумму (количество). Обязательство, возникающее из займа, строго одностороннее', заимодавец имел право требовать от заемщика возврата такого же количества вещей, такого же рода и качества, какое было получено; на заемщике же лежала соответствующая обязанность. Заимодавец уже при самом заключении договора, так сказать, сделал свое дело, передав в собственность заемщика денежную сумму или вещи, определенные родовыми признаками; поэтому из договора для него возникало только право требования, никакой обязанности на заимодавце не лежало. Для осуществления права требования (о возврате взятой взаймы суммы денег или других вещей, определенных родовыми признаками) заимодавцу давались иски строгого права (actio certae creditae pecuniae и ковдикция). Наоборот, заемщик при заключении договора уже получил деньги, зерно, вино и т. п. и потому не может требовать из договора чего-либо; для него возникала из договора только обязанность возврата такой же денежной суммы или того же количества вещей, какое было получено от заимодавца.

Ссуда.

Договором ссуды называется такой договор, по которому одна сторона (ссудодатель) передает другой стороне (ссудополучателю) индивидуально-определенную вещь во временное безвозмездное пользование с обязательством второй стороны вернуть по окончании пользования ту же самую вещь в целости и сохранности. Подобно займу, договор ссуды также был реальным контрактом, т.е. обязательство из этого договора возникало лишь тогда, когда состоялась передача вещи ссудополучателю (пользователю) . . В то время как предметом договора займа являются деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками (мерой, числом, весом), предметом договора ссуды может служить только индивидуальная вещь, ибо только такую вещь можно вернуть по окончании пользования без замены другой; если, например, предметом договора является охапка дров на топку печи, то, как только дрова сгорят, возврат самих дров, какие были получены, станет невозможным и речь может идти только о возврате такого же количества того же рода вещей (т.е. это будет договор займа). Договор ссуды имеет целью предоставление вещи в безвозмездное пользование, т.е. из договора ссуды получает хозяйственную выгоду (utilitas) только ссудополучатель. Это обстоятельство учитывалось в римском праве при решении вопроса о пределах ответственности ссудополучателя за сохранность вещи: поскольку договор заключался в его интересах, на него возлагалась строгая ответственность а именно: ссудополучатель отвечал за omnis culpa (за всякую вину), т.е. не только за намеренное причинение вреда ссудодателю (dolus) и не только за грубую небрежность (culpa lata), но даже и за незначительную небрежность (culpa levis). Ссудополучатель был обязан хранить данную ему в пользование вещь пользоваться ею надлежащим образом, т.е. в соответствии с хозяйственным назначением вещи и указаниями договора, и проявлять при этом заботливость (diligentia) хорошего хозяина, т.е. не допускать невнимательности, непредусмотрительности, беззаботности, какие не свойственны хорошему хозяину. Только тогда, когда ссудополучатель проявил полную внимательность, предусмотрительность, заботу, так что вред для ссудодателя возник вследствие простой случайности (casus), ссудополучатель не нес ответственности перед ссудодателем; случайно возникший вред для вещи относился на счет ее собственника. Договор ссуды заключался в интересах только одной стороны — ссудополучателя. Однако этот договор не являлся таким строго односторонним договором, как договор займа. По этому поводу до нас дошли от юриста Павла следующие соображения. Сссудодатель заключает договор ссуды не в силу хозяйственной необходимости, а по доброй воле, осуществляя лишь моральный долг и любезность в отношении другой стороны. Поэтому он сам, оказывая такую любезность, определяет ее форму и пределы. Но как только ссудодатель предоставил другому свою вещь в безвозмездное пользование, он себя связал: ему не принадлежит право по своему произволу прекратить потом договорное отношение, истребовать раньше установленного срока предоставленную в пользование вещь и т.д. Договор ссуды, по словам того же классического юриста, есть сделка обоюдная, и из нее возникают и иски для обеих сторон. Конечно, обязательство ссудополучателя основное: во-первых, оно возникает всегда и безусловно, ибо, если получена во временное пользование чужая вещь, появляется непременно обязательство ее вернуть; во-вторых, это обязательство основное и по хозяйственному его значению: возврат вещи является одним из существенных признаков данного рода отношения. Обязательство на стороне ссудодателя может возникнуть, а может и не возникнуть: если ссудодатель предоставляет вещь в исправном состоянии и за время пользования ссудополучателю не пришлось нести необходимых расходов на содержание и поддержание вещи, то на ссудодателе не лежит никаких обязанностей; в его лице возникает только право требовать возврата по окончании договора данной в ссуду вещи в исправном состоянии. Но если ссудодатель неосмотрительно передал в пользование вещь в таком состоянии, что она причинила ссудополучателю убытки, он обязан возместить их.

Хранение.

Договором depositum называется реальный контракт, по которому лицо, получившее от другого лица индивидуально-определенную вещь (поклажеприниматель, депозитарий), обязуется безвозмездно хранить ее в течение определенного срока или до востребования и по окончании хранения возвратить в целости и сохранности лицу, передавшему вещь на хранение (поклажедателю, депоненту). Характерные признаки этого договора сводятся к следующим.

Во-первых, depositum — контракт реальный: обязательство из этого договора возникало посредством передачи вещи: одно соглашение о том, что известное лицо обещает принять на хранение вещь другого лица, еще не устанавливало обязательства из договора хранения.

Во-вторых, как правило, предметом договора хранения (как и предметом ссуды) являлась вещь индивидуально-определенная. Однако в римском праве был допущен и договор о хранении вещей, определенных родовыми признаками; но передачу на хранение таких вещей нельзя признать соответствующей характеру данного договора; недаром депозитум вещей, определенных родовыми признаками, называют depositum irregulare, т.е. не обычный, не нормальный вид договора, а особый, исключительный. Не требуется, чтобы поклажедатель был собственником отдаваемой в поклажу вещи; можно отдать на хранение и чужую вещь (например, находящуюся у поклажедателя в пользовании, в закладе и т. п.). Но не может быть предметом договора хранения вещь, принадлежащая поклажепринимателю.

В-третьих, цель передачи вещи — хранение ее поклажепринимателем. Поклажеприниматель не только не становился собственником вещи, он даже не являлся ее владельцем; он только держатель вещи на имя поклажедателя, не имеющий также и права пользоваться вещью.

В-четвертых, существенным признаком договора depositum (отличающим его от договора найма) являлась безвозмездность.

В-пятых, вещь могла быть передана по этому договору на определённый срок или до востребования; следовательно, включние в договор срока хранения не существенно.

В-шестых, по окончании срока хранения (а при бессрочном договоре - по заявлению поклажедателя) вещь в соответствии с целью договора должна быть возвращена поклажедателю, притом (в случае обычного, нормального depositum) именно та индивидуальная вещь, которая была принята на хранение.

. Договор хранения (подобно договору ссуды) не устанавливал равноценных, эквивалентных прав и обязанностей для той и другой стороны (как то имело место, например, при договорах купли-продажи, найма имущества и т.д.). Поскольку depositum характеризовался признаком бесплатности хранения, поклажеприниматель не имел такого же основного права требования к поклажедателю, каким являлось требование поклажедателя о возврате переданной на хранение вещи в целости. Но depositum не являлся и таким последовательно односторонним договором, как заем, из которого иск получала только одна сторона — заимодавец. Как и при договоре ссуды, из depositum вытекало основное требование поклажедателя о возврате вещи, защищаемое прямым иском — actio depositi directa; и только в качестве случайного, возникающего при известных обстоятельствах, давался иск поклажепринимателю, именуемый actio depositi contraria, с помощью которого поклажеприниматель мог взыскивать с поклажедателя убытки, если тот, давая вещь на хранение, виновным образом причинил убытки поклажепринимателю, не знавшему о пороках переданной вещи.

Купля-продажа.

Это крнцессуальный синаллагматический договор, по которому одна сторона обязуется предоставить другой стороне, а он в свою очередь обязуется принять товар и уплатить установленную цену. Предмет договора – конкретный товар и его цена. Товар – любая вещь в обороте, которая является телесной или бестелесной, а также будущие вещи. Благодаря этому можно было заключать договор по отлагательным условиям. В качестве товара выступают, как родовые, так и индивидуально – определенные вещи. Но для родовых вещей надо провести индивидуализацию. Цена должна была выражаться только в денежной сумме. Цена должна быть действительной. Цена должна быть определенной. Цена должна быть реальной и определенной. К обязанностям продавца относится:

• Защита покупателя от эвикции ( правовых недостатков вещи)

• Поставить товар надлежащего качества

Покупатель обязан:

• Уплатить цену в определенное время в определенном месте

• Нести риск случайной гибели вещи

• Принять товар

Если покупатель приобрел некачественный товар, то он может заявить один из двух исков:

1.Иск о расторжении договора при возврате утраченной цены

2.Иск об уменьшении покупательной цены

Продавец имел защиту в виде преторского иска, если оплата не поступала в срок, то взискивалась стоимость вещи и проценты за просрочку.

Наем вещей.

Это концессуальный двусторонний договор, по которому одна сторона получает в пользование индивидуально – определенную вещь и обязан уплатить другой стороне плату. Плата выражается в денежной форме, за исключением аренды земли, где плата выражается в доле снятого урожая. Наймодатель обязан не только предоставить вещь в пользование, но и обеспечить в течение всего срока аренды возможность спокойно и надлежаще пользоваться вещью. Если вещь была передана с недостатками, то наниматель может :

1)расторгнуть договор

2)требовать уменьшения арендной платы

Риск случайной гибели вещи лежит на наймодателе. Наниматель обязан пользоваться вещью в соответствии с ее назначением или условиям договора. Своевременно вносить арендную плату. Наниматель несет ответственность за любое повреждение вещи. Наниматель может сдать свою вещь в субаренду, но ответственность останется на нем. И наниматель, и наймодатель могут расторгнуть договор в одностороннем порядке по следующим основаниям:

- наниматель в том случае, если используемая вещь не приносит желаемого результата

-наймодатель в случае, если у него возникла необходимость в имуществе, сдатом в наем и в случае не внесения арендной платы более 2хлет

 

Поручение.

Договор поручения — консенсуальный договор, по которому одна сторона (доверитель) поручала исполнение каких-либо действий в своих интересах, а другая сторона (поверенный) безвозмездно принимала на себя их исполнение. Признаки:

1) безвозмездность. При этом доверитель мог по своему желанию выплачивать поверенному гонорар;

2) доверительный характер;

3) подтверждение факта заключения договора действиями поверенного;

4) отсутствие указания на совершение определенных действий, так как совершаемые поверенным действия могли быть различного характера;

5) обязательность совершаемых действий поверенного в интересах доверителя. Предмет договора — действия как юридического, так и фактического характера. В римском праве данный вид договора часто использовался при разрешении проблем по поручению влиятельных лиц.

Обязанности сторон:

1) доверителя:

а) принять результат исполнения поручения;

б) компенсировать поверенному все издержки, понесенные при исполнении договора. В тех случаях, когда доверитель уклонялся от этой обязанности, поверенный был вправе предъявить к нему иск;

2) поверенного:

а) выполнить поручение в соответствии с указаниями доверителя, без превышения полномочий;

б) сообщить в случае невозможности исполнения поручения доверителю, чтобы тот мог заменить его другим лицом;

в) исполнить поручение лично в случае прямого указания в договоре;

г) отвечать только за правильный выбор помощников, но не за их действия при использовании услуг помощников;

д) передать доверителю результатов исполнения поручения;

е) представить отчет об исполнении поручения;

ж) возместить доверителю убытки, причиненные при исполнении поручения.

Доверитель был вправе в случаях уклонения поверенным от передачи всего приобретенного предъявить к нему иск из поручения удовлетворение которого влекло бесчестье.

Основания прекращения договора поручения:

1) надлежащее исполнение;

2) односторонний отказ от исполнения договора поручения любой из сторон. Поверенный должен был заблаговременно сообщать о своем отказе, так как это могло привести к возникновению ущерба для доверителя;

3) смерть доверителя, наследники которого должны были признать все действия, совершенные поверенным до того, как он узнал о смерти доверителя;

4) смерть поверенного, наследники которого должны были продолжать ведение неотложных дел до момента, пока доверитель не сможет принять их на себя или перепоручить их другому лицу.

Договор товарищества.

Двусторонний или многосторонний договор, установленный согласной волей товарищей, по которому товарищи объединяют свои вклады, создавая совместное имущество для достижения общей цели. Субъектами прав и обязанностей остаются сами товарищи. Распространенными целями являлись строительство дорог, домов, управление предприятий. Если отсутствует общая цель, то договор считается недействительным. Товарищи могут установить разную степень общности имущества. Вклады могут быть не только в виде денег, вещей, но и услуг. Вклады не обязательно равны. Прибыли и убытки распределяются на товарища пропорционально доли его участия. Нельзя, чтобы кто –то нес только убытки, не получая прибыли и наоборот. Срок не является существенным условием договора. Товарищ отвечает всегда только за вину в форме умысла. Если товарищ при ведении общего дела получил имущество, он не имеет права присваивать его себе. Договор носил доверительный характер. В отношении с 3 ми лицами товарищ действовал от своего лица. Основаниями прекращение договора служило:

1)достижение поставленной цели

2)односторонний отказ товарища от участия в договоре

3)смерть товарища

4)несостоятельность товарища

5)разрозненные действия товарищей

6)гибель всего имущества

7)судебное решение

Пакты и их виды.

Пакт есть соглашение, притом соглашение неформальное. Однако в отличие от контракта пакт, как правило, есть соглашение, не пользующееся исковой защитой. Признание пактов со стороны претора выражалось, как правило, не в предоставлении иска, а только в обеспечении возможности сослаться на pactum в порядке возражения . С течением времени все же некоторые категории пактов в виде исключения получили и исковую защиту. Признание пактов было вызвано тем, что по мере развития торговли и промышленности в рабовладельческом обществе в повседневную практику вошло множество неформальных соглашений, не подходящих ни под один из установленных типов контрактов. Оставить новые виды неформальных соглашений без исковой защиты в некоторых случаях было нельзя, так как это не соответствовало бы требованиям развивавшегося оборота и подрывало бы устойчивость деловых связей. . Так возникли две категории пактов: 1) pacta nuda, “голые” пакты, т.е. не снабженные (“не одетые”) иском, и 2) Pacta vestita, пакты “одетые”, снабженные иском. Последние в свою очередь делятся на: а) pacta adiecta — пакты, присоединение к договору, защищаемому иском; б) pacta praetoria — акты, получившие защиту от претора, и в) pacta legitima — пакты, получившие исковую защиту от императоров, в императорском законодательстве. Присоединенные контракты - это дополнительные к какому-нибудь защищаемому иском договору (контракту) соглашения, имеющие целью внести какие-либо видоизменения в юридические последствия главного договора, в частности возложить на ту или другую сторону в договоре какие-либо дополнительные обязанности. Как правило, такие добавочные пакты присоединялись к главному договору непосредственно при его заключении; например, лицо, продававшее земельный участок, тут же условливалось с покупателем, что проданный участок не передается немедленно, а остается на известный срок в арендном пользовании продавца. В случае нарушения подобного рода пакта, присоединенного к купле-продаже, давался иск из основного договора.Не исключалась возможность присоединения к договору дополнительного пакта и по прошествии некоторого промежутка времени после заключения договора Однако пакт, присоединенный к договору по истечении некоторого времени, защищался иском только в том случае, если по своему содержанию он был направлен на то, чтобы сделать положение должника более льготным, а не более тяжелым.

Понятие и виды деликтов.

Деликт – правонарушение, т.е. противоправное, виновное действие, которое повлекло за собой вредные последствия и за которое по закону предусмотрено наказание. Деликты делятся на:

 

                                                  Публичные (представляют                                          Частные ( нарушение прав и

                                                  серьезную общественную опасность)                       законных интересов частных лиц)

 

Наследование по закону.

Включает в себя 2 вида:

• Интестатное наследование ( диспозитивно – законное), оно возникает, когда нет завещания и основано на очередности наследования

• Необходимое наследование ( императивно – законное), оно возникает, если в завещании завещатель обошел ближайших родственников, не упомянув сыновей и дочерей при отсутствии причин лишать их наследства

Принятие наследства: открытие наследства (деляция) наступает в момент физической смерти наследодателя, но наследственное имущество автоматически не переходит в собственность наследников, необходимо совершить принятие наследства. Для защиты имущества в период от деляции до принятия наследства вводится понятие «лежачее наследство», действует фикция о том, что оно еще как бы принадлежит умершему. Для получения статуса наследства необходимо было пройти процедуру принятия наследства:

• Дети умершего становятся наследниками автоматически

• Домашние наследники должны сделать заявление о принятие наследства не позднее 100 дней.

• Остальные правильно назначенные наследники делают неформальное заявление в течении 1 года.

Если наследник не совершил эти действия или прямо заявил об отказе, то наследство переходит к субститутут, если его нет, то наступает наследование по закону, если это невозможно, то наследство становится выморочным. Появляется трансмиссия – переход права принять наследство, когда наследник пережил наследодателя

Наследование по завещанию.

Для наследования по завещанию необходимо, чтобы завещатель или тестатор обладал завещательной способностью:

• Был старше 12(14) лет

• Дееспособный римский гражданин, неподвластный, не душевнобольной, не расточитель, не осужденный за государственные преступления

Наследник должен быть не перегрином, не лишенный чести и обладать пассивной завещательной способностью. Форма завещания могла быть частной, когда завещание составлялось без участия госорганов, к таким завещаниям относятся:

• Устное завещание с 7 свидетелями

• Письменное завещание, написанное собственноручно или под диктовку с личной подписью и печатами 7 свидетелей

Завещания могут быть публичными. Можно было составить завещание с возложением, можно было назначить наследника под условием. Тексты завещания можно было сделать многократными под назначение наследников. Завещание в любое время может быть отменено или изменено при жизни наследодателя.

Легаты и фидеикомиссы.

Легатом (или завещательным отказом) называлось распоряжение, которое делалось в завещании наследодателем и состояло в предоставлении определенному лицу какого-то права или иной выгоды за счет наследственного имущества. Из определения легата следует, во-первых, так называемый сингулярный характер преемства легатария (т.е. лица, в пользу которого назначен легат) в имуществе наследодателя. Это значит, что он преемник наследодателя в отдельном праве, но не в какой-то доле наследства и что получение легата не сопровождалось ответственностью (в какой бы то ни было мере) за долги наследодателя. Во-вторых, поскольку легат можно было оставить только в завещании, нельзя было возложить легаты на наследника по закону.

Фидеикомисс – доверительное поручение или неформальный отказ, излагаемый как просьба к наследнику исполнить что –либо 3ему лицу за счет наследства. Фидеикомисс можно установить в виде письма, приложенного к завещанию. Фидеикомисс можно также установить и раньше , и после завещания.

Понятие и основные черты римского частного права.

Римское частное право — совокупность правовых норм, направленных на урегулирование имущественных и семейных отношений в римском обществе. Черты:

- направлено на защиту интересов отдельных частных лиц

-действует принцип: разрешено все, кроме того, что прямо запрещено

-действует формула: Ita ius esto (как стороны договорятся, пусть так и будет)

-действуют преимущественно диспозитивные нормы, при этом диспозитивность – свобода выбора или свобода усмотрения сторон

-защита осуществляется по инициативе частных лиц в рамках гражданского процесса

Дата: 2019-02-19, просмотров: 237.