Общая характеристика гражданского права как отрасли права.
С социально-экономической точки зрения внутренняя согласованность системы опирается: 1) на единство правового режима закрепления форма собственности; 2) на регулируемые преимущественно экономическим методом товарно-денежного отношения между участниками экономического товарооборота; 3) развитие свободы предпринимательской деятельности в рамках, не запрещенных законодательством.
Внутреннее согласие и единство системы определяется, прежде всего, единством тех принципов, которые выражают сущность права и которые должны быть закреплены во всех основополагающих источниках.
Закрепляя принципы, законодатель вначале называет общие принципы права а затем уже специальные принципы гр. права. Внутренняя согласованность системы определяется и единством тех критериев, которые закладываются в основу разграничения системы на отдельные отрасли. Критериями служат предмет и метод.
С точки зрения общей характеристике во всех правовых системах любого государства гражданское право рассматривается как одна из важных отраслей, регулирующих имущественные отношения в обществе. Это место определяется значением этих отношений, удельным весом и содержанием этих отношений в экономике государства. Гр. Правоотношения характеризуются значительной сложностью и многообразием, и это сложность предопределяет и количество нормативных актов, регулирующих данные отношения.
С точки зрения субъективного состава общественные отношения охватывают физических лиц, юридических лиц и административно-территориальные единицы.
Гр. Правоотношением не регулируются: семейные, земельные и трудовые отношения, отношения по использованию природных ресурсов и охране окружающей среды. Гр. Право регулирует позитивные отношения между субъектами гр. права.
Метод гражданско-правового регулирования. Его сущность и особенности.
Метод гражданского права-это система свойств данной отрасли права, юридических приемов, средств, способов, используемых для регулирования соответствующих общественных отношений. Особенности метода гражданско-правового регулирования:
особое положение субъекта в гражданском праве. Гражданскому праву свойственно такое положение субъектов, которые выступают как самостоятельные носители имущественных прав и обязанностей и внешне это проявляется в юридическом равенстве субъектов;
диспозитивность гражданско-правовых норм. В гражданском праве преобладают диспозитивные нормы;
особый порядок и способы защиты гражданских прав. Суть порядка сводится к тому, что право защищается по инициативе лица право которого нарушено. Специфичными являются и способы защиты. Основной-восстановление положения, существовавшего до нарушения прав. Если это не возможно-возмещение убытков.
Гражданское право как отрасль права-это система правовых норм, регулирующих товарно-денежные имущественные отношения между самостоятельными и равноправными субъектами, а также связанные с имущественными личные неимущественные отношения и иные личные неимущественные отношения не связанные с имущественными, если иное не вытекает из существа такого отношения.
Система гражданского права.
Гражданское право представляет собой единство закономерно логично расположенных и находящихся во взаимной связи частей. Выделяют:
правовую норму;
субинститут;
институт;
подотрасль гражданского права.
Правовые нормы, которые регулируют сравнительно небольшую группу однородных отношений составляют субинститут гражданского права. Под правовым институтом гражданского права понимают совокупность правовых норм обеспеченных комплексным регулированием, определенную относительно самостоятельную группу однородных и взаимосвязанных между собой имущественных или личных неимущественных отношений. Нормы близких субинститутов. Институты выделяются в главы, а субинституты-в параграфы. Институты могут подразделяться на подинституты. Некоторые гражданско-правовые институты имеют общее значение, а некоторые институты регулируют лишь определенные виды имущественных или личных неимущественных отношений.
Подотрасль гражданского права-совокупность нескольких однородных и предметно-взаимосвязанных гражданско-правовых институтов. В гражданском праве выделяют 4 подотрасли:
право собственности и другие вещные права (раздел 2 Г.К.);
обязательственное право (разделы 3, 4 Г.К.);
интеллектуальная собственность (раздел 5);
наследственное право (раздел 6);
Все подотрасли образуют особенную часть Г. К.
Тема 5.Юридические лица.
Понятие и признаки.
Ст. 44. Юридическое лицо-организация, которое имеет в собственности, в хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и несет самостоятельно ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Признаки юридического лица (необходимые и достаточные):
Организационное единство. Юридическое лицо имеет определенную структуру, систему органов управления, соподчиненность, входящих структурных подразделений. Отражается в уставе или в положениях; если без устава-в учредительном договоре.
Обособленность имущества-имущество закреплено на определенных вещных правах. Часто имущественная обособленность простирается до признания юридического лица собственником. Имущество может быть закреплено и на ином вещном прав. (Например, унитарные предприятия-на праве хозяйственного ведения (частные), или на праве оперативного управления (государственные)). Внешним проявление обособленности имущества является наличие самостоятельного баланса или сметы.
Самостоятельная имущественная ответственность. Ст. 52-юридическое лицо отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Государство не отвечает по долгам юридического лица. Юридические лица на отвечают по долгам государства. Учредители-участники юридического лица или собственники его имущества не отвечают по обязательствам юридического лица (и наоборот) по общему правилу, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или учредительными документами юридического лица (напр., ст. 194). Общее исключение-ст. 52. Дополнительная субсидиарная ответственность может быть возложена на учредителей, участников, собственников имущества юридического лица, на третьих лиц в случае банкротства (экономической несостоятельности), если оно вызвано действиями или указаниями третьих лиц, являющихся обязательными для исполнения и повлекшими названные последствия. П. 5 ст. 115-исключение в отношении казенных предприятий. П. 2 ст. 120-учреждения.
Выступление юридического лица в гражданском обороте от своего имени, возможность от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде.
Теоретическое определение: юридическое лицо-признанная государством в качестве субъекта права организация, обладающая обособленным имуществом, самостоятельно отвечающая этим имуществом по своим обязанностям и выступающая от своего имени в гражданском обороте.
Вещи.
Вещь, как объект гражданских прав-предмет материального мира, предназначенный для удовлетворения потребностей субъектов соответствующих правоотношений.
В ГК «имущество»--в нескольких значениях:
Вещь или совокупность вещей (ст. 282-284).
В это понятие включается помимо вещей и имущественные права (ответственность юридического лица или индивидуального предпринимателя по своим обязательствам-ст. 23, 52; об удовлетворении требований кредитора-ст. 315).
Включаются вещи (совокупность), имущественные права и обязанности, наследственные права.
Гражданское законодательство путем установления условий и порядка распоряжения, владения вещами, способов их приобретения и отчуждения устанавливает правовой режим вещей, устанавливается он исходя из естественный свойств вещей и их экономической значимости.
Виды вещей.
1. Движимые и недвижимые:
Недвижимые ст. 130:
· объекты естественного происхождения (земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты).
· объекты, которые прочно связаны с землей, перемещение которых без ущерба невозможно (леса, многолетне насаждения, здания). Будучи отделенными от земли они переходят в разряд движимого имущества.
По правовому режиму к недвижимости приравниваются ряд движимых объектов:
· воздушные и морские судна;
· суда внутреннего плавания;
· суда плавания река-море;
· космические объекты.
Как особый объект недвижимости ГК выделяет предприятия (в ГК этот термин используется как субъект).
Предприятия как объект гражданских прав-единый имущественный комплекс, который используется для осуществления предпринимательской деятельности. В состав предприятия как объекта, по общему правилу, включаются все виды имущества, предназначенные для осуществления его деятельности (земельные участки, оборудование, сырье). Ст. 132.
Законодательством или договором может быть изменен подход к составу предприятия как объекту в сторону сужения или расширения. Сужение-ст. 530, расширение-п. 2 ст. 321.
По общему правилу предприятие может выступать предметом любых сделок. Но могут быть ограничения--ст. 546. Может выступать предметом сделок как в целом, так и частично.
Правовой режим недвижимости имеет отличия от правового режима движимого имущества: обращение недвижимости связано с формальностям, права собственности и другие вещные права подлежат государственной регистрации. Государственная регистрация носит правоустанавливающий характер: вещные права на недвижимость возникают с момента регистрации-п. 2 ст. 522.
Другое различие-ст. 297: обязательство, предметом которого является недвижимое имущество; по общему правилу, подлежит исполнению в месте нахождения этого имущества.
В отношении недвижимости-ст.235-более длительные сроки приобретательской давности.
Особый порядок приобретения прав собственности на бесхозные вещи-ст. 226.
Ст. 30.
делимые и неделимые-ст. 133;
главная вещь и принадлежность-ст. 135;
индивидуально-определенные вещи и определенные родовыми признаками-ст. 138;
сложные вещи-ст. 134.
Недействительность сделок.
Недействительность сделки означает, что действие, совершенное в форме сделки не обладает качествами юридического факта, способного породить те последствия, наступление которых желали субъекты.
Общее правило о недействительности сделок-ст. 167. Сделка является недействительной по основаниям, установленным ГК или иными законодательными актами в силу признания ее таковой судом (оспоримая) или не зависимо от такого признания (ничтожная).
Сделки:
оспоримые (относительно недействительные);
ничтожные (абсолютно недействительные).
Такое деление, согласно ГК, проводится исходя из того, кто может требовать признания сделки недействительной или установления факта ее недействительности. Если требования может предъявить любое заинтересованное лицо или суд по собственной инициативе, речь идет о ничтожной сделке (п. 2 ст. 167). Если только определены лица, указанные в ГК или ином законодательном акте, это оспоримая сделка (п. 3 ст. 167).
Новицкий разделяет сделки на недействительные в силу закона; недействительные в силу их признания таковыми судом по специальному заявлению заинтересованных лиц.
Для применения последствий недействительности ничтожной сделки достаточно констатации судом совершения определенного действия в форме сделки.
Оспоримость означает, что действия, совершенные в форме сделки, признаются судом недействительными при наличии предусмотренных законодательными актами оснований.
Основание для признания недействительности сделки-несоблюдение сторонами хотя бы одного из условий, установленных законодательством для действительности сделок.
В зависимости от того, какое условия нарушено, недействительные сделки делят:
Сделки с пороками содержания-не соответствие требованиям законодательства. Общее правило-ст. 169-сделка, не соответствующая требованиям законодательства, ничтожна. Ст. 169 носит диспозитивный характер, т. е. сделка ничтожна, если законодательный акт не устанавливает, что она оспорима. Ст. 169 применяется только тогда, когда признание недействительности не подпадает под действие специальных норм. Ст. 170-сделки, которые запрещены законодательством. Они ничтожны.
Сделки с пороками субъектного состава. Могут быть ничтожными и оспоримыми.
· связанные с дееспособностью граждан:
- сделки, совершенные несовершеннолетними до 14 лет (ст. 173). Они ничтожны, за исключением сделок, которым малолетние вправе совершать самостоятельно. Такие сделки могут быть признаны действительными судом по требованию родителей, усыновителей, опекунов, если они совершены к выгоде малолетнего;
-— сделки, совершенные несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без согласия, когда оно требуется. Ст. 176-оспоримые. Они могут быть признаны недействительными по иску родителей, усыновителей, попечителей.
-— сделки, совершенные гражданами, признанными недееспособными (ст. 172), ничтожны. Но по иску опекуна сделка может быть признана действительной, если совершена к выгоде недееспособного.
-— сделки, совершенные лицами, признанными судом ограниченно дееспособными (ст. 178), оспоримы. Могут быть признаны недействительными по иску попечителя.
· связанные с правоспособностью юридических лиц:
-— сделки, совершенные юридическим лицом в противоречие с целями его деятельности, либо не имеющим лицензии (ст.174), оспоримые. Могут быть признаны недействительными по иску учредителей, участников юридического лица, либо государственного органа, осуществляющего контроль или надзор за его деятельностью.
· сделки, совершенные лицом или органом юридического лица при выходе за пределы предоставленных договором или учредительными документами полномочий (ст. 175), оспоримые. Могут быть признаны недействительными по иску лица в интересах которого установлены ограничения.
С пороками воли. Оспоримые.
· совершенные под влиянием заблуждения , имеющего существенный характер (ст. 179);
· совершенные под влиянием обмана, угрозы, насилия, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой, кабальные сделки, совершенные при стечении тяжелых обстоятельств, повлекшие заключение сделки на крайне невыгодных условиях (ст. 180);
· совершенные гражданами, не способными понимать значения своих действий и руководить ими (ст. 177).
С пороками формы. Особо выделяют мнимые и притворные сделки (ст. 171). Мнимая сделка совершается для вида, без намерения создать правовые последствия. Она ничтожна т.к. субъекты не желают или не имеют в виду наступление определенных правовых последствий. Притворна сделка совершается с целью прикрыть другую, которая может быть как противозаконной так и законной.
5. Правовые последствия недействительности сделок.
Зависят от того, исполнена или не исполнена сделка. Если не исполнена, она считается несостоявшейся. Если частично или полностью исполнена, встает вопрос о судьбе имущества, переданного во исполнение сделки. Различают основные и дополнительные имущественные последствия: двусторонняя реституция, односторонняя реституция, недопущение реституции.
Двусторонняя реституция-возвращение сторон, в положение в котором они находились до совершения сделки. Каждая из сторон возвращает другой стороне все полученное по сделке, а при невозможности возвратить в натуре-возмещает его стоимость в деньгах (п. 2 ст. 168). Это общее правило.
Односторонняя реституция-исполненное обратно получает только одна сторона (добросовестная). Другая (недобросовестная) исполненного не получает, а оно передается в доход государства. Если недобросовестная сторона еще не исполнила сделку, в доход государства переходит то, что подлежит исполнению. Ст. 180. Также-если совершена сделка, совершение которой запрещено законодательством при наличии умысла у одной стороны (ст. 170).
Недопущение реституции-обращение всего, что было передано по сделке или должно было быть передано, в доход государства (ст. 170).
Дополнительные имущественные последствия-—возмещение расходов, стоимости утраченного или поврежденного имущества. Такие последствия наступают, когда речь идет о сделках, совершенных гражданином, признанном недееспособным вследствие психического расстройства (ст. 172), совершенных несовершеннолетним не достигшим 14 лет (ст. 173); совершенных несовершеннолетним от 14 до 18 лет (ст. 176); совершенных гражданином, ограниченным судом в дееспособности (ст. 178); совершенных гражданином, не способным понимать значение своих действий и руководить ими.
Дееспособная сторона, помимо возврата всего полученного по сделке обязана возместить другой стороне понесенный ею реальный ущерб, если она знала или должна была знать о недееспособности другой стороны (п. 1. Ст. 172).
Реальный ущерб должен быть возмещен и при признании недействительными сделок с пороками воли (ст. 179, 180)
Ущерб=реальный ущерб +упущенная выгода
Содержание права собственности.
Традиционно содержание раскрывается через правомочия владения, пользования и распоряжения.
Владение-юридически обеспеченная возможность хозяйственного господства над вещью (ГК 1964 г.); дозволенное законом фактическое обладание имуществом (закон «О собственности»).
Пользование-юридически обеспеченная возможность извлечения из имущества его полезных свойств в процессе личного или хозяйственного потребления имущества (ГК 1964 г.).
Распоряжение-юридически обеспеченная возможность определять судьбу имущества (ГК 1964 г., закон «о собственности»).
В науке гражданского права владение делят на владение собственника и владения несобственника (в свою очередь делят на законное-титульное и незаконное-беститульное). Титулом законного владения может быть нормативный акт, административный акт или договор.
Незаконное владение можно разделить на добросовестное и недобросовестное. Недобросовестное-владелец, который на момент появления у него имущества знал или должен был знать, что его владение не имеет правовых оснований. Добросовестное-владелец, который не знал и не мог знать о беститульности своего владения.
Правомочия пользования-это возможность осуществлять эксплуатацию, пользоваться полезными свойствами, получать плоды (естественный прирост) и доходы (искусственный прирост). Реализация пользования обеспечена удовлетворением потребностей. Как правило, опир. на правомочия владения (осуществление одним лицом и совпадение во времени)--но может не совпадать при передаче имущества.
Правомочия распоряжения принадлежит по общему правилу собственнику. Несобственнику право распоряжения может принадлежать только:
когда это прямо предусмотрено в законодательстве;
распоряжение может быть передано по договору.
Границы правомочий собственника.
Собственник может осуществлять любые действия, которые:
· не противоречат законодательству;
· не наносят вреда окружающей среде, историко-культурным ценностям, не посягают на общественную пользу и безопасность;
· не ущемляют прав и законных интересов других лиц.
Обязанности собственника:
· не нарушать интересы других лиц;
· бремя содержания имущества принадлежит ему;
· в определенных случаях--сервитут-допускает ограниченное пользование имуществом;
· риск случайной гибели и порчи имущества.
Основание возникновения права собственности:….
Тема 16.Договор. Общие положения.
1. Понятие ГПД.
Тенденция к повышению роли договора, характерная для современного ГП, стала проявляться в связи с изменением экономических отношений в государстве. Ключевое значение-признание частной собственности и ее равноправного характера с государственной формой собственности; сужение до определенных пределов государственного регулирования хозяйственной сферы, а также признание свободы выбора контрагентов.
ГК 1964 не содержал легального определения договора.
ГК 1998 ст. 390: договор-это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
Т.о. договор-это сделка: двустороння или многосторонняя.
Т.е. Договор-это основание возникновения гражданских прав и обязанностей то:
Договор-это юридических факт.
В науке ГП-трактовка договора не такая как юридического факта, но и как обязательства, т.е. гражданские правоотношения, возникнувшие на основании договора как юридического факта.
Договор как документ, фиксирующий фактическое возложение обязательств по воле всех его участников.
Исходя из этого различают содержание договора.
Договор как юридический факт: содержание-совокупность условий, по поводу которых достигается соглашение, т.е. совокупность договорных условий.
Договор как правоотношение: содержание выражается в правах и обязанностях сторон.
Договор как документ: содержание-совокупность пунктов, в которых излагаются условия договора.
Основные черты договора.
Заключение договора ведет к установлению правовой связи между его участниками. Издание актов законодательства для неограниченного круга субъектов само по себе не порождающее конкретной возможности заключения договора влечет возникновение конкретного отношения между двумя или несколькими субъектами.
Содержанием договорных связей является выполнение участником определенных действий, ведущих к достижению конкретных целей и удовлетворению их интересов. Целеопределяющие действия субъектов могут носить:
· единоразовый характер;
· многозвенный характер (договор подряда);
· неоднократное повторение комплекса взаимосвязанный действий (договор постановки-поэтапная погрузка, оплата)
Договор определяет требования к порядку и последовательности действий субъектов. Т.о. договор предусматривает правовой режим поведения лиц в рамках возникшей договорной связи.
Устанавливаемые участниками договора права и обязанности юридически организуют данное отношение, превращают его в обязательство.
В договоре находят отражение и реализацию ряд общественных начал и принципов ГП. Отношения участников договора строятся на взаимном равенстве.
Принцип свободы договора (находит проявление в :
· признании субъектов свободными в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключения договора предусмотрена законодательством или добровольно принятым обязательством;
· предоставление сторонам возможности заключить особый договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законодательством. Субъекты могут самостоятельно создать договорную модель;
· свобода сторон определять условия, заключаемого ими договора).
Основные функции договора.
Регулятивная. Заключение ГП договора становление ГПО, изменение и прекращение ГП договора соответствующее изменение ГПО.
Координационная. Договор выступает как правовая форма экономического оборота. Посредством договора происходит согласованное волеизъявление сторон и взаимная увязка их интересов.
2. Классификация договора.
В зависимости от распределения прав и обязанностей между сторонами:
· односторонние;
· двусторонние;
По одностороннему договору у одной из сторон есть только права, а у другой только обязанности. Например: договор займа.
По двустороннему договору каждая из сторон имеет и права, и обязанности. Большинство двусторонних договоров.
По критериям возмездности:
· возмездные;
· безвозмездные.
Ст. 393-легальное закрепление.
Договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей является возмездным.
Безвозмездным признается договор, по которому одна сторона обязалась что-либо предоставить другой стороне без получения встречного предоставления, причем легально закреплена презумпция в пользу возмездности договоров.
Есть договоры всегда возмездыне-купля-продажа; безвозмездные-дарение, безвозмездное пользование; как возмездные, так и безвозмездные-хранение.
Возмездность не означает и даже не предполагает эквивалентности. Все зависит от соглашения сторон. Последствия отсутствия эквивалентности могут проявиться при постановке вопроса о признании недействительной кабальной сделки.
Деление договоров на возмездные или безвозмездные влечет правовые последствия за рамками обязательственного права-удовлетворение виндикационного иска, адресованного добросовестному приобретателю.
В зависимости от момента возникновения договора.
В тех случаях, когда для заключения договора достаточно только соглашения сторон по всем его существенным условиям, договор является:
· консенсуальным (их большинство);
· реальным-признается заключенным с момента, когда по основному соглашению осуществляется передача одной стороной контрагенту определенного имущества (договор займа). Ст. 403 ГК-легально закрепляется презумпция консенсуального договора.
В чьих интересах договор осуществляет действия:
· договор в пользу участников;
· договор в пользу третьих лиц.
Обычно договор заключается с целью создания прав и обязанностей для участников соглашения, причем существенно договор не изменяется, если исполнение производится с заменой лиц.
Договор в пользу третьего лица характеризуется тем, что это лицо приобретает соответствующие права, хотя само в заключении договора не участвует ни лично, ни через представителей. Никакие обязанности на третье лицо возлагаться не может.
При отказе третьего лица требовать исполнения это может сделать вместо третьего лица кредитор, если это не противоречит законодательству.
По степени правовой (юридической завершенности):
· предварительные;
· окончательные (ГК-основные).
Предварительные (399)-договоры, по которым стороны принимают на себя обязательство к определенному сроку осуществить подготовительные действия и заключить конкретно основной договор. Предварительный договор порождает обязанность заключить к назначенному сроку договор, если срок установлен; если срок не установлен-в течение одного часа с момента заключения предварительного договора. В случаях уклонения одной из сторон от заключения основного договора, другая сторона вправе требовать заключения в судебном порядке, и требовать возмещения убытков, причиненных таким уклоном.
Предварительные договоры отличаются от протоколов о намерениях, которые не порождают юридические обязанности заключения основного договора. Предварительный договор должен давать возможность устанавливать все условия договора. Протокол-только общие.
Основной договор обычно носит существенный характер и заключается в установленном порядке. С заключением основного договора предварительный считается исполненным и его действия прекращаются.
В зависимости от наступления или ненаступления определенного правового результата:
· рисковые (алеаторные).
Меновый договор (их большинство)-договор, в котором на момент его заключения можно реально оценить выгоды, которые стороны получат при исполнении.
Рисковые-конечный результат договора, материальная ценность поступает в зависимость от условия, которое может наступить, а может не наступить. Поэтому при заключении таких договоров неизвестно какая сторона получит выгоду (договор на проведение игр, пари). Это разновидность условных сделок.
В зависимости от способа исполнения:
· взаимосвязанные (условие которых разработано сторонами совместно);
· присоединения (разработанные только одной стороной, а другая только принимает эти условия путем присоединения к договору (договор проката ст. 998).
Как самостоятельный вид сделки выделен публичный договор.
Особенности: ст. 396
· одна из сторон публичного договора всегда коммерческая организация;
· эта организация по характеру своей деятельности обязана заключить такой договор в отношении каждого лица, которое к ней обратится. Организация не вправе оказать предпочтение одному лицу перед другим (перевозка в общественном транспорте;
· условия договора устанавливаются одинаковые для всех потребителей.
Смешанные договоры. Договор сочетает в себе элементы различных договоров, находящихся в одной отрасли и порождающие единое обязательство (например, договор транспортной экспедиции-поручение, перевозка).
Комплексные договоры. Договор сочетает разноотраслевые элементы и является основание возникновения двух и более обязательств, объединенных единой хозяйственной целью.
Традиционно ранее выделяли хозяйственный договор.
Субъекты такого договора только организации; характерна плановость; определяли осуществление хозяйственной деятельности.
Сейчас остается только последний признак-осуществление хозяйственной деятельности. В литературе: основой для выделения их в самостоятельный вид нет, и объединить их можно в группу хозяйственных договоров.
Другой подход: вопрос о системе договоров.
Для создания системы договоров используется многосторонняя классификация, при которой выделяют группы, типы, виды и подвиды. Каждая последующая ступень отражает особенности предшествующих.
В зависимости от характера экономических отношений и правового результата ГПД подразделяют на группы:
Договор, направленный на передачу вещи.
Договор, на выполнение работ.
Договор на оказание услуг.
Договор о совестной деятельности.
Договор на передачу исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.
Эти группы объединяют в соответствующие типы договоров. В качестве типов договоров выделяют (ГК):
· купля-продажа;
· мена;
· дарение;
· рента;
· аренда;
· и т.д.
Т.е. те договоры, которые в ГК находят отражение как поименные главы.
В пределах типа выделяют виды договоров, которые наряду с общими чертами типа обладают определенными особенностями. Не все типы подразделяются на виды.
В ГК-подразделяют главы (параграфы).
Виды подразделяются на подвиды (отдельные статьи в параграфах-розничная продажа (вид) продажа в кредит (подвид)).
3. Содержание договора (как совокупности условий, на которых заключается договор).
В содержании договора выделяют группу существенных условий договора. Значение данных условий в том. что от их определения зависит возникновение договорных обязательств. Договор считается заключенным, когда между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
Исходя из ст. 402 ГК, существенные условия можно делить:
Условия о предмете договора.
Условия, которые признаны таковыми для договора данного вида;
Условия, относительно которого по заявлению одной из сторон должно быть установлено соглашение.
Условие о предмете договора. прежде всего наименование предмета и его количество. Определенное качество при этом существенным условием не является, т.к. существуют общие законодательные установки на этот счет: ст. 439 о купле-продаже.
В договоре поставки предмет определяется через количество и качество. Т.е. качество является существенным в зависимости от вида договора.
Условие, признанное существенным. Ст. 662. Т.е. условия перечисленные в статье.
Условие по заявлению. Может быть любое условие.
Если специально законодательство не регулирует вопрос о существенных условиях договора, то в качестве таковых признаются все те условия, которые вытекают из сущности договора данного вида. Это зафиксировано в п. 3 Постановления Пленума ВХС от 16.12.99. «О применении норм ГК, регулирующих заключение, изменение и расторжение договора».
В соответствии с ГК ни условия о цене, ни о сроке в качестве существенных условий не рассматриваются, т.к. это урегулировано нормативно. «Общие положения о порядке определения цены» п. 3 ст. 394 ГК.
Кроме существенных условий в юридической литературе выделяют обычные и случайные.
Обычные: не нуждаются в согласовании, т.к. присущи данному договору и соответствуют правилам относящимся к нему диспозитивных норм. Если эти условия по иному не оговорены и не включены в договор, то в случае спора применяется диспозитивная норма. Т.о. обычные-это условия установленные в нормативном порядке в форме диспозитивной нормы и не измененные сторонами. Условия о сроке и цене-обычные.
Случайные: не характерны доля конкретного вида договора, а их отсутствие не имеет значение для признания договора заключенным (например, условия о порядке передачи), но, будучи включенными, условия приобретают свойство существенных.
Выделяют отсылочные условия.
При составлении отсылочных пунктов необходимо соблюдать определенные правила:
Ссылаться можно только на действующее законодательство. Если конрагенты желают использовать модель поведения, которая предусматривает утратившую силу норму, то в договоре она должна быть воспроизведена в качестве принятой самими сторонами (отсылка невозможна).
По мере необходимости следует конкретизировать общие правила, не ограничиваясь формальной ссылкой на них.
В ГК 1998 появляется новая норма «О примерных условиях договора» ст. 397. Согласно статье, стороны могут предусматривать в договоре, что определенные его условия определяются примерными условиями, разработанными для договора соответствующего вида.
4. Заключение договора.
По общему правилу на основании свободного волеизъявления, чтобы договор считался заключенным необходимо 2 условия.
Должно быть достигнуто соглашение по существенным условиям.
Должна быть соблюдена форма договора, если она предусмотрена законодательством.
ГК предусматривает общий порядок заключения договора двумя стадиями.
1. Лицо, заинтересованное в заключении договора (оферент), направляет другому лицу предложение заключить договор (оферта).
Чтобы предложение имело правовое значение, оно должно отвечать требованиям:
· предложение должно быть направлено конкретному лицу (одному или нескольким);
· предложение должно содержать как минимум все те условия, которые признаны для данного договора существенными.
· предложение должно выражать явное намерение заключить договор.
При несоблюдении хотя бы одного из требований по общему правилу предложение не рассматривается как оферта, а квалифицируется лишь как вызов на оферту, которая правового значения не имеет.
Есть исключение: возможно обращение, которое будет трактоваться как оферта, и к неопределенному кругу лиц (со стороны организации сферы обслуживания). Главное. чтобы из такого предложения явствовала воля заключения договора-это публичная оферта п.2 ст. 107.
Публичной офертой признается содержащее все существенные условия договора предложение заключить договор на указанных условиях с любым отозвавшимся на такое предложение (например, предложение заключить публичный договор ст. 396).
ГК проводит различия между публичной офертой и рекламой (в т.ч. объявлением в газете). Реклама, если иное прямо не указано в предложении, является не офертой, а вызовом на оферту или предложением делать оферту. Такие предложения призваны формировать и поддерживать интерес, но непосредственно не направлены на заключение договора. Особенная часть ГК этот вопрос рассматривает в ст. 464.
Оферта связывает оферента с момента получения ее адресатом в течение срока, необходимого для получения ответа на нее. ст. 406, 405 ГК.
До истечения указанного срока оферент связан обязанностью заключения с договора с лицом, которому он направил оферту.
Такая обязанность не лишает его права делать в это время предложение о заключении договора третьему лицу при условии отказа 1-го лица. Оферент перестает быть связанным своим предложением, если извещение об изменении или отмене оферты получено адресатом до получения самого предложения заключить договор или одновременно с ним. В таком случае оферта считается не полученной.
2. Дача ответа о принятии предложения (акцепт). Лицо, дающее ответ-акцептант.
Сообщение о согласии заключить договор должно быть высказано достаточно четко и свидетельствовать о желании вступить в договорные отношения (п.1 ст. 408).
Форма акцепта указывается в оферте или устанавливается в законодательстве. Акцепт может быть совершен устно и письменно, а также путем молчания или конклюдентных действий.
Молчание рассматривается как акцепт только в случаях, прямо предусмотренных законодательством или соглашением сторон.
Конклюдентные действия-действия свидетельствующие о намерении заключить договор; п. 3 ст. …-действия по выполнению, указанных в оферте условий, совершенные в формах, установленных для акцепта, считаются акцептом.
Акцептант, принявший оферту, связан ею с момента получения акцепта оферентом. Если извещение об отзыве акцепта поступит раньше или одновременно с акцептом, то акцепт считается не принятым.
Конкретный порядок заключения договора зависит от формы договора.
Договор может быть заключен в устной и письменной форме.
Форма договора предусмотрена в законодательстве. Если форма не установлена—соглашением сторон.
Стороны по своему усмотрению вместо допускаемой законодательством устной могут избрать письменную форму договора. Стороны вправе договориться и о нотариальном удостоверении, даже если законодательством это не предусмотрено.
Для отдельных видов договоров закон требует регистрации (закон от 22 июля 2002 г. «О государственной регистрации недвижимого имущества»).
Договор, подлежащий государственной регистрации считается заключенным с момента регистрации.
Срок заключения договора зависит от того был ли в оферте назначен срок для ответа.
Если оферта была устной без указания срока для ответа, договор считается заключенным, когда другая сторона немедленно заявила о принятии этого предложения. Ответ на письменную оферту без указания срока должен быть дан в течении нормально необходимого для этого времени.
Нормально необходимое время определяется в каждом конкретном случае и включает в себя время на пересылку предложения и ответа на него и время для изучения условия оферты и составления ответа.
Если в оферте указан срок для ответа, посылка ответа и его получение должно укладываться в этот срок. Если ответ о согласии заключить договор был отправлен в назначенный срок, но получен оферентом с опозданием, правовые последствия предусмотрены статьей 412 ГК—акцепт не признается опоздавшим только в том случае, когда лицо, сделавшее предложение, немедленно известит другую сторону о получении акцепта с опозданием.
Если акцепт был опоздавшим—это оферта.
При заключении договора нередко возникают разногласия по отдельным условиям договора. Договор в устной форме-регулируется непосредственно в процессе заключения договора. Договор в письменной форме-разногласия оформляются определенным способом. Если договор заключен путем подписания единого документа, то сторона, не согласная с предложенными условиями, подписывает договор, с оговоркой о наличии разногласий, и излагает их в отдельном документе-протоколе разногласий. Когда договор заключается путем обмена письмами, содержание расхождения с первоначальным условием рассматривается в качестве разногласий.
Споры могут быть вынесены на судебное разбирательство.
Споры делятся на:
· споры о понуждении к заключению договора;
· споры о разногласиях по условиям договора.
Рассмотрение судом споров о понуждении заключения договора возможно в только в случаях, когда законодательством установлена обязанность заключить договор (ст. 418; предварительные договоры, договор о поставке государству товаров)
Споры об условиях договора рассматриваются судами в случаях, если имеется:
· соглашение сторон о передаче спора на рассмотрение суду;
· если договор заключается в обязательном порядке ст. 415. В этом случае суд указывает в решении конкретную формулировку условий, по которым возник спор.
В случае, когда стороны не приняли мер к урегулированию возникших разногласий, а возможность обращения в суд не предусмотрена ни законом, ни соглашением, то договор считается незаключенным.
Понятие и функции ГПО.
Отсутствует легальное определение.
ГПО—это юридическая ответственность.
Основные теории раскрывают суть ГПО, базирующиеся на понятии юридической ответственности.
1. Понятие ответственности в широком смысле слова—так называемая перспективная (позитивная). Позитивная ответственность в ГП приобретает форму обязанностей лица в обычных регулятивных правоотношениях. Понятие ответственности употребляется в значении обязанности субъекта действовать в настоящем и будущим определенным образом. Большинство авторов отрицают позитивный аспект, т.к. такое понятие подменяет понятие надлежащего исполнения обязательства.
2. Ответственность как определенная реакция государства и потерпевшего на совершенное лицом правонарушение, которая выражается в применении мер воздействия. Т.о. обязательный признак ответственности—совершение правонарушения. В теории такой подход называется негативной (ретроспективной) ответственностью.
3. Наиболее широкий подход: юридическая ответственность—это регулируемая правом обязанность дать отчет в своих действиях. Два аспекта ответственности: в настоящем и будущим (долг, обязанность) за прошлое нарушение. Т.е. это объединенный позитивный и негативный аспект ответственности. Такой подход влечет утрату понятием всякого практического значения.
Сторонники ретроспективной ответственности сходятся в том, что общими признаками ответственности являются государственное принуждение и неблагоприятные последствия для нарушителя.
Отдельными направлениями в рамках ретроспективной ответственности являются:
- главным признаком ответственности является государственное принуждение. Ответственность—это исполнение обязательства в натуре под страхом принуждения (неустойка).
- Главный признак ответственности—неблагоприятные последствия для должника. Т.е. обязанность и ответственность—самостоятельное явление (тоже спорно).
- Нет необходимости выделять основной и второстепенный признаки ответственности. Для ответственности свойственно 3 признака:
§ государственное принуждение;
§ неблагоприятные последствия;
§ вина.
Но вина—только условие ответственности, а не сущность (т.е. вина может быть, а может и не быть).
ГПО—это претерпевание совершившим правонарушение лицом неблагоприятных имущественных последствий как вследствие своего поведения, так и в силу государственного принуждения или под угрозой его применения.
Особенности ГПО:
1. Имущественный характер ГПО. Всегда направлено на имущественную сферу нарушителя, но не на его личность. Применение ГПО связано с возмещением убытков, неустойки, уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами. Но даже в тех случаях, когда правонарушение затрагивает личные неимущественные права, все равно имущественная компенсация.
2. Ответственность по ГП представляет собой ответственность одного участника гражданско-правовых отношений перед другими (потерпевшим). Санкции—взыскание в пользу потерпевшей стороны, а не в доход государства.
3. Диспозитивный характер ГПО. Эта ответственность применяется по требованию потерпевшей стороны. Сам потерпевший определяет и объем возмещения.
Санкция—предусмотренные законодательством неблагоприятные последствие нарушения ГП нормы. Среди санкций может быть и ответственность. Но не всякая санкция есть мера юридической ответственности. Ответственность—это санкция. (Например, виндикационный иск—нет неблагоприятных последствий для должника, т.к. это не его имущество).
Функции ГПО:
1. Компенсационная. Проявляется в ликвидации последствий (неблагоприятные) у потерпевшего (кредитора) за счет нарушителя (должника). Это основная функция ГПО.
2. Превентивная состоит в предупреждении правонарушения посредством наказания правонарушителя.
3. Регрессивная—наказание для правонарушителя.
4. Стимулирующая выражается в побуждении участников к надлежащему исполнению.
Принципы ГПО:
1. Неотвратимость ответственности (неизбежное применение за всякое правонарушение в отношении каждого правонарушителя). В гражданском праве неотвратимость ограничивается установление сроков давности и диспозитивностью поведения субъектов).
2. Полное возмещение убытков (предполагает восстановление имущественного положения потерпевшего в полном объеме).
3. Индивидуализация ответственности (ответственность наступает с учетом степени общественной опасности, вредоносности деликта, формы вины и т.д.).
Формы и виды ГПО.
Форма ГПО—это способ выражения ее сущности, т.е. те конкретные неблагоприятные проявления имущественных последствий, которые наступают при нарушении обязательств.
Традиционно выделяют две основные формы:
1. Возмещение убытков. Носит общий характер, т.е. применяется всегда, если не оговорено иное. Это универсальная форма ГПО. Под убытками понимают денежную оценку имущественных потерь кредитора. 2 вида убытков: а) реальный ущерб (включает в себя расходы, которые кредитор произвел или должен будет произвести для восстановления нарушенного права, а также утрату или повреждение его имущества); б) упущенная выгода (заключается в неполучении кредитором тех доходов, которые мог бы получить при обычных условиях гражданского оборота.
2. Уплата неустойки. Неустойка м.б. применена только тогда, когда она предусматривает в нормативном порядке или в договоре.
3. В литературе обосновывается следующая точка зрения: проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 366 ГК—ответственность за неисполнение денежного обязательства породила много проблем. На частичное разрешение направлено Постановление Президиума ВХС 02.11.01. «О некоторых вопросах применения норм ГК РБ об ответственности за пользование чужими денежными средствами». Это форма ГПО применима только в отношениях денежных обязательств. Размер процентов по общему правилу определяется учетной ставкой НБ РБ на день исполнения обязательства или на день вынесения судебного решения в зависимости от того, в добровольном или принудительном порядке исполнено обязательство. 366—диспозитивный характер. Только в национальной валюте!!!
Соотношение форм.
Для некоторых обязательств предусмотрено только возмещение убытков или вреда. Для других—только неустойка. Возможно одновременно убытков и неустойки и процентов, убытков, процентов и неустойки.
Неустойка носит зачетный характер по отношению к убыткам по общему правилу.
Убытки и проценты—только зачетный характер процентов.
Неустойка и проценты—допускается одновременное взыскание за одно нарушение.
Основание и условия ГПО.
Основание ГПО—это правонарушение, т.е. обстоятельство, влекущее за собой наступление имущественной ответственности и выражающееся в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства должником.
Эти обстоятельства характеризуются признаками (условиями), которые в совокупности образуют состав гражданского правонарушения.
Состав—совокупность условий, необходимых для наступления ГПО. Каждое условие—элемент состава.
Состав различается в зависимости от формы ответственности.
1. Если ответственность---возмещение убытков, состав включает:
§ противоправное поведение должника;
§ наличие убытков у кредитора или вреда у потерпевшего;
§ причинная связь между противоправным поведением и убытками;
§ вина должника.
2. Если ответственность—неустойка и %, состав включает:
§ противоправность поведения;
§ вина обязанного лица.
Вина не является условием ответственности.
1. Противоправность поведения должника—это обязательное условие ответственности при любой форме ответственности. Противоправное поведение означает, что действие обязанного лица нарушает нормы права или условие договора и основанные на них субъективные права и интересы других лиц. Может выражаться в действии и бездействии. Некоторые действия внешне кажутся обладают признаками противоправности и влекут вредоносный результат, но противоправными не являются—речь об обстоятельствах, исключающих противоправность. Это:
- Состояние необходимой обороны без превышения ее пределов ст. 935 ГК (это состояние, в котором причиняется вред нападающему в целях защиты от общественно опасного посягательства на интересы государства, юридических лиц, граждан и самого обороняющегося. Вред причиненный, и, считающийся правомерным, возмещению не подлежит. При превышении пределов, ГПО наступает на общих основаниях.
- Состояние крайней необходимости ст. 936. Это состояние, котором причиняется вред в целях устранения опасности, угрожающей самому причинителю или другим лицам, если эта опасность не может быть устранена другими средствами. Действия в состоянии крайней необходимости противоправными не являются, но, безусловно, не освобождают от ответственности. Гражданское законодательство предусматривает лишь возможность распределения причиненного вреда или освобождение от ответственности полностью или частично (ст. 13).
Перечень не исчерпывающий.
2. Наличие убытков. Убытки—это денежное выражение материального ущерба кредитора, образующегося в результате нарушения обязательства. В ГП выделяют два вида убытков (ст. 14 ГК):
- Реальный ущерб (расходы, которое лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение им).
- Упущенная выгода (неполученные кредитором доходы, которые он получил бы при нормальных условиях гражданского оборота).
По общему правилу взысканию подлежат оба вида (принцип полноты ответственности—ст. 14). Но норма диспозитивная.
Но возможно и ограничение права на полное возмещение убытков. В частности, ст. 750 ГК.
Ограничение возможно и по соглашению сторон, в т.ч. путем установления убытков в твердой сумме.
При ограничении соглашением сторон нужно учитывать п. 2 ст. 371 ГК: соглашение об ограничении размера ответственности должника по договору, в котором кредитором является гражданин, выступающий в качестве потребителя, ничтожно, если размер ответственности за данный вид обязательства предусмотрен законом.
Убытки могут быть взысканы в том объеме, в котором они доказаны, причем ВХС для расчета убытков при нарушении договорных обязательств рекомендует использовать «Временную методику определения размера ущерба (убытков), причиненного нарушителями хозяйственных договоров» Госком. 1990 г. 21 декабря.
Упущенная выгода—нужно исходить из того, что возможность ее получения существует реально. П. 4 ст. 364 при определении упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления. П. 2 ст. 14—если лицо, нарушило право, получило вследследствии этого доходы, то лицо, право которого нарушено, вправе требовать упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.
В случае с обязательствами из причинения вреда, вред понимается как ущерб, причиненный личности или имуществу потерпевшего—возмещение имущественного вреда.
Самостоятельное значение имеет категория морального вреда. Под моральным вредом понимается причиненный гражданину нравственных или физических страданий в результате нарушения его личных имущественный или неимущественнх прав. Эта категория нематериальная, но возместить вред можно только в имущественной форме. Ст. 152—материальное возмещение морального вреда возможно во всех случаях нарушения личных неимущественных прав гражданина и посягательства на принадлежащие гражданину иные нематериальные блага, а также в иных случаях предусмотренных законодательством (иной случай предусмотрен в ст. 969—основания: а) вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности; б) вред причинен в результате его незаконного осуждения, привлечения к уголовной ответственности, незаконное применение заключения под стражу или подписки о невыезде; г) незаконное наложение административного взыскания в виде ареста или исправительных работ; д) вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию гражданина).
Во всех случаях моральный вред подлежит возмещению независимо от вины.
Источники: З о защите прав потребителей 09.01.2002, З о социальной защите инвалидов 14.06.00, З об обращении граждан 06.06.96, З о рекламе 18.04.97.
Постановление Пленума ВС «О практике применения законодательства, регулирующего возмещение морального вреда».
3. Причинная связь. Множество теорий причинной связи (учебник). Наиболее приближенной к практике является теория необходимой и случайной причинной связи. Только необходимая причинная связь может служить основанием ответственности за результат. Если причинность носит случайный характер, для привлечения к ответственности нет достаточных объективных предпосылок. Необходимая причинная связь—одно явление неизбежно должно повлечь за собой другое явление. Причинная случайная связь—является с неизбежностью не влечет наступления другого явления.
4. Вина.
Субъективное условие ответственности. По общему правилу должно иметь место, но ответственность может наступать независимо от вины ст. 372.
Участники гражданского оборота могут отвечать лишь за те противоправные действия, предвидеть и предотвратить которые они не могли.
Вина—психическое отношение лица к совершенному правонарушению и его последствиям.
Вина может проявляться:
§ В том, что лицо не желает исполнять свои обязанности даже при наличии у него такой возможности.
§ В том, что должник своим неправомерным поведением умышлено или по неосторожности создал невозможность исполнения обязательств.
Субъекты ответственности: физические и юридические лица.
Вина юридического лица может включать вину трех субъектов:
1. Юридическое лицо считается виновным за действия работников юридического лица при исполнении ими своих служебных обязанностей.
2. За действия органа юридического лица.
3. Выражается через вину представителя.
В ГП различают две формы вины: умысел и неосторожность.
Гражданское правонарушение признается умышленным, если нарушитель сознавал неправомерность своего поведения, предвидел его неблагоприятные последствия и желал или сознательно допускал их наступление.
Неосторожная вина имеет место, когда из-за отсутствия должной внимательности и осмотрительности лицо не предвидит неблагоприятных последствий, хотя могло и должно их предвидеть. В ГП неосторожность разделяется на простую и грубую.
Грубая: критерий—непроявление должником минимальной степени заботливости и осмотрительности, какую можно было бы ожидать от любого участника имущественного оборота, и непринятие субъектом очевидных, элементарных мер в целях надлежащего исполнения обязательства). Это явное пренебрежение.
Различие умысла и неосторожности в ГП имеет сравнительно небольшое значение. Установление формы вины не влияет на ответственность и ее объем.
Учитывается форма вины потерпевшего при наступлении ответственности должника. Грубая неосторожность потерпевшего может стать основанием для снижения ответственности. Ст. 952, 79.
Соглашением сторон может быть конкретизировано субъективное основание ответственности. Стороны могут предусмотреть, что ответственность наступает только при наличии умысла. Стороны при этом не могут (п.4 ст. 372) заключить соглашение об ограничении или устранении ответственности за нарушение обязательства.
Такое соглашение ничтожно.
Субъективное основание ответственности в ряде случаев конкретизируется законодательно применительно к отдельным видам обязательств (ст. 781).
Степень вины нарушителя учитывается и при определении компенсации морального вреда.
Для ГП характерна презумпция вины нарушителя. Это означает, что потерпевший не обязан доказывать вину причинителя, т.к. вина предполагается, и сам нарушитель для освобождения от ответственности должен доказать отсутствие вины.
Общая характеристика гражданского права как отрасли права.
С социально-экономической точки зрения внутренняя согласованность системы опирается: 1) на единство правового режима закрепления форма собственности; 2) на регулируемые преимущественно экономическим методом товарно-денежного отношения между участниками экономического товарооборота; 3) развитие свободы предпринимательской деятельности в рамках, не запрещенных законодательством.
Внутреннее согласие и единство системы определяется, прежде всего, единством тех принципов, которые выражают сущность права и которые должны быть закреплены во всех основополагающих источниках.
Закрепляя принципы, законодатель вначале называет общие принципы права а затем уже специальные принципы гр. права. Внутренняя согласованность системы определяется и единством тех критериев, которые закладываются в основу разграничения системы на отдельные отрасли. Критериями служат предмет и метод.
С точки зрения общей характеристике во всех правовых системах любого государства гражданское право рассматривается как одна из важных отраслей, регулирующих имущественные отношения в обществе. Это место определяется значением этих отношений, удельным весом и содержанием этих отношений в экономике государства. Гр. Правоотношения характеризуются значительной сложностью и многообразием, и это сложность предопределяет и количество нормативных актов, регулирующих данные отношения.
С точки зрения субъективного состава общественные отношения охватывают физических лиц, юридических лиц и административно-территориальные единицы.
Гр. Правоотношением не регулируются: семейные, земельные и трудовые отношения, отношения по использованию природных ресурсов и охране окружающей среды. Гр. Право регулирует позитивные отношения между субъектами гр. права.
Дата: 2018-12-28, просмотров: 218.