Понятие интеллектуальной собственности и ее виды
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Понятие интеллектуальной собственности и ее виды

Интеллектуальная собственность (ИС) – совокупность исключительных прав на конкретные результаты интеллектуальной деятельности человека в любой области (производственной, научной, литературной, художественной и пр.), а также права на средства индивидуализации юридических лиц, продукции, выполненных работ, услуг.

ИС подразделяется на две основные сферы прав:

1. авторское право и смежные права (произведения науки, литературы, искусства, компьютерные программы; исполнения, постановки, фонограммы, передачи организаций эфирного и кабельного вещания);

2. промышленная собственность (решения в области техники, средства индивидуализации, селекционные достижения, ноу-хау и др.)

Авторское право определено как отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства.

Смежные права (связанные права) – это отношения, возникающие в связи с созданием и использованием исполнений, постановок, фонограмм и передач организаций эфирного или кабельного вещания.

Промышленная собственность – совокупность правовых норм, регулирующих отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, топологий интегральных схем и с охраной нераскрытой информации («ноу-хау»), средств индивидуализации участников гражданского оборота и др.

Понятие смежных прав. Объекты и субъекты смежных прав

Смежные права (связанные права) – это отношения, возникающие в связи с созданием и использованием исполнений, постановок, фонограмм и передач организаций эфирного или кабельного вещания.

Субъектами смежных правявляются исполнители, производители фонограмм и организации вещания.

Объектами смежных правпризнаны исполнения, фонограммы и передачи организаций вещания.

К смежным правам относятся права исполнителей на исполняемые произведения, права производителей фонограмм на их фонограммы и права организаций эфирного или кабельного вещания. Следовательно, субъектами смежных прав являются исполнители, производители фо­нограмм, организации эфирного и кабельного вещания. Смежные права предусматривают охрану прав тех, кто оказывает помощь творцам про­изведений в доведении творческого замысла автора до сведения широ­кой аудитории, и в этом смысле они производны и зависимы от прав создателей произведения.

Как субъект авторского права исполнитель осуществляет свои права при условии соблюдения прав автора исполняемого произведения: произво­дитель фонограммы, организация эфирного или кабельного вещания, в свою очередь, осуществляют свои права в пределах прав, полученных по договору с исполнителем и автором записанного или передаваемого в эфир или по кабелю произведения.

Правовая охрана изобретений

Изобретение – это техническое решение, относящееся к продукту или способу, обладающее новизной, изобретательским уровнем и промышленной применимостью. Изобретение представляет собой определенный предмет как результат человеческого труда, либо процесс, прием или метод выполнения взаимосвязанных действий над объектом (объектами), а также применение процесса, приема, метода или продукта по определенному назначению.

Исключительное право удостоверяется патентом. Патент — это выдаваемый патентным органом от имени государства документ, который удостоверяет авторство, приоритет на объект промышленной собственности и исключительное право на его использование. Па тент имеет территориальное действие. Патент действует в течение 20 лет с возможностью продления не более чем на 5 лет (если для применения средства, в котором использовано изобретение, требуется получение разрешения уполномоченного органа).

Не считаются изобретениями:

открытия, научные теории и математические методы;

решения, касающиеся только внешнего вида изделия и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;

планы, правила и методы интеллектуальной деятельности, проведения игр или осуществления деловой деятельности, а также алгоритмы и программы для электронно-вычислительных машин;

простое предоставление информации.

Объектом изобретения могут являться:

o устройство (например, машина, прибор, инструмент, деталь и др.);

o способ (например, способ изготовления изделий, нанесения покрытий, способ лечения и др.);

o вещество (сплав, смесь, раствор, химическое соединение и др.);

o биотехнологический продукт;

o применение устройства, способа, вещества, биотехнологического продукта по определенному назначению.

Изобретению в любой области техники предоставляется правовая охрана, если оно является новым и имеет изобретательс­кий уровень и промышленно применимо.

Изобретение признается новым, если оно не является частью уров­ня техники. Это первое условие (критерий) патентоспособности. Изобре­тение имеет изобретательский уровень (второе условие), если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Уровень техники - понятие исключительно широкое. Оно включа­ет все доступные неопределенному кругу лиц источники информации, известные до даты приоритета. Это опубликованные заявки и описания к патентам, любые издания (статьи, обзоры, монографии), отчеты о на­учно-исследовательских работах, конструкторская, технологическая, проектная и нормативно-техническая документация, зарегистрирован­ная в уполномоченном органе, материалы диссертаций, сообщения в средствах массовой информации и другие документально подтвержден­ные сведения.

Критерий изобретательский уровень означает, что решение является результатом творческой деятельности, т.е. оно характеризуется новой совокупностью заявленных признаков.

Изобретение является промышленно применимым (третье условие) если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других сферах деятельности. Это определение предполагает оценку принципиальной пригодности изобретения для использования в какой-либо из отраслей экономики по указанному в материалах заяви назначению.

Источники авторского права.

Источники авторского права

Источниками авторского права, как и гражданского права в це­лом, служат законы и иные правовые акты РФ, международные до­говоры РФ, а также обычаи делового оборота. Согласно Конституции РФ и ГК источниками авторского права являются отдельные нормы ГК и принятых в соответствии с ГК иных федеральных законов, а также указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, акты министерств и иных федеральных органов исполнительной власти по гражданско-правовым вопросам науки, литературы и искусства, не противоречащие ГК и другим федеральным законам.

В настоящее время помимо ГК авторско-правовые отношения регулируются вступившим в силу с 3 августа 1993 г. Законом РФ от 9 июля 1993 г. «Об авторском праве и смежных правах»2; Законами РФ от 23 сентября 1992 г. «О правовой охране программ для элект­ронных вычислительных машин и баз данных»3 и «О правовой охра­не топологий интегральных микросхем»4, рядом указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ.

Из числа международных договоров РФ наибольшее значение в качестве источников авторского права имеют Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений от 9 сентяб- ря 1886 г. (в парижской редакции от 24 июля 1971 г.), измененная 28 сентября 1979 г. и вступившая в силу для Российской Федерации с 13 марта 1995 г., и Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 г., действующая для России в первоначаль­ной редакции с 27 мая 1973 г., а в редакции от 24 июля 1971 г. — с 9 марта 1995 г.1 Кроме того, источниками авторского права служат Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуаль­ной собственности, от 14 июля 1967 г. и Конвенция о распростране­нии несущих программы сигналов, передаваемых через спутники, подписанная в Брюсселе 21 мая 1974 г.2 и ратифицированная Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 августа 1988 г.

К авторско-правовым отношениям применяется общий прин­цип, согласно которому, если международным договором РФ уста­новлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются нормы международного договора (п. 2 ст. 7 ГК).

Предпринимательскую деятельность в сфере науки, литературы и искусства могут регулировать также обычаи делового оборота, т.е. сло­жившееся и широко применяемые предпринимателями правила по­ведения, не предусмотренные законодательством, независимо от того, зафиксированы ли они в каком-либо документе (п. 1 ст. 5 ГК).

Судебная практика

Так, ОАО "В-Б-Д" обратилось в суд с исковыми требованиями к ООО "Д.И" обязать прекратить производство и реализацию кисломолочного продукта с размещенным производным произведением; взыскать компенсацию и изъять из гражданского оборота товар с размещенным производным произведением. Исковые требования были мотивированы тем, что ОАО является обладателем исключительного права па служебное произведение в виде рекламного слогана "В подарок вашему иммунитету" на основании договора с работником истца. Ответчик использовал в рекламе слоган "Подарок вашему иммунитету", на что разрешения не получал, договор с ОАО заключен не был. Решением суда первой инстанции в иске отказано, так как истец не доказал, что рекламный слоган " В подарок вашем}' иммунитету" является самостоятельным, оригинальным и неповторимым объектом авторского нрава, созданным в порядке служебного задания. Аналогичная позиция была у судов апелляционной, кассационной и надзорной инстанций[1] .

Изложенное решение суда продемонстрировало, что для признания слогана объектом авторского права необходимо наличие таких признаков, как самостоятельность, оригинальность и неповторимость.

Стоит также отметить, что для целей авторского права важен не столько сам по себе творческий характер деятельности, сколько соответствующая характеристика ее результата, хотя, очевидно, следует исходить из того, что только творческая деятельность может привести к творческому результату[2].

М. Я. Кириллова определяет творческую деятельность как интеллектуальную деятельность, итогом которой стало формирование определенного решения с той или иной степенью новизны[3].

Оригинальность произведения. Оригинальность следует отличать от новизны. Так, Н. И. Рязанова справедливо подчеркивает, что оригинальность произведения не зависит от его новизны или художественной ценности. Она проявляется в том, что произведение отражает нечто присущее именно данному автору, содержит оттенок его личности: даже при наличии минимальной доли своеобразия требование оригинальности считается соблюденным. Воплощенные автором идеи могут быть стары как мир, по это не мешает автору быть оригинальным, поскольку авторское право допускает интеллектуальное творчество на базе уже существующих элементов[4].

По законодательству США признак оригинальности является обязательным признаком. Такой вывод следует из п. "а" ст. 102 Закона об авторском праве США (1976), которая предусматривает, что правовая защита предоставляется только "оригинальным авторским работам"[5]. Законодатель в Законе США не отнес к объектам защиты также: работы, которые не были представлены в осязаемой форме выражения (например, хореографические работы, которые не были зафиксированы или записаны, или импровизированные речи или представления, которые не были письменно зафиксированы или записаны); заглавия, имена, короткие фразы и лозунги; популярные символы или образцы (дизайн); простые вариации типографских узоров, надписи или окраска; простые списки ингредиентов или содержимого5.

В соответствии с российским законодательством авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования.

Объектами авторских прав не являются:

1) официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований, в том числе законы, другие нормативные акты, судебные решения, иные материалы законодательного, административного и судебного характера, официальные документы международных организаций, а также их официальные переводы;

2) государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и т.п.), а также символы и знаки муниципальных образований;

3) произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов;

4) сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер (сообщения о новостях дня, программы телепередач, расписания движения транспортных средств и т.п.).

Исключительное право

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации включает следующие права правообладателя – физического или юридического лица:

· право пользования любым, не противоречащим закону способом (ст. 1229 ГК РФ);

· право распоряжения результатом интеллектуальной деятельности (средством индивидуализации), в том числе право отчуждать, право передавать права использования, право разрешать или запрещать другим лицам использовать результат интеллектуальной деятельности (средства индивидуализации) (ст. 1229, 1233 ГК РФ);

· право на защиту от незаконного (без согласия правообладателя) использования результата интеллектуальной деятельности (средства индивидуализации).

Следовательно, реализуя выше перечисленные права, правообладатель тем самым реализует свои имущественные права, в том числе право распоряжения, пользования, извлекая полезные свойства, приобретая различные выгоды от результата интеллектуальной деятельности (средства индивидуализации). Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации может принадлежать одному или нескольким лицам совместно.

Особенности:

1. не могут отчуждаться (иными способами переходить от одного лица к другому) сами результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (п. 4 ст. 129 ГК РФ);

2. могут отчуждаться (иными способами переходить от одного лица к другому) права на такие результаты и средства индивидуализации, а также материальные носители, в которых выражены соответствующие результаты или средства;

3. переход имущественных прав на носитель (вещь) не влечет перехода интеллектуальных прав на сам результат интеллектуальной деятельности, выраженный в этой вещи.

Защита исключительных прав

См. также "Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав" (утв. Президиумом ВС РФ от 23.09.2015).

Ст. 1252 ГК РФ устанавливает, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования:

1. о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2. о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним;

3. о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб;

4. об изъятии материального носителя - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5. о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Источники смежных прав.

Источники смежных прав.

Основными источниками смежного права являются:

Конституция РФ, ГК, международные договоры

• Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм (1971 г.);

• Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций (1961 г.);

• Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (1996 г).

Объекты смежных прав.

Интеллектуальные права на результаты исполнительской деятельности (исполнения), на фонограммы, на сообщение в эфир или по кабелю радио- и телепередач (вещание организаций эфирного и кабельного вещания), на содержание баз данных, а также на произведения науки, литературы и искусства, впервые обнародованные после их перехода в общественное достояние, являются смежными с авторскими правами (смежными правами).

К смежным правам относится исключительное право, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, относятся также личные неимущественные права.

Объекты смежных прав:

1. исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, постановки режиссеров - постановщиков спектаклей (исполнения), если эти исполнения выражаются в форме, допускающей их воспроизведение и распространение с помощью технических средств;

2. фонограммы, то есть любые исключительно звуковые записи исполнений или иных звуков либо их отображений, за исключением звуковой записи, включенной в аудиовизуальное произведение;

3. сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания, в том числе передач, созданных самой организацией эфирного или кабельного вещания либо по ее заказу за счет ее средств другой организацией;

4. базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих их содержание материалов;

5. произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после их перехода в общественное достояние, в части охраны прав публикаторов таких произведений.

Изготовитель фонограммы и исполнитель, а также иной обладатель исключительного права на фонограмму или исполнение вправе для оповещения о принадлежащем ему исключительном праве использовать знак охраны смежных прав, который помещается на каждом оригинале или экземпляре фонограммы и (или) на каждом содержащем ее футляре и состоит из трех элементов - латинской буквы "P" в окружности, имени или наименования обладателя исключительного права, года первого опубликования фонограммы.

Исполнителем (автором исполнения) признается гражданин, творческим трудом которого создано исполнение, - артист-исполнитель (актер, певец, музыкант, танцор или другое лицо, которое играет роль, читает, декламирует, поет, играет на музыкальном инструменте или иным образом участвует в исполнении произведения литературы, искусства или народного творчества, в том числе эстрадного, циркового или кукольного номера), а также режиссер-постановщик спектакля (лицо, осуществившее постановку театрального, циркового, кукольного, эстрадного или иного театрально-зрелищного представления) и дирижер.

Исполнителю принадлежат:

1. исключительное право на исполнение;

2. право авторства исполнения;

3. право на имя;

4. право на неприкосновенность исполнения (право на защиту исполнения от всякого искажения).

Исключительное право на исполнение действует в течение всей жизни исполнителя, но не менее 50 лет, считая с 1 января года, следующего за годом, в котором осуществлены исполнение, либо запись исполнения, либо сообщение исполнения в эфир или по кабелю.

Субъекты смежных прав.

Субъектами смежных прав будут:

1. Исполнитель (автор исполнения) – гражданин, творческим трудом кᴏᴛᴏᴩого создано исполнение, артист-исполнитель (актер, певец, музыкант, танцор или другое лицо, кᴏᴛᴏᴩое играет роль, читает, декламирует поет, играет на музыкальном инструменте или иным образом участвует в исполнении произведения литературы, искусства или народного творчества, в т.ч. эстрадного, циркового или кукольного номера), а также режиссер-постановщик спектакля и дирижер. После смерти исполнителя исключительное право на установленный срок переходит к его наследникам.

2. Изготовитель фонограммы – лицо, взявшее на себя инициативу и ответственность за первую запись звуков исполнения или других звуков либо отображений данных звуков. Согласно установленной Гражданским кодексом презумпции, изготовителем фонограммы признается лицо, имя или наименование кᴏᴛᴏᴩого указано обычным образом на экземпляре фонограммы и (или) его упаковке, пока не доказано иное. Исключительное право изготовителя фонограммы переходит к его наследникам или иным правопреемникам в пределах установленных сроков действия.

3. Организация эфирного или кабельного вещания – юридическое лицо, осуществляющее сообщение в эфир или по кабелю радио– или телепередач (совокупности звуков и (или) изображений или их отображений).

4. Изготовитель базы данных – лицо, организовавшее создание базы данных и работу по сбору, обработке и расположению составляющих ее материалов. При отсутствии доказательств иного изготовителем базы данных признается гражданин или юридическое лицо, имя или наименование кᴏᴛᴏᴩых указано на экземпляре базы данных и (или) его упаковке.

5. Публикатор – гражданин, кᴏᴛᴏᴩый правомерно обнародовал или организовал обнародование произведения науки, литературы или искусства, ранее не обнародованного и перешедшего в общественное достояние либо находящегося в общественном достоянии в силу того, что оно не охранялось авторским правом.

Что касается обеспечения защиты прав, то средства судебной защиты от случаев нарушения смежных прав, как правило, аналогичны средствам, которыми располагают обладатели авторского права, — это:

· охранительные или временные меры;

· гражданско-правовые средства защиты;

· уголовные санкции;

· меры, предпринимаемые на границе;

· а также меры, средства судебной защиты и санкции против злоупотреблений в отношении технических устройств.

Идея смежных прав привлекла внимание и как способ защиты устного культурного наследия многих развивающихся стран, которое является частью их фольклора, поскольку именно исполнители часто знакомят широкую аудиторию с этим фольклорным наследием. Предоставляя охрану смежным правам, развивающиеся страны могут тем самым также предоставить охраны обширному, древнему и бесценному культурному наследию, являющемуся метафорой их собственного существования и подлинности, а на самом деле, той сущностью, которая разделяет культуры соседствующих стран и народов всего мира.

Предполагается, что защита производителей фонограмм и организаций эфирного вещания помогает создать основу для национальных отраслей промышленности, способных распространять национальное культурное наследие в пределах страны и, что более важно, на рынках за её пределами. Огромная популярность того, что называется «мировой музыкой», демонстрирует, что такие рынки существуют, однако не всегда материальные блага в результате использования этих рынков возвращаются в страну, являющуюся колыбелью культурного наследия.

Право публикатора.

Публикатору принадлежат следующие права:

1) исключительное право на обнародованное им произведение;

2) право на указание своего имени на экземплярах обнародованного им произведения и в иных случаях его использования, в том числе при переводе или другой переработке произведения.

Право на указание своего имени относится к личным неимущественным правам. Имя публикатора может помещаться на экземплярах обнародованного им произведения. Право на указание своего имени может быть реализовано публикатором и в иных случаях использования данного произведения, например в случае его переработки, включая перевод на иностранный язык.

Исключительное право публикатора на обнародованное им произведение – это право разрешать или осуществлять использование произведения, например его перевод или другую переработку. При обнародовании произведения публикатор обязан учитывать волю автора произведения на обнародование произведения после его смерти, выраженную им в письменной форме в завещании, письмах, дневниках и т.п.

Для признания исключительного права публикатора на обнародованное произведение не имеет значения факт его обнародования в переводе или в виде иной переработки. Кроме того, указанное право признается и действует независимо от наличия и действия авторского права на перевод или иную переработку произведения как самого публикатора, так и других лиц.

Правообладатель вправе использовать произведение по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

К способам использования произведения относятся:

1) воспроизведение;

2) распространение путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров;

3) публичный показ;

4) импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения;

5) прокат оригинала или экземпляра произведения;

6) публичное исполнение произведения;

7) сообщение в эфир;

8) сообщение по кабелю;

9) доведение произведения до всеобщего сведения.

Исключительное право публикатора на произведение признается и в том случае, когда произведение было обнародовано публикатором в переводе или в виде иной переработки.

Исключительное право публикатора на произведение возникает в момент обнародования этого произведения и действует в течение 25 лет, считая с 1 января года, следующего за годом его обнародования.

Публикатор в течение срока действия исключительного права публикатора на произведение обладает правомочиями по разрешению внесения в произведение изменений, сокращений или дополнений при условии, что этим не искажается замысел автора и не нарушается целостность восприятия произведения и это не противоречит воле автора, определенно выраженной им в завещании, письмах, дневниках или иной письменной форме.

Исключительное право публикатора распространяется на произведение:

1) обнародованное на территории РФ, независимо от гражданства публикатора;

2) обнародованное за пределами территории РФ гражданином Российской Федерации;

3) обнародованное за пределами территории РФ иностранным гражданином или лицом без гражданства.

Третий пункт будет выполняться при условии, что законодательством иностранного государства, в котором обнародовано произведение, предоставляется на его территории охрана исключительного права публикатора, являющегося гражданином Российской Федерации. Данный принцип определен в международном частном праве как принцип взаимности;

4) в иных случаях, предусмотренных международными договорами РФ. Однако эти случаи должны быть предусмотрены международными договорами РФ.

Срок действия исключительного права публикатора на произведение на территории РФ не может превышать срок действия исключительного права публикатора на произведение, установленный в государстве, на территории которого имел место юридический факт, послуживший основанием для приобретения такого исключительного права.

Исключительное право публикатора на произведение может быть прекращено досрочно в судебном порядке по иску заинтересованного лица, если при использовании произведения правообладатель нарушает требования ГК РФ в отношении охраны авторства, имени автора или неприкосновенности произведения. В ст. 1342 ГК РФ сформулировано общее основание предъявления подобного иска и рассмотрения его судом. Им служит нарушение требований ГК РФ правообладателем, т.е. прежде всего самим публикатором произведения, а также иным лицом, к которому исключительное право перешло на законном основании (например, наследником публикатора), требований ГК РФ при использовании произведения.

Исключительное право публикатора может передаваться или отчуждаться.

Может отчуждаться также оригинал произведения. Причем при отчуждении оригинала произведения публикатором (рукописи, оригинала произведения живописи, скульптуры или другого подобного произведения) на отчуждаемое произведение это исключительное право переходит к приобретателю оригинала произведения, если договором не предусмотрено иное.

В случае если исключительное право публикатора на произведение не перешло к приобретателю оригинала произведения, приобретатель вправе без согласия обладателя исключительного права демонстрировать приобретенный в собственность оригинал произведения и воспроизводить его в каталогах выставок и в изданиях, посвященных его коллекции, а также передавать оригинал этого произведения для демонстрации на выставках, организуемых другими лицами.

К оригиналу или экземплярам произведений, обнародованных и правомерно введенных в гражданский оборот путем их продажи или иного отчуждения, применяется принцип исчерпания права.

Традиционно принцип исчерпания прав предусматривает свободное распространение оригинала или экземпляров произведения, обнародованного его публикатором, без согласия публикатора и без выплаты ему вознаграждения. Непременным условием такого распространения является только правомерность введения оригинала или экземпляров подобного произведения в гражданский оборот путем их продажи или иного отчуждения.

Исключение из правил о произведениях, на которые распространяются права публикатора, касается только произведений, находящихся в государственных и муниципальных архивах. Это обусловлено двумя факторами: содержанием архивных документов и особенностями режима предоставления заключенной в них информации.

Срок действия смежных прав.

Кушнир И.В.

Исключительное право на исполнение действует в течение всей жизни исполнителя, но не менее пятидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом, в котором осуществлены исполнение, либо запись исполнения, либо сообщение исполнения в эфир или по кабелю.

Если исполнитель был репрессирован и посмертно реабилитирован, пятьдесят лет исчисляются с 1 января года, следующего за годом реабилитации исполнителя.

Если исполнитель работал во время Великой Отечественной войны или участвовал в ней, срок действия исключительного права продлевается на четыре года.

Исключительное право на фонограмму действует в течение пятидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом, в котором была осуществлена запись (или годом, в котором фонограмма была обнародована, при условии, что фонограмма была обнародована в течение пятидесяти лет после осуществления записи).

Исключительное право на сообщение радио– или телепередачи действует в течение 50 лет, считая с 1 января года, следующего за годом, в котором имело место сообщение радио– или телепередачи в эфир или по кабелю.

По истечении срока действия исключительного права исполнение, фонограмма, сообщение радио– или телепередачи переходят в общественное достояние.

Вышеуказанные сроки охраны прав применяются во всех случаях, когда 50-летний срок действия смежных прав не истек к 1 января 1993 г.

Исключительное право изготовителя базы данных возникает в момент завершения ее создания и действует в течение пятнадцати лет, считая с 1 января года, следующего за годом ее создания (годом обнародования – в случае обнародования базы данных в указанный период). Данный срок возобновляется при каждом обновлении базы данных.

Исключительное право публикатора на произведение возникает в момент обнародования этого произведения и действует в течение двадцати пяти лет считая с 1 января года, следующего за годом его обнародования.

Исключительное право публикатора на произведение может быть прекращено досрочно в судебном порядке, если при использовании произведения правообладатель нарушает требования в отношении охраны авторства, имени автора или неприкосновенности произведения.

Знак правовой охраны

Знак охраны смежных прав также состоит из элементов:

— латинской буквы "R" в окружности ®;

- имени или наименования обладателя исключительного права;

— года первого опубликования.

Символ "Р" в окружности происходит от начальных букв английских слов и "phonogmm producer", которые обозначают "исполнитель" и "производитель фонограммы".

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отграничить меры, направленные на восстановление нарушенных прав потерпевшего, т.е. меры защиты, от иных мер, например, мер гражданско-правовой ответственности, поскольку реализация первых не приводит к формированию дополнительных обременении для лица, нарушившего чужое право, а последние предполагают возложение на правонарушителя новых обременяющих обязательств. В отличие от мер ответственности меры защиты субъективных гражданских прав обеспечивают их восстановление и при отсутствии вины правонарушителя.

Система патентования.

Существуют следующие системы выдачи патентов и свидетельств на объекты промышленной собственности:

• явочная система;

• проверочная система;

• отсроченная система.

Явочная система. После формальной экспертизы заявленного объекта патентное ведомство не устанавливает соответствие заявленного объекта условиям патентоспособности и выдает охранный документ под ответст­венность заявителя без гарантии действительности условий патентоспо­собности. По этой причине патенты, полученные в рамках явочной систе­мы, называют «слабыми патентами» в отличие от патентов, полученных в рамках проверочной или отсроченной системы.Сущность явочной системы выражается хорошо известной фразой: «Кто первым подал заявку на охранный документ, тот его и получил». По­дача заявки на выдачу охранного документа в патентное ведомство означа­ет, что заявитель считает заявляемый объект соответствующим условиям патентоспособности, установленным законодательством. Конечно, заяви­тель может быть необъективным и заявленный объект в действительности не удовлетворяет признакам охраноспособности.

Для того чтобы до некоторой степени ослабить недостатки явочной системы, в законодательство ряда стран вводятся нормы, которые позво­ляют заинтересованным лицам ходатайствовать о проведении экспертизы по существу заявки для оценки охраноспособности изобретения.

Проверочная система. Недостатки явочной системы привели к появле­нию проверочных систем, которые стали использовать экспертизу по суще­ству, прежде всего для установления новизны изобретения, в частности отсутствия патента на заявленное или схожее изобретение. Вначале такая экспертиза велась только внутри страны. В результате такой подготовительной ра­боты в 1883 г. была принята Парижская конвенция по охране промышлен­ной собственности накануне Всемирной выставки 1889 г. в Париже.

С увеличением количества патентуемых объектов проверочная систе­ма становилась все сложнее и сложнее. В настоящее время экспертиза, по существу, требует большой и сложной информационной и аналитической работы, высокой квалификации экспертов, совершенного технического ителекоммуникационного оборудования, много времени и значительных средств.

Серьезным недостатком проверочной системы является не только ее сложность, но и снижающаяся надежность. Экспоненциально растущее количество выдаваемых патентов в разных странах затрудняет информа­ционный поиск и снижает его релевантность. Не исключено, что про­должающийся рост информационных ресурсов и количества выдавае­мых патентов сделает проверочную систему не только ненадежной, но и недееспособной.

Отсроченная система. Отсроченная система является разновидностью проверочной системы с некоторыми особенностями. При проверочной системе патентное ведомство самостоятельно (ex officio) проводит экспер­тизу по существу, а при отсроченной системе патентное ведомство прово­дит экспертизу только по ходатайству заявителя или иных лиц.

В соответствии с отсроченной системой вначале производится фор­мальная экспертиза заявки на выдачу охранного документа. Через 18 ме­сяцев после подачи заявки сведения о ней публикуются, а в течение сле­дующих 18 месяцев после публикации сведений о заявке, по существу, может проводиться экспертиза по ходатайству заявителя или третьих лиц, которые желают использовать заявленный объект либо рассматри­вают заявленный объект как конкурирующий собственным решениям и разработкам. Ходатайство может быть подано в течение трех лет с мо­мента подачи заявки. По результатам экспертизы по существу принима­ется решение о выдаче патента. Если же в течение этого срока ходатайст­во о проведении экспертизы по существу не поступило, заявка считается отозванной и никаких охранных документов патентное ведомство не выдает.

Отсроченная система появилась не случайно, а выразила интересы за­явителей в зарубежном патентовании. Зарубежному патентованию со­действовал 12-месячный конвенционный приоритет, установленный Па­рижской конвенцией для изобретений, однако его оказалось недостаточно для почти одновременного патентования изобретения в разных странах.

Национальное патентование

Этот вид чаще всего используется в том случае, если заявителю необходимо зарегистрировать интеллектуальное достояние, охраняемость которого должна быть обеспеченна в приделах одной страны. Заявка подается в национальное Патентное ведомство. Так же этот вариант регистрации незаменим в тех странах, которые не подписали соответствующие соглашения и не входят ни в один из их составов.

Европейское патентование

Выбрав этот способ патентования, предоставляется возможность получить патент, которые обеспечит охраняемость интеллектуального достояния в 32 государствах Европы, которые подписали Европейскую патентную конвенцию в 1977 году. Заявка подается в Европейское патентное ведомство. Оформляется она на французском, немецком или английском языках. Экспертиза интеллектуального достояния будет проведена в одном ведомстве. Патент будет выдан регионального образца, который считается действительным во всех странах подписавших данную конвенцию. Но, до того до получения данного свидетельства, следует уплатить все необходимые пошлины.

Евразийское патентование

В Евразийскую патентную организацию входит девять государств, которые подписали определенный договор в 1995 году. Заявка на получение патента на интеллектуальное достояние подается в Евразийское патентное ведомство в Москве. Охраняемость объекта может быть присвоена и на основании пакета документов поданных в соответствии с договором РСТ.

Европейский и евразийский патент может быть выдан только на изобретение и действует он только лишь на территории государств, которые подписали соответствующие договора.

Важной в процессе международного патентирования в Российской Федерации считается Парижская конвенция, которая была подписана в 1883 году. На данный момент она считается признанной в 174 странах. В соответствии с данной конвенцией, национальная заявка в другие страны может подаваться на протяжении года от даты подачи первичной заявки и момента получения приоритетного права.

В странах Африки объектам интеллектуального достояния, также присваивается охраняемость в соответствии с соглашениями ARIPO и OAPI. Данный способ международного патентования в нашем государстве не используется, так как его законодательная база несовершенна и охрана патентных прав осуществляется на низком уровне.

Объекты патентных прав.

Объекты патентных прав.

Объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным Гражданским Кодексом РФ требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования, отвечающие установленным Гражданским Кодексом РФ требованиям к промышленным образцам.

Не могут быть объектами патентных прав:

1) способы клонирования человека;

2) способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека;

3) использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях;

4) иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В современных условиях значительное развитие получил институт патентного права. Существует целый ряд организаций (патентных бюро, например, http://1-tm.ru), специализирующихся на оказании услуг в области оформления и защиты исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности. Подобные патентные бюро не просто регистрируют товарные знаки, изобретения и полезные модели, а специализируются на создании комплексных решений по защите объектов интеллектуальной собственности. Тем не менее, каждому юристу, специализирующемуся в области гражданского права, необходимо иметь знания в области патентных прав.

Патентное право (в объективном смысле) - это гражданско-правовой институт, регулирующий исключительные и иные имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в связи

1. с признанием авторства и охраной изобретений, полезных моделей и промышленных образцов,

2. установлением режима их использования, материальным и моральным стимулированием и защитой прав их авторов и патентообладателей.

Патентное право (в субъективном смысле) — это исключительное и иное имущественное или личное неимущественное право конкретного субъекта, связанное с определенным изобретением, полезной моделью или промышленным образцом.

Потребность в патентном праве обусловлена невозможностью прямой охраны результатов технического или художественно-конструкторского творчества средствами авторского права. В отличие от объектов авторского права изобретения, полезные модели и промышленные образцы как решения определенных практических задач в принципе повторимы. Они могут быть созданы независимо друг от друга разными лицами (например, радио практически одновременно было изобретено Поповым в России и Маркони в США, причем последний первым запатентовал свое изобретение).

В связи с этим охрана технических решений предполагает формализацию в законе их признаков, соблюдение специального порядка определения приоритета, проверку новизны и установление особого режима их использования. Такую охрану призвано обеспечить патентное право.

Промышленная применимость.

Объект патентного права является промышленно применимым, если он может быть использован в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики или в социальной деятельности.

Изобретение

Согласно ст. 1350 ГК РФ в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся

1. к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или

2. к способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно

· является новым,

· имеет изобретательский уровень и

· промышленно применимо.

Не считаются изобретениями:

1. открытия;

2. научные теории и математические методы;

3. решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;

4. правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;

5. программы для ЭВМ;

6. решения, заключающиеся только в представлении информации.

Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретений:

· сортам растений и породам животных, биологическим способам их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами;

· топологиям интегральных микросхем (п. 6 ст. 1350).

· Особенности правовой охраны секретных изобретений

· Специально выделяются законом секретные изобретения, особенности правовой охраны которых предусмотрены в § 7 гл. 72 ГК РФ.

· Основной особенностью предоставления правовой охраны секретным изобретениям является то, что выдача патента и государственная регистрация изобретения осуществляются не Роспатентом, а иными специально уполномоченными федеральными органами исполнительной власти (Министерством обороны РФ, МВД, ФСБ и др.) с соблюдением правил законодательства о государственной тайне.

· См. также Приказ Минэкономразвития России от 25.05.2016 N 316 "Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их форм..."

Полезная модель

В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству (ст. 1351 ГК РФ).

Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она

1. является новой и

2. промышленно применимой.

В отличие от изобретения полезная модель не должна иметь изобретательский уровень.

Промышленный образец

В соответствии со ст. 1352 ГК РФ в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

Необходимо, чтобы изделие удовлетворяло запросы потребителей с точки зрения красоты и выразительности его формы, цвета, изящества отделки, эргономики (т. е. простоты и удобства пользования), упаковки и требований моды. Эта задача решается с помощью художественного конструирования (дизайна) и охраны промышленных образцов.

Содержание промышленного образца составляет не техническое, как у изобретения или полезной модели, а художественно-конструкторское решение изделия. Данное решение формирует не конструктивные свойства, а лишь внешний облик изделия: автомобиля, трактора, самолета, станка, телевизора, игрушки, мебели и т. п. Промышленный образец также существенно отличается от произведения искусства, поскольку в нем должны органически сочетаться конструктивные и эстетические качества изделия.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является

1. новым и

2. оригинальным.

Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

Не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца:

1. решениям, обусловленным исключительно технической функцией изделия;

2. объектам архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленным, гидротехническим и другим стационарным сооружениям;

3. объектам неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ.

Ограничения патентных прав.

Ограничения патентных прав.

Ограничения патентных прав

1. Право преждепользования. Это право возникает у добропорядочного предпринимателя, использующего собственные не запатентованные решения, если эти же или тождественные решения запатентованы другим лицом. В этом случае такой предприниматель сохраняет право дальнейшего безвозмездного использования запатентованных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, но без расширения производства.

2. Действия, не признаваемые нарушением патента:

- использование изобретения (полезной модели, промышленного образца) в конструкции или при эксплуатации транспортных средств (морских, речных, воздушных, наземных, космических), временно или случайно находящихся на территории действия чужого патента. Это дает возможность владельцам транспортных средств, например автомобилистам, мотоциклистам, велосипедистам, не заботясь о патентной чистоте своего транспорта, путешествовать по различным странам.

- запатентованные решения могут стать предметом научного исследования или эксперимента;

- запатентованные решения могут быть использованы без разрешения патентовладельца при чрезвычайных;

- запатентованные решения могут быть использованы без разрешения

патентовладельца любым лицом исключительно в личных целях, без получения дохода.

- разовое изготовление запатентованного лекарства в аптеке по рецепту врача.

Для чего введены ограничения прав патентовладельца кажется достаточно очевидным. Эти ограничения позволяют реализовать в случаях необходимости принцип приоритетности общественных интересов, а также интересов морали, над частными интересами личности в получении материальной выгоды.

Патентное законодательство России, как и законодательство других стран, устанавливает ряд случаев, когда действия третьих лиц по использованию разработки не рассматриваются как нарушения иск­лючительных прав владельца патента. Эти случаи, нередко именуемые свободным использованием запатентованных объектов, в основном достаточно традиционны и соответствуют мировой патентной практи­ке. Они исчерпывающим образом определены ст. 11 - 12 Патентного закона РФ и сводятся к следующему.

Во-первых, не признается нарушением исключительного права патентообладателя применение средств, содержащих изобретения, полезные модели и промышленные образцы, защищенные патентами, в конструкции или при эксплуатации транспортных средств (морских, речных, воздушных, наземных и космических) других стран при усло­вии, что указанные средства временно или случайно находятся на территории РФ и используются для нужд транспортного средства. (ч. 1 ст. 11 Патентного закона РФ).

Во-вторых, не является нарушением патентных прав проведе­ние научного исследования или эксперимента над средством, содер­жащим изобретение, полезную модель или промышленный образец, защищенные патентами (ч. 2 ст. 11 Патентного закона РФ).

В-третьих, разрешенным случаем использования является при­менение запатентованных средств при чрезвычайных обстоятельст­вах, т.е. при стихийных бедствиях, катастрофах, крупных авариях и т.п. (ч. 3 ст. 11 Патентного закона РФ).

В-четвертых, запатентованные средства могут применяться в личных целях без получения дохода (ч. 4 ст. 11 Патентного закона РФ).

В-пятых, разрешается использование запатентованных средств путем разового изготовления лекарств в аптеках по рецеп­там врача (ч. 5 ст. 11 Патентного закона РФ).

В-шестых, не признается нарушением патентных прав приме­нение средств, содержащих изобретения, полезные модели, промыш­ленные образцы, защищенные патентами, если эти средства введены в хозяйственный оборот законным путем (ч. 6 ст. 11 Патентного зако­на РФ).

Наряду с рассмотренными выше изъятиями из сферы действия прав патентообладателя Патентный закон РФ особо выделяет права так называемого преждепользователя. В качестве преждепользователя выступает любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного об­разца добросовестно использовало на территории России созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необхо­димые к этому приготовления. В соответствии со ст. 12 Патентного закона РФ такое лицо сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без расширения объема пользования.

Право преждепользования известно законодательству многих стран - участниц Парижской конвенции по охране промышленной соб­ственности, хотя сама Конвенция не содержит единообразного реше­ния данного вопроса, а относит его к внутреннему законодательству стран-участниц (ст. 4). В советском изобретательском законодательст­ве право преждепользования в разных своих модификациях присутст­вовало с 1924 г. Закреплено оно и Патентным законом РФ, хотя в юри­дической литературе ставилась под сомнение целесообразность его сохранения.

Как следует из Закона, право преждепользования возникает при одновременном наличии следующих условий:

- независимо от автора разработки должно быть создано тождественное решение в результате самостоятельной параллель­ной творческой работы. Иными словами, право преждепользования возникает лишь в случае добросовестности лица, претендующего на это право;

- указанная разработка должна быть реально применена ли­цом, претендующим на данное право, либо, по крайней мере, это лицо должно сделать необходимые приготовления к применению разработ­ки. Если решение было создано, но не применялось и не готовилось к применению, право преждепользования не возникает;

- использование или приготовление к использованию должны иметь место лишь на территории России. Применение разработки за пределами Российской Федерации не может служить основанием для приобретения пользователем особых прав;

- рассматриваемые действия (создание разработки, ее ис­пользование, приготовление к использованию) должны быть соверше­ны до даты приоритета.

Право преждепользования носит безвозмездный характер. Преждепользователь не должен выплачивать патентообладателю ка­кое-либо возмещение за использование запатентованного средства. Но в отличие от патентообладателя он не может запретить третьим лицам использовать тождественные разработки. Кроме того, права прежде- пользователя ограничены тем объемом применения запатентованного средства, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, - объемом, соответству­ющим сделанным приготовлениям. Наконец, по общему правилу, пра­во преждепользования не может передаваться другим лицам. Исклю­чение составляет случай, когда право преждепользования передается вместе с производством, на котором имело место использование тож­дественного решения или были сделаны необходимые к этому приго­товления.

Наконец, в соответствии с п. 4 ст. 13 Патентного закона РФ в интересах национальной безопасности Правительство РФ имеет пра­во разрешить использование объекта промышленной собственности без согласия патентообладателя с выплатой ему соразмерной ком­пенсации. Данное исключение из сферы субъективного патентного права известно законодательству многих государств и вполне оправ­данно при условии, что практика его применения не выходит за огра­ниченные законом рамки. В этой связи при выдаче подобных разреше­ний недопустимы абстрактные ссылки на интересы государства и об­щества, важность разработки для народного хозяйства страны и т. п. Следует полагать, что непременным условием принятия Правительст­вом РФ решения об использовании объекта промышленной собствен­ности без разрешения патентообладателя является также отказ послед­него от заключения лицензионного соглашения в общем порядке. В любом случае патентообладателю гарантируется выплата соразмерной компенсации, спор о размере которой разрешается Высшей патентной палатой Роспатента с возможностью его последующего переноса в суд.

Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии: понятие единой технологии, права и обязанности лица, организовавшего создание единой технологии, распоряжение правом на единую технологию.

СУДЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Защита прав на товарный знак в судебном порядке необходима при рассмотрении споров о материальном ущербе и его взыскании с нарушителей. Все первичные действия также производит правообладатель или владелец лицензии. Перед обращением необходимо собрать доказательства, что нарушитель:

· буквально воспроизвел обозначения;

· использовал знаки, похожие до степени смешения и ассоциирующиеся у покупателей с исходным;

· проигнорировал требования правообладателя прекратить незаконные действия.

Если товарный знак должным образом зарегистрирован, то его владелец сможет привлечь злоумышленников к ответственности. Он вправе затребовать запрет использования НМА и взыскание компенсации — от десяти тысяч до пяти миллионов рублей. Обращаться допустимо в арбитражные или Третейские суды, а также инстанции общей юрисдикции. Это сложный, длительный процесс — подготовка занимает до трех месяцев, а рассмотрение — до шести. Чтобы быть уверенным в правильности процедуры, следует заручиться поддержкой профессиональных, компетентных юристов. Компания «РосКо» поможет полноценно защитить права на товарные знаки заказчиков и добиться удовлетворения всех их требований.

Понятие интеллектуальной собственности и ее виды

Интеллектуальная собственность (ИС) – совокупность исключительных прав на конкретные результаты интеллектуальной деятельности человека в любой области (производственной, научной, литературной, художественной и пр.), а также права на средства индивидуализации юридических лиц, продукции, выполненных работ, услуг.

ИС подразделяется на две основные сферы прав:

1. авторское право и смежные права (произведения науки, литературы, искусства, компьютерные программы; исполнения, постановки, фонограммы, передачи организаций эфирного и кабельного вещания);

2. промышленная собственность (решения в области техники, средства индивидуализации, селекционные достижения, ноу-хау и др.)

Авторское право определено как отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства.

Смежные права (связанные права) – это отношения, возникающие в связи с созданием и использованием исполнений, постановок, фонограмм и передач организаций эфирного или кабельного вещания.

Промышленная собственность – совокупность правовых норм, регулирующих отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, топологий интегральных схем и с охраной нераскрытой информации («ноу-хау»), средств индивидуализации участников гражданского оборота и др.

Дата: 2019-05-28, просмотров: 307.