Предмет и метод гражданско-правового регулирования
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Предмет и метод гражданско-правового регулирования.

Гражданское право – совокупность норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие между гражданами и юридическими лицами и основанные на равенстве сторон, а также экономической самостоятельности.

Имущественные отношения – отношения, возникающие по поводу владения, пользования, распоряжения различным имуществом собственником или несобственником (купля-продажа, мена и др.).

Неимущественные отношения – отношения, возникающие по поводу нематериальных благ (унижение чести и достоинства лица и др.).

Принципы гражданского права – исходные начала, определяющие сущность гражданского права, общеобязательные идеи, характеризующие гражданское право в целом.

ГК РФ устанавливает следующие принципы гражданского права:

1) равенство участников отношений, регулируемых гражданским правом. Данный принцип определяет равную правоспособность участников отношений, одинаковое юридическое положение всех сторон, участвующих в гражданских правоотношениях, независимо от их роли в хозяйственной и иной деятельности;

2) неприкосновенность собственности. Каждый субъект, надлежащим образом соблюдающий нормы права, должен быть уверен в том, что его право собственности нарушено не будет;

3) свобода договора – участник гражданского правоотношения волен заключать договоры различного характера на условиях, не противоречащих закону, и, кроме того, самостоятелен в выборе партнера, с которым заключает договор;

4) недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела – никакие органы и граждане не вправе вмешиваться в дела участников гражданского права (тайна деловой и личной переписки, тайна телефонных переговоров и т. д.);

5) беспрепятственное осуществление гражданских прав. Граждане и юридические лица приобретают и осуществляют свои права в своем интересе и своей волей. Ограничение гражданских прав возможно только на основании закона;

6) восстановление нарушенных прав, их судебная защита. Принцип предполагает возможность обжалования решений, действий (бездействий) органов государственной власти, органов власти местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц в суд;

7) свобода передвижения товаров, услуг и финансовых средств по всей территории Российской Федерации. Органы власти и другие участники гражданских правоотношений не могут и не должны устанавливать преграды для перемещения товаров, услуг и финансовых средств на территории Российской Федерации. Предмет гражданского права составляют имущественные и личные неимущественные отношения, урегулированные нормами гражданского права.

Метод гражданского права – система связанных между собой средств, приемов и способов, посредством которых оказывается воздействие на гражданско-правовые отношения между участниками. Метод гражданского права – диспозитивный. Данный метод характеризуется равенством участников правоотношений, их имущественной самостоятельностью, а также возможностью самостоятельного определения участниками правоотношений своего поведения и возможностью защиты своих нарушенных прав в суде (общей юрисдикции, арбитражном, в избранном сторонами третейском).

Понятие и виды источников гражданского права. Значение судебной практики для развития гражданского права.

Источник ГП – это внешняя форма выражения гражданско-правовых норм.

Соотношение ГП и ГЗ:

ГП – совокупность юр. норм

ГЗ – система нормативных актов.

ГП – внутренняя форма права, составляет содержание ГЗ, а само ГЗ – внешняя форма выражения.

Роль суд. практики зависит от системы права гос-ва. В Украине судебный прецедент официальным источником права не является.

Значение суд. практики:

- конкретные судебные решения по конкретным гражданским делам

- разъяснение руководящих высших судов (принимаются на основе анализа и обобщения суд. практики и ими руководствуются, имеют рекомендательный характер. Одни авторы считают, что они содержат норму права, другие – что нет. Разъяснения формально не создают новых норм, но по большому счету имеют обязательную силу.)

Значение суд. практики проявляется в 3х направлениях:

- ВСУ и Верховному Хоз. Суду Украины принадлежит право законодательной инициативы в ВРУ

- способствуют формированию новых правовых норм и целых правовых институтов

- способствуют выработке единообразного понимания и применения ГЗ суд. органами

Решения ВСУ или высшего суда др. специализации по вопросам применения норм материального права де факто можно признать источником ГП.

Место жительства физического лица. Признание физического лица безвестно отсутствующим и объявление его умершим: основания и правовые последствия. Последствия возвращения лица, признанного безвестно отсутствующим и объявленного умершим.

Место жительства – дом, квартира, др. помещение, пригодное для проживания в нем, в соответствующем населенном пункте, где физ. лицо проживает постоянно, преимущественно или временно.

Юр. значение определения места жительства:

- место исполнения денежного обязательства – место жительства кредитора

- место открытия наследства

- суд. повестки – по месту жительства ответчика.

Лицо самостоятельно выбирает место жительства. Исключения:

- лицо после 14 лет самостоятельно выбирает место жительства, кроме установленных законом ограничений

- 10-14 лет – место жительства родителей, усыновителей, опекуна, место нахождения учебного заведения, учреждения охраны здоровья, в котором физ. лицо проживает

- до 10 лет – место жительства родителей, опекуна и т.д.

- недеесп. лицо – место жительства опекуна, организации. 

Основания признания отсутствующим:

- если на протяжении одного года в месте его по­стоянного проживания нет сведений о месте его пребывания. В случае невозможности установить день получения пос­ледних сведений о месте пребывания лица, началом его безвест­ного отсутствия считается первое число месяца, следующего за тем, в котором были получены такие сведения, а в случае не­возможности установить этот месяц — первое января следую­щего года.

Последствия признания безвестно отсутствующим:

- на основании решения суда о признании физического лица безвестно отсутствующим, нотариус по последнему месту его проживания описывает принадлежащее ему имущество и ус­танавливает над ним опеку.

- по заявлению заинтересованного

лица или органа опеки и попечительства над имуществом физического лица, местона­хождение которого неизвестно, опека может

быть установлена нотариусом до принятия судом решения о признании его безве­стно отсутствующим.

- опекун над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим, или физического лица, местонахож­дение которого неизвестно, принимает исполнение гражданских обязанностей в его пользу, погашает за счет его имущества дол­ги, управляет этим имуществом в его интересах.

- по заявлению заинтересованного лица опекун над имуще­ством физического лица, признанного безвестно отсутствующим, или физического лица, местонахождение которого неизвестно, предоставляет за счет этого имущества содержание лицам, ко­торых они обязаны содержать по закону.

- опека над имуществом прекращается в случае отмены решения суда о признании лица безвестно отсутствующим, а также в случае появления физического лица, местонахожде­ние которого было неизвестно.

- если физическое лицо, которое было признано безвестно отсутствующим, явилось или если получены сведения о месте его пребывания, суд по месту его пребывания или суд, постано­вивший решение о признании этого лица безвестно отсутствую­щим, по заявлению этого лица или другого заинтересованного лица отменяет решение о признании физического лица безвест­но отсутствующим.

сумма, полученная от реализации этого имущества

Основания признания физ. лица умершим:

- в месте его постоянного проживания нет сведений о месте его пребывания в течение трех лет, а если оно пропало без вес­ти при обстоятельствах, угрожавших ему смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, — в течение шести месяцев.

- физ. лицо, пропавшее без вести в связи с военны­ми действиями, может быть объявлено судом умершим после истечения двух лет со дня окончания военных действий. С уче­том конкретных обстоятельств дела суд может объявить физи­ческое лицо

умершим и до истечения этого срока, ио не ранее истечения шести месяцев.

- физ. лицо объявляется умершим со дня вступления в законную силу решения суда об этом. Физическое лицо, про­павшее без вести при обстоятельствах, угрожавших ему смер­тью или дающих основания предположить его гибель от опре­деленного несчастного случая или в связи с военными действи­ями, может быть объявлено умершим со дня его возможной смерти.

Последствия:

- приравниваются к правовым последствиям, наступающим в случае смерти.

- наследники физического лица, объявленного умершим, не имеют права отчуждать в течение пяти лет недвижимое имуще­ство, перешедшее к ним в связи с открытием наследства. Нотариус, выдавший наследнику свидетельство о праве на на­следство на недвижимое имущество, накладывает на него зап­рет отчуждения.

- если лицо, объявленное умершим, явилось или если получены сведения о месте его пребывания, суд по месту пребывания этого лица или суд, постановивший решение об объявлении его умершим, по заявлению этого лица или другого заинтересованного лица отменяет решение суда об объявлении физического лица умершим.

- независимо от времени своей явки физ. лицо, объяв­ленное умершим, имеет право требовать от лица, владеющего его имуществом, возвращения этого имущества, если оно сохра­нилось и безвозмездно перешло к нему после объявления физи­ческого лица умершим, за исключением имущества, приобретен­ного по приобретательной давности, а также денег и ценных бумаг на предъявителя.

- лицо, к которому имущество перешло по возмездному до­говору, обязано возвратить его, если будет установлено, что на момент приобретения этого имущества оно знало, что физ. лицо, объявленное умершим, живо. В случае невозможности возвратить имущество в натуре лицу, объявленному умершим,

возмещается стоимость этого имуще­ства.

- если имущество физического лица, объявленного умершим и явившегося, перешло в собственность государства, Автоном­ной Республики Крым или территориальной громады и было реализовано ими, этому лицу возвращается

Ликвидация:

Коммандитное общество ликвидируется при выбытии всех вкладчиков. Полные участники имеют право в случае выбытия всех вкладчиков превратить коммандитное товарищество в полное товарищество.

Коммандитное общество не обязано ликвидироваться, если в нем остаются хотя бы один полный участник и один вкладчик.

2. При ликвидации коммандитного общества, после расчетов с кредиторами, вкладчики имеют преимущественное право перед полными участниками на получение вкладов в порядке и на условиях, установленных настоящим Кодексом, При недостаточности средств общества для полного возврата вкладчикам их вкладов имеющиеся средства распределяются между вкладчиками пропорционально их долям в складочном капитале общества.

Отвественность:

Если вкладчик коммандитного общества совершает сделку от имени и в интересах общества без соответствующих полномочий, то в случае одобрения его действий коммандитным обществом он освобождается от ответственности перед кредиторами за совершенную сделку.

 

Если одобрение коммандитного общества не будет получено, вкладчик отвечает перед третьими лицами за совершенную им сделку всем своим имуществом, на которое согласно закону может быть обращено взыскание.

Член кооператива обязан внести до дня государственной регистрации кооператива не менее десяти процентов паевого взноса, а оставшуюся часть - в течение года со дня его государственной регистрации, если иной срок не установлен уставом кооператива.

Порядок внесения паевых взносов членами кооператива устанавливается уставом кооператива.

Производственный кооператив не вправе выпускать акции.

Прибыль кооператива распределяется между его членами в соответствии с их трудовым участием, если иной порядок не установлен уставом кооператива.

Имущество, оставшееся после ликвидации кооператива и удовлетворения требований его кредиторов, распределяется между его членами в соответствии с их трудовым участием, если иной порядок не установлен уставом кооператива.

ВЫход:

 Член кооператива имеет право на выход из кооператива. В этом случае ему выплачивается стоимость пая или выдается имущество, пропорциональное размеру его пая, а также осуществляются выплаты, установленные уставом кооператива.

Выдача пая, выплата стоимости пая и другие выплаты члену кооператива, который выходит из него, осуществляются в порядке, установленном уставом кооператива.

Член кооператива может быть исключен из кооператива по решению общего собрания в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, возложенных на него уставом кооператива, а также в иных случаях, установленных уставом кооператива.

Член кооператива, которого исключили из кооператива, имеет право на получение пая и других выплат, установленных уставом кооператива, в соответствии с частью первой настоящей статьи.

Член кооператива вправе передать свой пай или его часть другому члену кооператива, если иное не установлено уставом кооператива.

 

 

Образование общественного объединения осуществляется на учредительном собрании его учредителей и оформляется протоколом.

Прекращение деятельности общественного объединения осуществляется:

1) по решению общественного объединения, принятым высшим органом управления общественного объединения, в определенном уставом порядке, путем самороспуска или реорганизации;

2) по ршеию суда о запрете (принудительный роспуск) общественного объединения.

Недействительные сделки.

Недействительные сделки – это действия, которые хотя и направлены на возникновение, изменение и прекращение гражд. прав и обязанностей, однако не порождают желаемые сторонами последствия вследствие несоответствия требованиям закона.

Оспоримая сделка — не отвечающая обязательным требованиям закона сделка, которая может быть признана недействительной по решению суда

Ничтожная сделка — не отвечающая обязательным требованиям закона сделка, являющаяся недействительной с момента заключения независимо от признания её таковой судом.

1. Сделки с пороком в субъекте – сделки граждан, не обладающих необходимым объемом дееспособности для их совершения:

а) совершение сделки малолетним или недееспособным (сделка ничтожна);

б) совершение сделки несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, а также ограниченно дееспособными (оспоримая сделка).

2. Сделки с пороками субъективной стороны:

а) сделки, в которых подлинная воля субъекта не соответствует волеизъявлению (мнимые и притворные сделки; сделки, совершенные под влиянием насилия, угрозы; в результате злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной; совершенные гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими);

б) сделки с дефектным формированием внутренней воли (сделки, совершенные под влиянием заблуждения, под влиянием обмана, и кабальные сделки).

При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре возместить его стоимость в деньгах – если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна. Мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна. Притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, ничтожна.

Ничтожна сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства. Ничтожна сделка, совершенная несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним).

Сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями деятельности, определенно ограниченными в его учредительных документах, либо юридическим лицом, не имеющим лицензию на занятие соответствующей деятельностью, может быть признана судом недействительной.

Сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет без согласия его родителей, усыновителей или попечителя, может быть признана судом недействительной по иску родителей, усыновителей или попечителя.

Сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной.

Сделка, совершенная под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение, обмана, насилия, угрозы, может быть признана судом недействительной.

Принцип законности

Законность осуществления прав и исполнения обязанностей предполагает его подчиненность правилам деловой (профессиональной) этики и нравственным принципам общества.

Статья 1099. Общие положения

1. Основания и размер компенсации гражданину морального вреда определяются правилами, предусмотренными настоящей главой и статьей 151 настоящего Кодекса.

2. Моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом.

3. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда.

Статья 1100. Основания компенсации морального вреда

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда:

вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности;

вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ;

вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию;

в иных случаях, предусмотренных законом.

Общий и специальные сроки исковой давности. Требования, на которые срок исковой давности не распространяется.

Сроки исковой давности:

- общие – 3 года (общее правило)

- специальные (прямо предусмотренные законом):

1 год – о взыскании неустойки

        об опровержении инф. в СМИ

        в связи с недостатками                   

        проданного товара

        о расторжении д-ра дарения

        перевозка багажа, почты

        об обжаловании действий

        исполнителя завещания

5 лет – о признании недействительной

        сделки, совершенной вследст.

        обмана, насилия

10 лет – о применении последствий

         ничтожной сделки

Требования, на которые срок исковой давности не распространяется:

- возникшие из нарушенных личных неимущественных прав, кроме случаев, установленных законом

- требования вкладчика к банку о возврате депозита

- о возмещении вреда, причиненного увечьем, др. повреждением здоровья или смертью

- о признании незаконного правового акта органов гос. власти, МС, которым нарушено ПС или др. вещное право

- страховщика к страхователю об осуществлении страховых выплат

ДАВНОСТИ

Исковая давность – срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено и который может требовать защиты своих нарушенных прав и интересов.

Исковая давность – срок принудительной защиты нарушенного права, тесно связанный с правом на иск.

Право на иск – обеспечиваемая законом возможность заинтересованного лица обратиться в суд с требованием о рассмотрении и разрешении материально-правового спора в целях нарушенного или оспариваемого права или охраняемого законом интереса.

Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от того, истек срок исковой давности или нет.

Сроки и порядок исчисления исковой давности не могут быть изменены соглашением сторон. Течение сроков исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало (или должно было узнать) о нарушении своего права. Исключение составляют обязательства с определенным сроком исполнения – течение исковой давности здесь начинается по окончании срока исполнения. Если срок исполнения обязательства не определен или определен моментом востребования, то течение исковой давности начинается с момента, когда у кредитора возникает право предъявить требование об исполнении обязательства, а если должнику предоставляется льготный срок для исполнения такого требования, исчисление исковой давности начинается по окончании указанного срока.

Виды сроков исковой давности:

1) общая исковая давность устанавливается в три года и подлежит распространению практически на все отношения, для которых не предусмотрены специальные сроки;

2) специальная исковая давность, прямо указанная в законе (для отдельных видов требований законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком).

Приостановление сроков исковой давности возможно в случае наличия обстоятельств, мешающих защите нарушенного права:

1) предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство;

2) истец или ответчик находятся в составе вооруженных сил, которые переведены на военное положение;

3) на основании закона Правительством Российской Федерации установлен мораторий исполнения обязательств;

4) приостановлено действие закона или иного правового акта, регулирующего соответствующее отношение.

Приостановление срока будет иметь место, если перечисленные обстоятельства возникли или продолжали существовать в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев – в течение срока давности.

Перерыв срока означает, что время действия исковой давности начинает течь по-новому с момента наступления требуемого события. Перерыв имеет место, если в установленном порядке предъявлен иск, а также если обязанное лицо совершило действия, свидетельствующие о признании им долга. После перерыва течение срока начинается заново.

Восстановление срока осуществляется, когда суд признает уважительной причину пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца (например, тяжелая болезнь истца, его неграмотность и т. п.), нарушенное право гражданина подлежит защите.

Содержание права собственности: понятие, соотношение правомочностей.

Право собственности это – это право лица на имущество, которое оно осуществляет в соответствии с законом и своей волей, независимо от воли других лиц. право собственности – это право владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник владеет, пользуется, распоряжается своим имуществом на собственное усмотрение, а также имеет право совершать относительно своего имущества любые действия, которые не противоречат закону (продать, подарить, обменять и т.д.).

Ст 317 ГКУ

Владение – это начальная или первичная форма собственности, отражающая юридическую, документально закрепленную фиксацию собственности. Владение п.с. фактическое обладание вещью. Субъект становится действительным собственником при вступлении во владение, что оформляется юридическим актом. Полным собственником владелец становится тогда, когда он обладает потребительной стоимостью и ценностью вещи.

Пользование – это получение какого – либо эффекта из объекта собственности., т.е. применение объекта собственности в соответствии с его назначением и по усмотрению и желанию пользователя. Собственность как владение и пользование может концентрироваться в руках одного субъекта или быть разделенной между различными субъектами. Последнее означает, что пользоваться вещью можно и не будучи владельцем. И наоборот, можно быть собственником и не пользоваться объектом. Таким образом, право пользования означает, что пользователь получил от владельца или самого собственника право на пользование объекта собственности в течение определенного периода на определенных условиях.

Распоряжение – это право совершать любые юридические действия в отношении объекта собственности (продажа, дарение, обмен, передача по наследству, сдача в аренду, залог). Распоряжение означает сосредоточение прав владения и пользования в руках субъекта. При этом субъект имеет возможность реализовать все основные права собственника. Истинным собственником владелец становится в случае, если он владеет и распоряжается объектом собственности.

 

Понятие наследования. Открытие наследства: основания, место, время.

Наследование – переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего гр-на (наследодателя) к др. лицам в установленном законом порядке.

Открытие наследства – возникновение наследственных ПО.

Основания:

- факт смерти гр-на

- объявление его умершим

Время открытия наследства – день смерти лица или день вступления в законную силу решения суда об объявлении физ. лица умершим.

Место открытия – постоянное последнее место проживания наследодателя. Если оно неизвестно – то место, где находится недвижимое имущество, если нет – место нахождение движимого имущества.

Наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина.

Днем открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, – день смерти, указанный в решении суда.

Факт смерти и время открытия наследства могут подтверждаться свидетельством о смерти наследодателя, выданным компетентными органами РФ.

Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя.

Место открытия наследства может подтверждаться справкой жилищно-эксплуатационной организации или справкой органов внутренних дел о последнем месте жительства наследодателя, а если место жительства умершего неизвестно – документом, в котором содержатся сведения о местонахождении наследственного имущества (например, документом организации, осуществляющей учет или регистрацию имущества, правоустанавливающим документом на наследственное имущество, выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и т. п.).

В случае отсутствия у наследников указанных документов место открытия наследства подтверждается решением суда об установлении места открытия наследства.

Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в РФ признается местонахождение такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является местонахождение входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества – местонахождение движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

Доказательством родственных и иных отношений наследников с наследодателем могут являться: документы, выданные органами ЗАГС, вступившие в законную силу решения суда об установлении факта родственных или иных отношений. В отдельных случаях могут быть приняты справки о родственных или иных отношениях, выданные организациями по месту работы или жительства; записи в паспортах о детях, о супруге; справки органов социальной защиты о назначении пенсии по случаю потери кормильца и т. п., если они в совокупности с другими документами подтверждают родственные или иные отношения наследников с наследодателем.

Наследникам, получившим свидетельство о праве на наследство определенной части наследственного имущества, в дальнейшем выдаются свидетельства о праве на наследство других частей наследственного имущества, не перечисленного в первоначально выданном свидетельстве.

Принятие наследства и отказ от наследства. Оформление наследственных прав.

Принятие наследства - это выраженное намерение лица, призванного к наследованию, вступить в юридические отношения, в совокупности составляющие наследование. В момент открытия наследства возникает только право на его принятие, и лишь после принятия наследства наследник становится субъектом прав и обязанностей, кредитором и должником по обязательствам, которыми был связан наследодатель. По своей природе принятие наследства является односторонней сделкой, обладающей обратной силой. Принятие части наследства означает принятие всего наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.

Принятие наследства – право, а не обязанность наследника. Но в некоторых случаях от наследства отказаться нельзя.

В случае наследования выморочного имущества, отказаться от наследства нельзя (выморочное имущество – имущество, у которого нет наследников по закону или по завещанию

Порядок принятия зависит от того, проживали ли наследники с наследодателем:

- если да – считаются фактически принявшими наследство

- если нет – нужно подать заявление в нотар. контору о принятии (юр. принятие)

Срок принятия – 6 мес. – пресекательный. Если срок пропущен, считается, что наследник не принял наследство. По истечении 6 мес. выдается свидетельство о праве на наследство.

Наследники отвечают по долгам в пределах полученной доли. Кредитор наследодателя предъявляет требования в теч. 6 мес. со дня, когда узнал или мог узнать об открытии наследства. Если не знал и не мог знать – 1 года с момента наступления требования. Если не обратился – обязат-во считается погашенным.

Отказ от наследства – прямо выраженное путем подачи заявления нотариусу нежелание наследника принимать наследство.

Отказ от наследства

Каждый наследник имеет право отказаться от наследства, т.е. может выбирать оформлять ему вступление в наследство или отказ от наследства.

Решив оформить отказ, наследник подает заявление об отказе от наследства нотариусу. Оформляет отказ от наследства нотариус, уполномоченный вести наследственное дело. Отказ от наследства не может быть в дальнейшем отменен.

Отказ от наследства может быть оформлен в пользу лиц-отказополучателей, принадлежащих любой очереди наследников по закону /по праву представления, по наследственной трансмиссии/ или из наследников по завещанию, за исключением, когда наследодатель все наследственное имущество завещал назначенным наследникам.

оформлении наследственных прав:

— Свидетельство о смерти гражданина;

— Справка (о регистрации) с последнего места жительства умершего, с отметкой о снятии его с регистрационного учета (архивная), а также со сведениями о лицах, зарегистрированных совместно с наследодателем на момент смерти;

— При наследовании по закону: Документы, подтверждающие родство с умершим : свидетельства о заключении брака, свидетельство о рождении, свидетельство о расторжении брака, справки из ЗАГС о регистрации актов гражданского состояния и пр.

—При наследовании по завещанию: Завещание с отметкой нотариуса, удостоверившего его, о том, что завещание не отменено и не изменено;

— Правоустанавливающие документы на наследуемое имущество: документы на квартиры, комнаты, доли квартир, доли комнат, документы на земельные участки, домовладения (договоры (приватизации, купли-продажи, дарения, мены и пр.), свидетельства о праве собственности, свидетельства о государственной регистрации, справки из ЖСК и пр.); документы на гараж (удостоверение на гараж); документы на автомототранспортные средства (тех. паспорт); документы на вклады в банках (Сберкнижка).

— Справка об оценке наследуемого имущества на день смерти (в разных случаях – разные документы)

— Паспорт наследника.

Наследственный договор.

"По наследственному договору одна сторона (приобретатель) обязуется исполнять распоряжения другой стороны (отчуждателя) и в случае его смерти приобретает право собственности на имущество отчуждателя".

Предметом наследственного договора может быть как движимое, так и недвижимое имущество, которое принадлежит отчуждателю на праве собственности.

Сущность наследственного договора состоит в том, что по такому договору отчуждатель распоряжается своим имуществом еще при жизни (за исключением отчуждения!), но право собственности на это имущество возникает у приобретателя сразу после смерти отчуждателя.

Правила заключения.

Наследственный договор заключается обязательно в письменной форме и нотариально удостоверяется.

Существенными условиями наследственного договора, прежде всего, являются условия:

- об имуществе, которое после смерти отчуждателя перейдет в собственность приобретателя;

- о действиях, которые обязан совершить приобретатель в соответствии с условиями договора (характер и содержание этих действий);

- другие условия, на которых настаивает одна из сторон такого договора (это могут быть условия об объемах, стоимости, сроках совершения приобретателем предусмотренных договором действий).

Не могут быть обязанностями по договору действия, которые предусматривают оплату приобретателем денежной суммы, эквивалентной стоимости имущества, определенного в наследственном договоре, либо действия по передаче одного имущества взамен другого имущества.

Чтобы данный договор был признан действительным, его стороны в обязательном порядке должны иметь гражданскую дееспособность, причем отчуждатель может быть несовершеннолетним лицом или с ограниченной дееспособностью (потребуется лишь согласие родителей или попечителя). А вот приобретателем в силу возлагаемых по договору обязанностей не может быть лицо, имеющее неполную гражданскую дееспособность (несовершеннолетние, с ограниченной дееспособностью).

Возможность расторжения.

Наследственный договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон. Важные моменты: только через суд, и только если есть существенные доказательства (под "существенными" имеются в виду не только показания свидетелей, а и документальные подтверждения)!

Инициатива отчуждателя: например, в том случае, когда приобретатель не выполняет в полном объеме возложенные на него обязанности.

Инициатива приобретателя: например, в том случае, если надлежащее исполнение его обязанностей невозможно в силу определенных причин (ухудшения состояния здоровья и т.п.).

Не забывайте, что суд при этом имеет право также применить к участникам наследственного договора и такие меры, как: различные денежные компенсации, возмещение убытков пострадавшей стороне и т.д.

 

Право авторства

– право создателя произведения быть признанным обществом в качестве автора этого произведения на основе факта его создания. На основе данного права автор может требовать защиты своих интересов в случае присвоения авторства другими лицами. Право авторства возникает в связи с фактом создания произведения и не требует специальной регистрации в какомлибо органе власти.

Признаки права авторства:

а) право авторства осуществляется только автором и неотчуждаемо от личности автора;

б) право авторства не переходит в порядке универсального правопреемства.

Право на имя – возможность автора использовать или разрешить использовать произведения под своим подлинным именем, псевдонимом либо без обозначения имени (аноним), с выбором способа и полноты указания своего имени.

Право на обнародование – право самостоятельно или при помощи иной формы на осуществление доступности произведения для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, передачи в эфир или иным способом.

Право на отзыв – право отказа автора от ранее принятого решения об обнародовании произведения с возмещением причиненных таким отказом пользователю убытков, в том числе упущенной выгоды.

Право на защиту репутации автора – право автора защищать произведение от всякого искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству создателя произведения.

 ЛНИП – отношения – ГПО складывающиеся по поводу ЛНИ благ являющимися абсолютным правоотношениями, являются регулятивным объектом, не имущественным благом, субъекты физ. и юр. лица, содержание – у управомоченных лиц – ЛНИП, а у обязанных лиц – не посягать.

 

 

Заключение гражданско-правового договора, стадии заключения.

Заключение договора – это достижение сторонами в надлежащей форме соглашения по всем существенным условиям договора в порядке, предусмотренном законодательством (ст.432). Т

аким образом, ГПД считается заключенным при соблюдении 2 необходимых условий: а) сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора; б) достигнутое соглашение по своей форме соответствует требованиям, предъявляемым к такого рода договорам. Заключение ГПД предполагает выражение воли каждой из сторон (волеизъявления) и ее совпадение. Обычно, говоря о заключении ГПД, имеют в виду договор как дву- или многостороннюю сделку, т.е. ЮФ порождающий ГПО. Традиционным для ГЗ и ГП является выделение 2 случаев заключения ГПД: «между присутствующими» и «между отсутствующими». В обеих ситуациях выделяют стадии заключения договора: предложение (оферта) и ее принятие (акцепт). В первом случае, когда условия вырабатываются в ходе непосредственного контакта сторон, результатом является подписанный обеими сторонами текст договора, последовательность стадий не имеет юридического значения. Во втором случае, когда речь идет о заключении ГПД «между отсутствующими», имеется в виду не пространственное удаление сторон друг от друга, а «момент разъединенности по времени изъявления воли». В этом случае порядок заключения ГПД состоит в том, что одна из сторон направляет другой стороне предложение о заключении договора, а другая, получив оферту, принимает предложение заключить договор (п.2 ст.432). Выделяют следующие стадии заключения договора: а) преддоговорные контакты сторон (переговоры); б) оферта; в) рассмотрение оферты; г) акцепт оферты. При этом 2 стадии (оферта и ее акцепт) являются обязательными. Стадия переговоров является факультативной, а стадия рассмотрения оферты является юридически значимой в случаях, когда законодательство применительно к отдельным видам ГПД (заключение которых обязательно для стороны) устанавливает срок и порядок рассмотрения проекта договора (оферты). Под офертой понимается предложение заключить договор, которое отвечает следующим требованиям: а) должна быть адресовано конкретному лицу (лицам); б) должна быть достаточно определенным по содержанию; в) выражать намерения сделавшего его лица заключить договор с адресатом, которым будет принято предложение; г) содержать указания на существенные условия заключаемого договора. По своей форме оферта может быть различной: проект договора, письмо, телеграмма, факс и т.д. Направление оферты связывает лицо, ее пославшее (с момента получения оферты адресатом) и в случае ее безоговорочного акцепта адресатом, пославшее лицо автоматически становится стороной в договорном обязательстве. Оферта считается неполученной, если ее опередит или будет получено одновременно с ней извещение об ее отзыве. Направленной и полученной оферте принадлежит важное свойство – безотзывность (не характерное для ААСП), т.е. невозможность ее отзыва отправителем с момента получения ее адресатом до истечения установленного для ее акцепта срока. Публичная оферта – предложение неопределенному кругу лиц, содержащая все условия договора и выражающая воля отправителя заключить договор с каждым, кто обратится. Акцепт, т.е. ответ лица, которому направлена оферта, о принятии ее условий, должен быть полным и безоговорочным (ст.438). Выражается либо в форме письменного ответа, либо в фактических действиях (публичная оферта - оплате товара покупателем). Молчание акцептом не признается. Если существует срок для акцепта, то существенное значение придается не дате направления извещения, а дате получения извещения адресатом. Акцепт полученный с опозданием, по общему правилу не влечет заключения договора. Акцепт должен быть полным и безоговорочным, ответ с иными условиями не может быть признан надлежащим. Случаи когда заключение договора является обязательным для одной из сторон: предварительный договор; публичный договор; договор с лицом выигравшем торги; договор банковского счета с клиентом; для органов ГКИ – заключение договора К-П приватизированного имущества с лицом выигравшем конкурс или аукцион и т.п. Форма договора: устная, простая письменная, нотариально удостоверенная. Момент заключения договора: А0 получения акцепта (континентальное право) или момент отправления акцепта (ААСП и Япония); б) в случае оформления реального договора: момент передачи имущества; с момента ГР (там где это предусмотрено законом); в) в случае когда акцепт выражается в совершении фактических действий (отгрузка товара, предоставление услуг, выполнение работ, уплата денег) – момент совершения соответствующих действий.

Предмет и метод гражданско-правового регулирования.

Гражданское право – совокупность норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие между гражданами и юридическими лицами и основанные на равенстве сторон, а также экономической самостоятельности.

Имущественные отношения – отношения, возникающие по поводу владения, пользования, распоряжения различным имуществом собственником или несобственником (купля-продажа, мена и др.).

Неимущественные отношения – отношения, возникающие по поводу нематериальных благ (унижение чести и достоинства лица и др.).

Принципы гражданского права – исходные начала, определяющие сущность гражданского права, общеобязательные идеи, характеризующие гражданское право в целом.

ГК РФ устанавливает следующие принципы гражданского права:

1) равенство участников отношений, регулируемых гражданским правом. Данный принцип определяет равную правоспособность участников отношений, одинаковое юридическое положение всех сторон, участвующих в гражданских правоотношениях, независимо от их роли в хозяйственной и иной деятельности;

2) неприкосновенность собственности. Каждый субъект, надлежащим образом соблюдающий нормы права, должен быть уверен в том, что его право собственности нарушено не будет;

3) свобода договора – участник гражданского правоотношения волен заключать договоры различного характера на условиях, не противоречащих закону, и, кроме того, самостоятелен в выборе партнера, с которым заключает договор;

4) недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела – никакие органы и граждане не вправе вмешиваться в дела участников гражданского права (тайна деловой и личной переписки, тайна телефонных переговоров и т. д.);

5) беспрепятственное осуществление гражданских прав. Граждане и юридические лица приобретают и осуществляют свои права в своем интересе и своей волей. Ограничение гражданских прав возможно только на основании закона;

6) восстановление нарушенных прав, их судебная защита. Принцип предполагает возможность обжалования решений, действий (бездействий) органов государственной власти, органов власти местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц в суд;

7) свобода передвижения товаров, услуг и финансовых средств по всей территории Российской Федерации. Органы власти и другие участники гражданских правоотношений не могут и не должны устанавливать преграды для перемещения товаров, услуг и финансовых средств на территории Российской Федерации. Предмет гражданского права составляют имущественные и личные неимущественные отношения, урегулированные нормами гражданского права.

Метод гражданского права – система связанных между собой средств, приемов и способов, посредством которых оказывается воздействие на гражданско-правовые отношения между участниками. Метод гражданского права – диспозитивный. Данный метод характеризуется равенством участников правоотношений, их имущественной самостоятельностью, а также возможностью самостоятельного определения участниками правоотношений своего поведения и возможностью защиты своих нарушенных прав в суде (общей юрисдикции, арбитражном, в избранном сторонами третейском).

Дата: 2019-04-23, просмотров: 270.